Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Лекции - Цивільне право - файл 1.doc


Лекции - Цивільне право
скачать (2216 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc2216kb.22.11.2011 22:11скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Случаи участия Украины как государства в гражданских правоотношениях

Украина как государство в лице определенных своих органов является субъектом права общегосударственной (республиканской) собственности . В этом смысле государство - единый собственник всего общегосударственного имущества (ст.31 Закона Украины "О собственности"). Отдельным его организациям, за которыми, как за юридическими лицами, закрепляется общегосударственное имущество, оно принадлежит им на праве полного хозяйственного ведения или оперативного управления.

Как единый собственник всего общегосударственного имущества, государство действует в лице своих специальных органов по управлению государственным имуществом - Фонда государственного имущества Украины и его региональных органов, других специально уполномоченных органов. В связи с проводимой в Украине приватизацией государственной собственности расширяется участие этих органов и в обязательственных правоотношениях, в частности, в качестве арендодателя при сдаче государственного имущества в аренду, в качестве стороны в договорах купли-продажи, иных отчуждателей государственного имущества. Порядок и формы участия государства в лице указанных органов в названных отношениях определяются законодательством о приватизации имущества государственных предприятий, жилищного фонда и земельных участков. В случаях акционирования государственных предприятий государство в лице соответствующих своих органов становится и владельцем акций акционерных компаний, создаваемых на базе в такой форме приватизируемых государственных предприятий.

Украина как государство является субъектом во внешнеторговых отношениях, устанавливаемых через посредство ее торговых представительств за границей и других специально уполномоченных органов. В случаях, когда сделки заключают государственные организации с правами юридического лица, в качестве субъектов правоотношений, возникающих из этих сделок (контрактов), выступают названные организации.

Государственные органы, действуя во внешнеэкономическом обороте от имени государства, все права и обязанности по совершаемым ими договорам устанавливают непосредственно для Украины как государства. При этом, Украина в лице своих органов и во внешнеэкономическом обороте действует как юридическое лицо в соответствии с принципом юридического равенства и недискриминации.

С другой стороны, участие Украины как государства во внешних экономических связях в качестве субъекта гражданского права следует отличать от ее участия в названных отношениях в качестве субъекта международного публичного права. Так, например, Украина, именно как субъект международного публичного права, является участником Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, соглашений государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) об общих условиях поставок товаров между организациями этих государств и о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

Учитывая, что некоторые из государственных учреждений в имущественных отношениях гражданского права могут действовать не только как юридические лица, но и представлять в силу закона непосредственно интересы государства, ст.24 ГК устанавливает, что данные государственные учреждения в случаях, особо предусмотренных законодательствам Украины, действуют от имени Украины. Это главным образом различные министерства и .государственные комитеты, когда они заключают договоры по оказанию помощи иностранным государствам1, Министерство финансов, его органы и другие учреждения, когда они во внутреннем обороте вступают в область взаимоотношений, связанных с государственным кредитом, продажей облигаций и т.д.

В качестве субъекта гражданского права Украина как государство действует в лице своих финансовых и налоговых органов в отношениях по поводу того имущества, которое в силу определенных юридических фактов должно переходить в государственный бюджет вследствие утраты права на него отдельными гражданами и организациями (бесхозяйное, конфискованное, а также имущество, оставшееся после смерти граждан в случае отсутствия на него наследников по закону и завещанию2).

Имущество может приобретаться государством в лице финансовых органов и тогда, когда оно завещано ему (СТ.534ГК).

Украина как государство может быть субъектом авторских и изобретательских правоотношений.

Украина как государство может быть и субъектом некоторых других гражданских правоотношений. При этом действовать от имени государства и осуществлять принадлежащие ему субъективные, гражданские права могут не только государственные органы, состоящие на государственном бюджете, но и другие государственные

Эти договоры в свою очередь необходимо отличать от международных соглашений, заключаемых указанными органами от имени Украины как субъекта международного публичного права.

Ст.24 ГК вовсе не ограничивают круг органов, могущих действовать в гражданских правоотношениях от имени государства. Она лишь указывает на то, что состоящие на государственном бюджете и сами являющиеся юридическими лицами учреждения и другие государственные организации участвуют в гражданских правоотношениях от имени государства в случаях, предусмотренных законом.

Административно-территориальные единицы Украины как субъекты гражданского права

Исходя из особенностей современного административно-территориального устройства Украины, предусмотренного действующим законодательством, можно утверждать, что наряду с государством столь же самостоятельными субъектами гражданского права являются и административно-территориальные единицы Украины, возглавляемые соответствующими Советами народных депутатов. Последние, как и государство, являются своеобразной организационно-правовой формой, посредством которой население соответствующей административно-территориальной единицы получает свое институционное выражение, в качестве единого целого. Именно в форме этих Советов административно-территориальные единицы, как таковые, и признаются субъектами гражданского права.

Советы народных депутатов - это сложные организации. Поэтому они, участвуя в гражданских правоотношениях, также действуют через свои органы. Вместе с тем и здесь необходимо учитывать, в каких гражданских правоотношениях и в лице каких своих органов административно-территориальные единицы, облеченные в форму соответствующего Совета, действуют непосредственно, а в каких в качестве субъектов гражданского права выступают отдельные организации, входящие в систему того или иного Совета.

Административно-территориальные единицы являются субъектами права собственности на все свое имущество вне зависимости от принадлежности его к тем или иным организациям. Эта собственность, согласно ст.31 Закона Украины "О собственности", именуется коммунальной и одновременно рассматривается как разновидность государственной собственности. Это значит, что в соответствии с названным законом, в отличие от ранее действовавшего законодательства, наряду с государством субъектом права государственной собственности признаются и административно-территориальные единицы. При этом и государство, и административно-территориальные единицы как собственники считаются независимыми друг от друга и не отвечают по обязательствам друг друга (ст.З6 Закона -Украины "О собственности"). Словом, право государственной собственности характеризуется множественностью его субъектов.

По иному решен вопрос о правовом положении таких административных местных образований, как районы, города, поселки и т.д. по российскому законодательству. Последние не отнесены к государственным структурам, считаются органами государственного самоуправления, имущество которым принадлежит на праве муниципальной, а не государственной собственности. Видимо, и в Украине по мере совершенствования законодательства об исполнительной власти, региональном и местном самоуправлении собственность низовых административно-территориальных единиц, как коммунальная, также утратит характер государственной собственности.

Однако имущество каждой административно-территориальной единицы в целом находится на праве собственности только у нее. В этом смысле административно-территориальные единицы также являются едиными собственниками всего принадлежащего им имущества, ибо отдельные организации, за которыми, как юридическими лицами, и закрепляется довольно значительная часть этого имущества, имеют на него либо право полного хозяйственного ведения или право оперативного управления.

Административно-территориальные единицы, как единые собственники всего принадлежащего им имущества, действуют в лице своих специально уполномоченных органов - исполкомов местных Советов, местных фондов коммунального имущества, финансовых и других органов.

Административно-территориальные единицы вправе быть субъектами и многих других гражданских правоотношений, в том числе и в сфере внешнеэкономической деятельности. Однако, участвуя в этих отношениях, они выступают в лице своих специально уполномоченных органов, совершающих от их имени все необходимые юридические действия.

Административно-территориальные единицы, как и государство, особые субъекты гражданского права. К ним также не могут применяться правила о возникновении и прекращении обычных юридических лиц. Они возникают и прекращают свою деятельность в порядке, определяемом Конституцией Украины и специальным законодательством об административно-территориальном устройстве Украины. Границы и конкретное содержание их гражданской правоспособности определяются этим же законодательством, а также законодательством о приватизации коммунальной собственности, рядом других специальных нормативных актов.

Как субъекты гражданского права, административно-территориальные единицы отвечают по своим обязательствам находящимся в их собственности имуществом соответствующей казны. Вместе с тем они, как было сказано, не отвечают по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по их обязательствам. Не отвечают они и по обязательствам своих организаций, являющихся юридическими лицами, за которыми, принадлежащее им на праве собственности имущество, закреплено на праве полного хозяйственного ведения или на праве оперативного управления. Соответственно эти организации не отвечают по обязательствам административно-территориальных единиц. Однако, несмотря на все особенности правового положения административно-территориальных единиц, они участвуют в отношениях, регулируемых гражданским правом, на общих началах, установленных для юридических лиц, и на равных основаниях с другими участниками этих отношений.

ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ Понятие объектов гражданских прав Понятие "объект права" употребляется в юридической литературе в различных смыслах: как общественные отношения, которые в конкретных социально-экономических условиях подлежат правовому регулированию, и как элемент правоотношения. В данной главе речь будет йоги об объектах гражданских прав как элементе гражданских правоотношений.

Под объектами субъективных гражданских прав принято понимать все то, по поводу чего складывается гражданские правоотношения, т.е. те материальные а нематериальные блага, ради которых между субъектам» гражданских правоотношений возникают правовые связи.

Каждое гражданское правоотношение складывается по поводу конкретных объектов, поскольку только с их помощью субъекты гражданских правоотношений могут удовлетворить свои те или иные потребности. Поэтому безобъектных правоотношений не существует. Потребности участников гражданских правоотношений различны и многообразны, отсюда и удовлетворение их возможно лишь при наличии множественности объектов гражданских правоотношений.

Гражданские правоотношения могут складываться как по поводу объектов, которые уже существуют в натуре (например, при приобретении в магазине какого-либо товара), так и по поводу тех, которых в момент возникновения правоотношений в природе в натуральном виде еще не существует (например, в отношениях по "закупке урожая будущего года, в капитальном строительстве и т.п.). Но и в первом, и во втором случаях гражданское правоотношение возникает по поводу конкретного объекта, который будет удовлетворять потребности участников данных гражданских правоотношений. Каждый объект гражданских правоотношений в силу своих физических, естественных, хозяйственных и иных свойств способен удовлетворять разнообразные потребности участников правоотношения, и это позволяет их подразделить на две основные группы: на материальные и нематериальные блага.

К числу материальных объектов следует отнести предметы, созданные самой природой в их естественном состоянии, природные ископаемые, а также созданные в результате человеческого труда. К нематериальным благам относятся результаты творческой деятельности (произведения науки, литературы, искусства, изобретения и т.д.) и личные неимущественные блага (честь, достоинство, деловая репутация, имя, наименование юридического лица и т.д.).

Вещи, деньги, ценные бумаге как объекты гражданских прав. Имущество

Наиболее распространенными объектами гражданских прав являются вещи.

•Вещи - это предметы внешнего материального мира в их естественном, природном состоянии (вода, земля, природные ископаемые и т.д.) либо предметы, созданные в результате человеческой деятельности (мебель, одежда, дома, машины и т.д.). Объектами гражданских правоотношений вещи становятся не в силу своих физических, естественных свойств, способных, удовлетворять человеческие потребности, а вследствие того, что граждане, учитывая эти их свойства, вступают по поводу их в общественные отношения, урегулированные нормами права. Так, например, продукты питания становятся, например, объектами гражданских прав не в силу своей естественной способности удовлетворять потребности граждан в пище, а потому, что отношения, связанные с удовлетворением этой потребности, урегулированы такими правовыми институтами, которые либо отражают процесс принадлежности этих вещей собственнику (право собственности) либо регламентируют переход вещи от одного лица к другому (договоры купли-продажи, мены, контрактации и т.п.).

В силу своих естественных, природных свойств, хозяйственного назначения, социальной и экономической значимости вещи по-разному удовлетворяют многообразные потребности человека. Эти способности вещей влияют на содержание и объем прав и обязанностей участников гражданских правоотношений. С учетом,тех или иных свойств вещей они подразделяются на: средства производства и предметы потребления; изъятые из гражданского оборота, ограниченные в обороте и не изъятые 'из гражданского оборота; движимые и недвижимые; делимые и неделимые; индивидуально-определенные и определенные родовыми признаками, главную вещь и принадлежность; плоды и доходы; деньги и ценные бумаги; имущество.

Средства производства - это совокупность предмета» и средств труда, используемых людьми в процессе производства материальных благ. К предметам потребления относятся вещи, предназначенные удовлетворять индивидуальные потребности человека.

Такое деление вещей основано на экономическом критерии, исходит из экономического назначения вещей и различном их целевом назначении. В этой связи для них устанавливается различный правовой режим. Так, основные средства производства имеют свою классификацию (промышленно-производственные, производственные и непроизводственные), по однородности подразделяются на виды (здания, сооружения, передаточное оборудование, транспортные средства и т.д.) и подлежат специальному статистическому и бухгалтерскому учету, а также специальному юридическому оформлению. Предметы потребления также могут обладать специальным правовым режимом, но с учетом целевых свойств конкретной вещи (транспортные средства, жилые дома и квартиры, принадлежащие физическим лицам).

Правовое значение данной классификации изменилось в связи с принятием Закона Украины "О собственности", в соответствии с которым в настоящее время собственниками средств производства могут быть и физические лица. Кроме этого следует иметь в виду, что почти все вещи могут выступать и в роли средств производства и в роли средств потребления. Так, например, если швейная машинка используется для удовлетворения потребностей членов семьи, то это предмет потребления. Если же на этой машинке шьются вещи для продажи, то это уже средство производства.

Вещи, изъятые из гражданского оборота, ограниченные в обороте и не изъятые из гражданского оборота. Данная классификация проведена с учетом возможной оборотоспособности вещей и указывает на их правовой режим.

К вещам, изъятым из гражданского оборота относятся вещи, которые в силу их экономической и социальной значимости не могут быть объектами гражданско-правовых сделок, совершаемых гражданами и юридическими лицами. К ним относятся объекты права исключительной собственности народа Украины (недра земли, воздушное пространство, водные и другие природные ресурсы континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны), а также отдельные виды имущества, которое не может находиться в собственности граждан и юридических лиц.

К вещам, ограниченным в гражданском обороте, относятся вещи, которые по своему назначению и по соображению государственной безопасности могут приобретаться и отчуждаться по особым разрешениям компетентных органов, и с соблюдением специальных правил. В установлении ограниченной оборотоспособности вещей, в контроле за его соблюдением большую роль играют органы внутренних дел. Так, в соответствии с Положением о порядке продажи, приобретения, регистрации, учета и применения специальных средств самообороны, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия, утвержденного постановлением Кабинета Министров-Украины от 7 сентября 1993 г., на органы внутренних дел Украины возложена обязанность по регистрации указанных объектов, разработке правил ввоза и вывоза их, контроль за приобретением, хранением и применением средств самообороны и т.д.

В соответствии с Перечнем видов имущества, которое не может находиться в собственности граждан, общественных объединений, международных организаций и юридических лиц других государств на территории Украины, утвержденного постановлением Верховного Совета Украины от 17 июня 1992 года (Ведомости Верховного Совета Украины. 1992. № 35. Ст. 517), к такому имуществу относится оружие, боеприпасы, боевая и специальная техника, ракетно-космичсские комплексы, взрывчатые вещества и т.д.

К вещам, ограниченным в обороте, относятся и те, которые перечислены в утвержденном постановлением Верховного Совета Украины от 17 июня 1992 года специальном порядке приобретения права собственности на отдельные виды имущества1. К ним относятся: огнестрельное гладкоствольное и нарезное оружие, газовые пистолеты, револьверы и патроны к ним, памятники истории и культуры, радиоактивные вещества. Собственность на эти вещи могут приобрести лица физические при достижении определенного возраста и с соответствующего разрешения органов МВД, Минкультуры Украины и т.д. Сделки с валютными ценностями (ч.2 ст. 129 ГК) могут совершать Национальный банк Украины либо уполномоченные коммерческие банки.

К неограниченным в гражданском обороте вещам относятся такие, которые не исключены из гражданского оборота, могут приобретаться и отчуждаться всеми доступными гражданско-правовыми способами без специального на то разрешения.

Следующими в нашей классификации стоят движимые и недвижимые вещи.

К недвижимым вещам относятся земельные участки и все то, что прочно с ними связано, как-то: здания, сооружения, предприятия, иные имущественные комплексы, многолетние насаждения и иное имущество, отнесенное законом к недвижимости. Вещи, перемещение которых возможно без несоразмерного ущерба их назначению, относятся к движимым, если законодательными актами не установлено иное.

Сделки с недвижимыми вещами требуют нотариального удостоверения и специальной регистрации. Так, согласно .Закону Украины "О залоге" в случаях, когда предметом залога является недвижимое имущество, договор залога должен быть нотариально удостоверен на основе соответствующих правоустанавливающих документов, о чем должна быть сделана запись в Книге записей залога (ст. 13, 15, 32 указанного Закона).

Движимые вещи отчуждаются в большинстве своем без соблюдения указанных формальностей, однако законодательные акты могут устанавливать и иное. Так, например, при залоге транспортных средств и космических объектов, которые остаются во владении залогодателя, на них распространяются правила, предусмотренные для залога недвижимых вещей (ст.39 Закона Украины "О залоге").

Потребляемые и непотребляемые вещи.

Потребляемые - это такие вещи, которые в процессе их использования уничтожаются сразу или по частям (например, продукты питания, топливо и т.п.) либо превращаются в другую вещь (возведенное здание из стройматериалов). К непотребляемым в юридическом смысле относятся такие вещи, которые при пользовании ими не утрачивают свои первоначальные свойства в течение длительного времени (здания, сооружения, транспорт-ные средства, одежда и т.д.).

Юридическое значение этой классификации состоит в том, что отдельные гражданско-правовые сделки могут заключаться только в отношении непотребляемых вещей (например, договор найма), а другие только в отношении потребляемых вещей (например, договор займа). Другие же сделки (купли-продажи, мены, дарения, поставки, хранения) могут заключаться как по поводу непотребляемых, так и потребляемых вещей.

Делимые и неделимые вещи.

Под делимой понимается вещь, которая в процессе раздела или дробления не меняет своего естественного, хозяйственного назначения (например, продукты питания, топливо). К неделимым относятся вещи, которые невозможно разделить без утраты хозяйственного назначения и ценности (например, автомобиль, станок, скульптура). Хотя в физическом смысле все вещи делимые, однако в юридическом смысле разборка вещи на составные части без ее ухудшения, например, автомобиля, приводит к невозможности использования ее по прямому назначению.

К неделимым вещам относятся и совокупность вещей, т.е. комплекс однородных или разнородных вещей, которые в своей совокупности позволяют наиболее полно удовлетворять те иди иные потребности (например, мебельный гарнитур, сервиз) либо имеют наибольшую ценность (библиотека, коллекция). К совокупности относятся и парные вещи (обувь, перчатки, носки и т.д.).

Юридическое значение данной классификации выявляется при выделе или разделе вещей, находящихся в общей собственности (ст. 115 ГК), определении долевой или солидарной ответственности (ст.174 ГК). Кроме того, если по обязательству должник обязан передать совокупность вещей, то он не имеет права изменять ее, если иное не предусмотрено законом или договором (ст.251 ГК).

Перейдем к рассмотрению индивидуально-определенных и родовых вещей.

Под родовыми понимаются вещи, которые в гражданском обороте характеризуются такими признаками, как мера, вес, количество, качество и не выделяются из ряда им подобных вещей другими признаками. К родовым вещам относятся сельскохозяйственная продукция (зерно, овощи, фрукты), строительные материалы (кирпич, щебень, цемент), все виды горючего (бензин, уголь, дрова) и другие производственные материалы. Когда стороны по договору определяют предмет родовыми признаками, то они не придают юридического значения тому, какие конкретно вещи из ряда им подобных будут передаваться. Так, например, при заключении договора купли-продажи продуктов покупателя прежде всего интересует качество товара (высший или 1, 2, 3 сорт), количество (буханка хлеба, 10 пирожков), мера (5 литров молока) или вес (1 кг помидоров), а не иные признаки, которые позволяют выделить конкретную вещь из числа подобных..

К индивидуально-определенным относятся вещи, которые имеют только им присущие признаки качества, свойства, позволяющие выделить их из массы им подобных вещей. По индивидуализирующим признакам вещи можно подразделить на: 1) вещи, единственные в своем роде (скрипка Страдивари, скульптура Микеланджело); 2) вещи, отличающиеся от подобных особыми обозначениями (автомобиль ВАЗ такой-то серии, такой-то модели, номер кузова, двигателя, шасси); 3) вещи, индивидуализированные в процессе выбора или отбора (например, выбор пары обуви, костюма, телевизора и т.п.).

Правовое значение указанного подразделения состоит в том, что предметом одних договоров могут быть только индивидуально-определённые вещи (например, договора подряда, имущественного найма), а предметом других - только вещи, определенные родовыми признаками (договора займа, контрактации). Некоторые договоры могут заключаться как по поводу индивидуально-определенных вещей, так и определяемых родовыми признаками (например, договор купли-продажи, мены, страхования, хранения). Однако следует иметь ввиду, что при передаче родовых вещей в этих договорах всегда происходит их индивидуализация.

Значение этой классификации проявляется и в том, что индивидуально-определенные вещи являются, как правило, юридически незаменимыми и их гибель освобождает должника от передачи этих вещей. Гибель же вещей, определяемых родовыми признаками, не освобождает от исполнения обязательства в натуре, т.е. от обязанности передать такое же количество однородных вещей.

Главная вещь и принадлежность.

Принадлежностью признается вещь, предназначенная служить главной вещи и связанная с нею общим хозяйственным назначением (ч.1 ст.132 ГК). И принадлежность, и главная вещь являются физически самостоятельными вещами, но главная вещь (например, картина) имеет самостоятельное значение, а принадлежность (рама) - лишь зависимое, вспомогательное и служит наиболее лучшему использованию главной вещи.

В ч.2 СТ.128 ГК установлено правило, в соответствии с которым, принадлежность следует судьбе главной вещи, если в договоре или законе не установлено иное. ЭТО означает, что если в законе или договоре не определены особенности передачи принадлежности, то она передается одновременно с главной вещью (например, при продаже замка передаются и ключи). Но поскольку правило это диспозитивно, то договором может быть предусмотрено, что передается только главная вещь либо принадлежность. Стороны также могут придать значение главной вещи той, которая обычно используется в жизни как принадлежность, например, главной вещью может быть рама для картины из ценного дерева, изготовленная известным резчиком.

Принадлежность не следует отождествлять с составной частью вещи, которой согласно ст. 131 ГК является все то, что не может быть'отделено от нее без повреждения, имущественного обесценивания вещи. При переходе права на вещь ее составные части не подлежат отделению. Под составной частью вещи следуем понимать те узлы, детали, части, которые функционально связаны воедино и отделение одной части приведет к невозможности использования всей вещи по ее прямому назначению (например, колеса, мотор, кузов - все это составные части автомобиля).

Плоды и доходы.

Под плодами понимаются новые, ранее не существовавшие вещи, которые возникают в результате органического развития плодоносящих вещей. К плодам в гражданско-правовом смысле относится приплод животных, птицы, урожай плодоносящих деревьев, молоко, шерсть, яйца и т.п. Под доходами понимаются денежные или иные материальные приращения, приносимые вещью от использования ее в гражданском обороте (арендная плата, доходы вкладчика по вкладу, дивиденды по ценным бумагам и т.п.).

В соответствии со ст. 133 ГК плоды, приплод животных, доходы, приносимые вещами, принадлежат собственнику вещи, если иное не установлено законом или договором собственника с другим лицом. Так, закон устанавливает исключение из общего правила принадлежности доходов собственнику вещи, например, в случае обладания вещи добросовестным владельцем (ст. 148 ГК). В договоре между собственником вещи и нанимателем также может быть предусмотрено, что наниматель получает плоды за весь срок найма или доходы от сдачи вещи по договору поднайма.

Деньги являются особой категорией объектов гражданских прав, поскольку выполняют роль всеобщего эквивалента и в соответствии с этим обладают целым рядом специфических особенностей. Одна из таких особенностей состоит в том, что они определяются не количеством денежных знаков, купюр, а количеством денежных единиц, выраженных в этих знаках, купюрах, т.е. денежной суммой. Поэтому в гражданском обороте они выступают в виде вещей, определенных родовыми признаками, и юридически заменяемых. В то же время деньги могут быть индивидуализированы путем указания на номер и серию конкретного денежного знака при составлении процессуальных документов, что в ряде случаев имеет важное доказательственное значение.

Выступая в роли всеобщего эквивалента, деньги в большинстве случаев выполняют в гражданском обороте вспомогательную функцию относительно того предмета, по поводу которого возникло правоотношение. В ряде случаев, например, при определении должника в обязательстве (ст.151 ГК), места исполнения обязательства (ст.167 ГК), закон учитывает этот зависимый характер денег.

Как правило, деньги выполняют преимущественно платежную функцию и ими может быть погашено любое имущественное обязательство, если иное не установлено законом или договором. В то же время, деньги могут выступать самостоятельным объектом ряда гражданско-правовых договоров, например, займа, дарения.

Под ценными бумагами в соответствии со ст.1 Закона Украины "О ценных бумагах и фондовой бирже"1 понимаются денежные документы, которые удовлетворяют право владения или отношения займи, определяют взаимоотношения между выпустившим их лицом и их владельцем и предусматривают, как правило, выплату дохода в виде дивидендов или процентов, а также возможность передачи денежных и иных прав, вытекающих из этих документов, другим лицам. Таким образом, ценная бумага - это документ, предъявление которого необходимо для реализации заключенного в ней имущественного права. Закрепленное в ценной бумаге право требования неразрывно связано с самой ценной бумагой, что отличает ее, например, от долговой расписки. Ценные бумаги могут быть использованы для осуществления расчетов, а также в качестве залога для обеспечения платежей и кредитов.

Ценные бумаги по способам установления управомоченного лица подразделяются на именные, на предьявителя и ордерные.

В именных ценных бумагах обязательно указывается имя лица, которому они выданы и которое может реализовать заключающееся в них право. Именные ценные бумаги, если иное не предусмотрено в законе или в них специально не указано, что они подлежат передаче, передаются путем полного индоссамента, т.е. передаточной записью, удостоверяющей переход прав по ценной бумаге к другому лицу. К таким ценным бумагам относятся акции, сберегательные сертификаты, чеки, аккредитивы.

Ценная бумага на предьявителя не содержит имя управомоченного лица и поэтому требовать реализации содержащегося в ней имущественного права может любой законный держатель. В соответствии с законом ценные бумаги на предьявителя обращаются свободно. В виде предъявительских ценных бумаг могут выпускаться акции, облигации, казначейские обязательства, сберегательные сертификаты.

В ордерной ценной бумаге указывается имя первого приобретателя, который вправе путем совершения индоссамента передать содержащееся в ней право другому лицу. К ним относятся чеки, векселя, коносаменты.

Все ценные бумаги, независимо от их вида, должны содержать указанные в законодательных актах реквизиты, отсутствие которых влечет недействительность ценных бумаг. Каждый вид ценных бумаг имеет свое правовое назначение и свою область применения. Отказ от исполнения обязательства, заключающегося в ценной бумаге, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не допускается. Правила об эмитентах ценных бумаг, условиях выпуска их и обращения, заключения сделок с ценными бумагами, защите имущественных прав инвесторов и другие установления, предусмотрены Законом Украины "О ценных бумагах и фондовой бирже" и другими законодательными актами.

Согласно ст.З Закона Украины "О ценных бумагах и фондовой бирже" к ценным бумагам относятся: акции, облигации внутренних республиканских и местных займов, облигации предприятий, казначейские обязательства республики, сберегательные сертификаты, векселя, приватизационные бумаги.

Акция - ценная бумага без установленного срока обращения, удостоверяющая долевое участие в уставном фонде акционерного общества, подтверждающая членство в акционерном обществе и право на участие в управлении им, дающая право ее владельцу на получение прибили в виде дивиденда, а также на участие в распределении имущества при ликвидации акционерного общества.

Акции могут быть именными и на предьявителя, привилегированными и простыми. Граждане могут быть владельцами, как правило, именных акций.

Привилегированные акции дают их владельцу преимущественное право на получение дивидендов независимо от итогов хозяйственной деятельности акционерного общества, а также на приоритетное участие в распределении имущества общества в случае его ликвидации.

Вместе с тем владельцы привилегированных акций не имеют права участвовать в правлении, акционерным об« ществом, если иное не предусмотрено его уставом..

Акция является неделимой ценой бумагой и поэтому когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они признаются одним владельцем акции и могут осуществлять свои права по договоренности.

Дивиденды по акциям выплачиваются по итогам года деятельности акционерного общества в порядке, предусмотренном уставом общества, за счет прибыли, остающейся после уплаты установленных законодательством налогов и других платежей.

Облигация - ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок с выплатой фиксированного процента, если иное не предусмотрено условиями выпуска.

Облигации подразделяются на: а) облигации внутренних республиканских и местных займов, б) облигации предприятий.

Облигации предприятий могут выпускать любые юридические лица всех форм собственности, однако они не дают их владельцам права на участие в управлении.

Облигации могут выпускаться именными и на предъявителя, процентными и беспроцентными (целевыми), свободно обращающимися или с ограниченным кругом обращения.

Облигации внутренних республиканских и местных займов выпускаются на предъявителя. Так, Указом Президента Украины от 7 апреля 1994 года было принято решение о выпуске первой серии Государственных товарных облигаций материальных ресурсов Украины, эмитентом которых является Украинский кредитный фонд.

Местные органы власти также могут принимать решения о выпуске облигаций с целью .пополнения своих бюджетов.

Казначейские обязательства Украины - вид ценных бумаг на предъявителя, размещаемых среди населения, удостоверяющих внесение их владельцами денежных средств в бюджет и дающих право на получение финансового дохода. По срокам казначейские обязательства различаются на долгосрочные (от 5 до 10 лет), среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и краткосрочные (до 1 года). Решение о выпуске долгосрочных и краткосрочных казначейских обязательств принимается Кабинетом Министров Украины, им же осуществляется выплата доходов и их погашение. Министерство финансов Украины принимает решение а выпуске краткосрочных казначейских обязательств и выплачивает по ним доходы.

Сберегательный сертификат - письменное свидетельство банка о депонировании денежных средств, удостоверяющих право вкладчика на получение по истечении установленного срока депозита и процентов по нему.

Сберегательные сертификаты бывают срочные (под определенный договорный процент на определенный срок) или до востребования, именные и на предъявителя.

Вексель - это ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное денежное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлению предусмотренного векселем срока определенную сумму владельцу векселя (векселедержателю).

Первоначально вексели использовались только во, внешнеторговом обороте. Для преодоления платежного кризиса в нашей стране и повышения имущественной ответственности субъектов предпринимательской деятельности за несвоевременное выполнение ими платежных обязательств Указом Президента Украины от 14 сентября 1994 г. "О выпуске и обращении векселей для покрытия взаимной задолженности субъектов предпринимательской деятельности Украины" векселя были введены в оборот в Украине.

Приватизационные бумаги - это ценные бумаги, удостоверяющие право владельца на безвозмездное получение в процесс приватизации доли имущества государственных предприятий, государственного жилищного фонда, земельного фонда.

Приватизационные бумаги могут быть только именными и к ним относятся: приватизационные имущественные сертификаты и жилищные чеки.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 ноября 1992 г. "О выпуске в оборот приватизационных имущественных сертификатов", все граждане Украины имеют право на сертификат в виде приватизационных депозитных счетов в Сберегательном банке Украины. Указом Президента Украины от 21 апреля 1994 г. "О введении в наличный оборот приватизационных имущественных сертификатов" с 1 января 1995 г. единственной формой платежей за приобретенные объекты приватизации будут приватизационные имущественные сертификаты, выдаваемые отделениями Сбербанка Украины.

Жилищные чеки - это приватизационные бумаги, которые получают все граждане Украины и используют их при приватизации государственного жилищного фонда, осуществляемой в соответствии с Законом Украины "О приватизации государственного жилищного фонда". Жилищные чеки могут также использоваться гражданами для приватизации части имущества государственных предприятий, земельного фонда.

Приведенный в ст.З Закона Украины "О ценных бумагах и фондовой бирже" перечень ценных бумаг не является исчерпывающим. В связи с переходом Украины к рыночным отношениям возник целый ряд новых субъектов в сфере предпринимательства, которые занимаются различными операциями с ценными бумагами. Так, например, инвестиционные фонды и компании, которые действуют согласно Положению об инвестиционных фондах и инвестиционных компаниях, утвержденных Указом Президента Украины от 19 февраля 1994 г., имеют право выпускать инвестиционные сертификаты.

Инвестиционные сертификаты - это ценные бумаги, которые выпускаются исключительно инвестиционным фондом или инвестиционной компанией и дающие право их собственникам на получение доходов в виде дивидендов. Инвестиционные сертификаты могут быть именными и на предъявителя.

К другим ценным бумагам, имеющим хождение в гражданском обороте, можно отнести: аккредитивы, чеки, коносамент и др.

Аккредитивы - это ценные бумаги, в соответствии с которыми банк-эмитент, действуя по просьбе или на основании инструкции клиента либо от своего имени должен провести платеж третьему лицу (бенефициару), либо акцептовать и оплатить переводные векселя (тратты), выставленные бенефициаром или уполномочить другой банк произвести такой платеж либо акцептовать и оплатить переводные векселя.

Чеками признаются ценные бумаги, содержащие ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю чека указанную в нем сумму. Чек должен быть представлен к оплате в течение срока, установленного законодательством.

Коносамент - это товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в коносаменте грузом и получить груз после завершения перевозки. Коносамент может быть предъявительским, ордерным или именным.

К другим товарораспорядительным документам можно отнести морскую транспортную накладную, речной транспортный документ, авиагрузовую накладную, документ по смешанной перевозке и т.д.

Ценными бумагами являются и билеты денежно-вещевой лотереи, на которые пал выигрыш, поскольку они содержат в себе обязательства эмитента выплатить предьявителю определенную денежную сумму либо предоставить конкретную вещь.

В гражданском обороте могут обращаться и иные виды ценных бумаг, выпущенных в соответствии с действующим законодательством.

Имущество.

В гражданском праве- под имуществом понимаются конкретные вещи, деньги, ценные бумаги или совокупность этих вещей. Так, например, ч.2 ст.22 ГК предусматривает, что гражданин, объявленный умершим, в случае явки может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, т.е. как одной конкретной вещи, так и их совокупности. В таком же смысле законодатель употребляет термин "имущество" и в ст.243 ГК (договор дарения), ст.256 ГК (договор имущественного найма), ст.324 ГК (безвозмездное пользование имуществом) и в ряде других статей ГК и законов.

Вместе с тем в ряде случаев термин "имущество" употребляется в более широком понимании, в смысле совокупности вещей и имущественных прав либо совокупности вещей, прав и обязанностей.

Так, ст.7 Закона Украины "О собственности" предусматривает, что собственник отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Понятно, что отвечать он может перед другими лицами только принадлежащими ему правами на имущество, но не обязанностями. В соответствии со ст.24 Закона "О предприятиях в Украине" в случае реорганизации предприятия к правопреемнику (правопреемникам) переходят имущественные права и обязанности, т.е. и активы, и пассивы.

Продукты творческой деятельности, услуги, личные неимущественные блага как объекты гражданских орав

Объектами субъективных гражданских прав могут быть продукты творческой деятельности, т.е. нематериальные результаты творческого, интеллектуального труда человека. К продуктам творческой деятельности относятся произведения науки, литературы, искусства, изобретения, полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания.

Произведениями науки, литературы и искусства являются литературные письменные произведения, выступления, лекции, драматические, музыкальные и аудиовизуальные произведения, скульптуры, картины, произведения архитектуры, фотографии и т.п. Согласно п.2 ст.5 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" к объектам гражданских прав относятся произведения как обнародованные, так и не обнародованные, независимо от их назначения, жанра, достоинства, объема, цели (образование, информация, реклама, пропаганда, развлечения и т.п.), а также способа воспроизведения, выраженные в устной, письменной или какой-либо иной форме. Возникновение и осуществление прав, связанных с этими произведениями, не требует выполнения каких-либо формальностей. Данные произведения становятся объектами гражданских прав с момента создания их в какой-либо объективной форме.

Изобретения, полезные модели признаются в соответствии с Законом Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели" объектами гражданских правоотношений только после признания их таковыми Государственным комитетом Украины по вопросам интеллектульной собственности (Госпатент Украины) и выдачи патента. Аналогично решается вопрос и в отношении признания промышленного образца объектом гражданских прав согласно Закону Украины "Об охране прав на промышленные образцы3, а также и в отношении знаков для товаров и услуг - в соответствии с Законом Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг.

Услугой признается результат действия, осуществляемого в соответствии с гражданско-правовой обязанностью лица, который не связан с созданием конкретного материального объекта, вещи. -

В правовом смысле услуга может носить троякий характер: фактический, юридический и смешанный. К фактической услуге можно отнести действия перевозчика (ст.358 ГК), хранителя (ст.416 ГК), к юридической - поверенного (ст.386 ГК) и комиссионера (ст.395 ГК), к смешанной - экспедитора.

От услуг следует отличать результат действия, вследствие которого создается конкретное материальное благо, вещь и которая отделима от самого действия (например, когда по договору подряда строится жилой дом). Вряд ли здесь можно говорить о результате действия как самостоятельном виде объектов гражданских прав, поскольку в конечном итоге речь идет об индивидуально-определенной вещи, хотя, безусловно, договоры подряда и имеют свою специфику. Вряд ли можно согласиться и с той точкой зрения, что объектами гражданских прав являются сами действия обязанного лица. Само действие должника не имеет для кредитора потребительского значения, для него важен результат действия, который либо создает новый материальный объект и является вещью (имуществом), либо неотделим от самого действия и является услугой. В силу того, что вещь или услуга способны удовлетворять различные потребности субъектов правоотношений - они и становятся объектами гражданских прав.

К личным неимущественным благам относятся такие нематериальные, лишенные экономического содержания блага, которые неразрывно, органически связаны с личностью их носителей. Поскольку эти блага являются неотделимыми от их носителей, то они, естественно, не могут ни отчуждаться, ни передаваться, не могут иметь денежной оценки. Такими благами является честь, достоинство и деловая репутация, имя гражданина, наименование юридического лица, изображение лица, неприкосновенность личности, жилища и т.п. Это так называемые личные неимущественные права, не связанные с имущественными.

^ СДЕЛКИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Понятие и виды сделок
Сделками признаются действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей (ст. 41 ГК).
Сделки относятся к правомерным действиям и характеризуются рядом признаков, отличающих их от других юридических фактов.
Во-первых, будучи действиями физических и юридических лиц, сделки всегда представляют собой волеизъявление, т.е. объективируемую вовне волю людей, их волевые акты. Этим своим признаком они отличаются от юридических фактов - событий (истечение определенного срока, рождение человека и пр.), наступление или ненаступление которых не зависит от воли человека. Для сделок характерен именно момент волеизъявления, без которого вообще не может быть сделки.
Во-вторых, сделка - это не просто действие (волеизъявление), а действие, направленное на достижение определенного результата - установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений. Лицо (как физическое, так и юридическое), совершающее сделку, своей волей предопределяет наступление этого правового результата. Этим своим признаком сделки отличаются от юридических фактов - поступков (создание произведений науки, искусства и т.д.), которые также, влекут установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений, но этот правовой результат наступает непосредственно в силу закона.
Важно, как правильно указывается в литературе, не смешивать правовой результат, к которому стремятся лица, совершающие сделку, и цель сделки - намерение лиц достигнуть этого результата. Именно намерение достигнуть предусмотренного сделкой правового результата является признаком и элементом сделки. Что же касается наступления самого правового результата, то он находится за пределами сделки, не является ее элементом и есть лишь следствие, вызываемое сделкой.
В-третьих, сделки - это всегда действия, совершаемые физическими, юридическими лицами и государством как субъектами гражданского права. Возможность совершения сделок входит в содержание их гражданской дееспособности. Поэтому сделки необходимо отличать и от таких действий, как акты компетентных государственных органов, которые хотя и порождают гражданские правоотношения (обязательства по передаче зданий ^ и сооружений между государственными юридическими лицами), но сами по себе представляют властные акты, издаваемые в пределах компетенции этих органов - субъектов административного права. Будучи адресованными конкретным исполнителям, они создают между ними гражданские правоотношения независимо от их желания вступить в эти правоотношения. С помощью же сделок правоотношения всегда устанавливаются по воле и инициативе их участников.
И, наконец, в-четвертых, сделка - это всегда действие правомерное, что отличает ее от таких юридических фактов, как правонарушение.
Таким образом, учитывая все сказанное, можно дать следующее определение сделки. Сделкой называется правомерное, т.е. дозволенное законом, а также хотя и не предусмотренное законом, но не противоречащее ему действие граждан или юридических лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
В зависимости от тех или иных особенностей, учитываемых законом, сделки подразделяюся (классифицируются) на определенные виды.
Так, в зависимости от того» исходит ли действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений, от одного, двух или более лиц, сделки подразделяются на односторонние, двусторонние и многосторонние.
Односторонними сделками являются завещание, принятие и отказ от наследства, выдача доверенности, заявление нанимателя о прекращении договора жилищного найма, объявление конкурса и т.д. Во всех этих случаях действие исходит от одного лица и влечет за собой наступление определенных юридических последствий (переход имущества к определенным наследникам, установление полномочий для доверенного и т.д.). Односторонние сделки в большинстве случаев совершаются одним лицом (например, завещание). Однако некоторые односторонние сделки вправе совместно совершать два или более лица, например, выдача одной доверенности несколькими собственниками, объявление конкурса двумя или более юридическими лицами и т.д. Но и в этих случаях указанные лица выступают как одно лицо, поэтому такие сделки также являются односторонними.
В некоторых случаях односторонняя сделка порождает права и обязанности только при уведомлении адресата о содержании волеизъявления. Так, например, если закон допускает одностороннее прекращение договора, то такой договор будет считаться расторгнутым, если вторая сторона будет знать о намерении первой стороны его расторгнуть. В противном случае такое одностороннее проявление воли не будет иметь юридических последствий.
Двусторонние сделки - это договоры. Иначе они еще называются взаимными сделками.
Для этих сделок характерна взаимосогласованность воли двух лиц. Так, правоотношение купли-продажи возникает между продавцом и покупателем лишь тогда, когда каждый из них выразит свою волю на установление правоотношения и эта воля приобретает значение единого взаимосогласованного волеизъявления (договора). При этом как на стороне продавца, так и на стороне покупателя может выступать несколько лиц (супруги продают совместное имущество либо совместно приобретают какую-либо вещь). Хотя в договоре купли-продажи воля сторон направлена на достижение противоположных целей (продавец стремится прекратить, а покупатель установить право собственности на вещь), главным является взаимосогласованность их воли: важно чтобы обе стороны четко представляли, на что направлена воля контрагента.
Многосторонние сделки - это разновидность взаимных сделок (договоров). Их особенность состоит в том, что в совершении их принимают участие не две, а более стороны, каждая из которых выражает индивидуальную волю. В некоторых случаях волеизъявление сторон может совпадать по содержанию (например, у участников договора о совместной деятельности), но это не является обязательным.
По соотношению возникающих из сделки прав и обязанностей сторон они подразделяются на возмездные и безвозмездные.
Возмездной называется сделка, в которой имущественному предоставлению одной стороны (передача денег или имущества, выполнение работ, оказание услуг) соответствует встречная обязанность другой стороны. Большинство гражданско-правовых сделок являются возмездными. Так, передав вещь в собственность покупателю, продавец имеет право требовать уплаты им стоимости вещи.
Возмездными могут быть только двусторонние сделки, поскольку односторонние сделки всегда безвозмездны. Возмездность сделки может выражаться в передаче денег, вещей (имущества), выполнении работ либо оказании услуг и устанавливаться законом, соглашением сторон или вытекать из существа сделок. Так, сделки купли-продажи, поставки и пр. по своей сущности всегда возмездные, а договор дарения, безвозмездного пользования имуществом, напротив - всегда безвозмезден.
Возмездность или безвозмездность одних сделок предопределена законом или может устанавливаться соглашением сторон. Так, в соответствии с законом договор займа между лицами физическими безвозмезден, в отличие от договора банковской ссуды. В договоре поручения или хранения стороны своим соглашением устанавливают его возмездность или безвозмездность.
В безвозмездных сделках обязанность совершить действие имущественного характера лежит лишь на одной стороне, которая не вправе требовать встречного имущественного предоставления.
В зависимости от момента, с которого сделки считаются заключенными, т.е. у сторон возникают права и обязанности, они подразделяются на консенсуальные и реальные1. Консенсуальная сделка считается заключенной с момента достижения сторонами соглашения, т.е. стороны должны согласовать свое волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение правоотношения. Так, для заключения договора купли-продажи необходимо, чтобы стороны договорились между собой о предмете и цене вещи. Если закон требует, чтобы волеизъявление было выражено в определенной форме, то сделка считается заключенной только при соблюдении такой формы.
Реальная сделка считается заключенной при достижении сторонами соглашения по всем существенным условиям и передачи вещи одной стороной другой. Так, обязанность вернуть долг у заемщика возникает только после достижения соглашения с заимодавцем о сумме, сроке возврата и передачи этой оговоренной суммы.
Следует отметить, что передача вещи (имущества) по консенсуальной сделке свидетельствует, как правило, о ее исполнении, а по реальной - о ее заключении.
Сделки подразделяются также на каузальные и абстрактные
Под основанием сделки следует понимать причину, в силу которой сторона обязана совершить те или иные действия. Например, по договору займа заемщик потому обязуется передать определенную денежную сумму, что он ранее получил от заимодателя такую же сумму с условием ее возврата. Продавец требует от покупателя уплаты стоимости вещи, поскольку он ранее передал ему имущество в собственность за плату. Основание сделки должно быть осуществимым и законным. Так, если при составлении завещания завещатель не знал, что оставляет имущество в собственность лица, которого уже нет в живых, то такая сделка не имеет юридической силы. Не порождает юридических последствий и сделка, которая имеет незаконное основание (например, сделки купли-продажи боевой техники и пр.)
Основание в сделке следует отличать от мотива, по которой совершается та или иная сделка. Мотивы - это множество различных психологических желаний, побуждающих сторону совершить определенные действия. Мотивы не имеют силы юридических фактов, а значит и юридического значения, так как находятся за пределами сделки и не входят в ее содержание. Так, если продавец продает зимние вещи из-за отъезда в местность с теплым климатом, то это обстоятельство является безразличным для покупателя.
Каузальными считаются сделки, в которых прямо выражено основание (причина) совершаемых в силу их действий.
Абстрактными называются такие сделки, в которых причина (основание) совершения действий прямо не выражена. Абстрактной сделкой является, например, вексель, который порождает безусловную обязанность платежа определенной денежной суммы. Это платежное обязательство выражается В общей форме и не обусловлено никаким встречным действием, т.е. в нем не указывается правовая причина, в силу которой вексель выдан.
Как правило, возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, обусловленных сделкой происходит в момент ее совершения. Однако лица, совершающие сделки, могут поставить возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей в зависимость от срока или от наступления либо ненаступления какого-либо условия. По этому признаку сделки делятся на срочные и условные.
Срок - это известное событие (истечение определенного промежутка времени), которое обязательно в будущем (после совершения сделки) должно наступить. Соответственно и срочными называются сделки, по которым возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей поставлено в зависимость от наступления в будущем события, относительно которого точно известно, что оно наступит. Срок определяется в сделке чаще всего той или иной календарной датой либо указанием на наступление иного обстоятельства (открытие навигации, установление хорошей погоды и т.д.).
В зависимости от того, связывается ли с наступлением срока исполнение по сделке или прекращение ранее возникших прав и обязанностей, сроки подразделяются на отлагательные и отменительные. Так, договор займа, в силу которого заемщик обязан вернуть взятое в займы имущество к 6 января, является сделкой с отлагательным сроком, а сдача квартиры в наем до 1 сентября представляет собой сделку с отменительным сроком.
Условие - это такое обстоятельство, о котором в момент заключения сделки сторонам неизвестно, наступит оно в будущем (после совершения сделки) или не наступит. Соответственно и условными называются сделки, по которым возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей поставлено в зависимость от наступления или ненаступления в будущем события, относиельно которого сторонам неизвестно, наступит оно или не наступит. Условной сделкой, например, будет договор найма, согласно которому собственник сдает жилое помещение нанимателю с условием, что в случае приезда его детей наниматель должен освободить занимаемое помещение.
Условия в сделках также подразделяются на отлагательные и отменительные. Сделка признается совершенной под отлагательным условием, если права и обязанности, предусмотренные сделкой, должны возникнуть с наступлением условия, относительно которого неизвестно наступит оно или нет. Например, собственник передаст в пользование имущество, если его сын поступит в вуз. Сделка признается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от наступления условия. Так, наниматель жилого помещения обязуется немедленно освободить его в случае приезда родственников наймодателя.
На стороны ложится обязанность своим поведением не создавать такого положения, которое бы ухудшало или уничтожало зависящее от условия право. Если будет установлено, что наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, условие будет считаться наступившим. В случае, если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, условие будет считаться ненаступившим (ст.61 ГК).
Способы выражения воли в сделках и форма сделок

Лицо, совершая сделку, должно четко и ясно выражать свою волю на установление, изменение или прекращение гражданского правоотношения. Действующее законодательство предусматривает несколько способов выражения воли в сделках, т.е. доведения ее до заинтересованных лиц в значении волеизъявления.
Так, одним из таких способов выражения воли является обычное при данных обстоятельствах поведение ица, из которого ясно следует его намерение (желание) совершить сделку на заранее известных условиях. Если гражданин опускает жетон в турникет метрополитена, то из его поведения можно заключить, что он выражает свою волю на заключение договора пассажирской перевозки. В науке этот способ выражения воли принято называть совершением сделки с помощью конклюдентных1 действий.
Сделки с помощью конклюдентных действий могут заключаться (совершаться) лишь в случаях, если законом не установлен иной способ выражения воли применительно к данным сделкам. Конклюдентными являются действия граждан по приобретению вещей с помощью автомата, оплата проезда в общественном транспорте и т.п.
Молчание признается выражением воли совершить сделку лишь в случаях, предусмотренных законодательством. Молчание можно считать выражением воли постольку, поскольку оно при данной ситуации поддается оценке как проявление воли.
Однако общим, наиболее предпочтительным способом выражения воли на совершение сделки признается словесный способ, когда суждение о воле лица делается не предположительно, а на основе прямо высказанного им желания. Этот способ лучше обеспечивает требуемую ясность в сделках, а следовательно и необходимую устойчивость гражданских правоотношений.
В соответствии с законодательством сделки могут совершаться устно или в письменной форме (простой или нотариальной).
Возможность совершения сделок в устной форме предусмотрена законом для тех из них, которые совершаются на небольшую сумму или по поводу которых редко возникают споры. Это сделки граждан между собой на сумму, не превышающей (как представляется, должно быть в новом ГК), трехкратный размер минимальной заработной платы, сделки с любым субъектным составом и независимо от суммы, но исполняемые при самом их совершении, как, например, договор купли-продажи за наличный расчет. В этом случае любому физическому или юридическому лицу, которое оплатило товары или услуги на основании устной сделки с другими юридическими или физическими лицами, по его желанию должен быть выдан документ, подтверждающий основание и сумму полученных денег.
Гражданский кодекс, предусматривает случаи, когда сделки должны совершаться в письменной форме: а) сделки между юридическими лицами, а также между юридическими и физическими лицами, за исключением сделок, совершаемых в устной форме; б) граждан между собой на сумму свыше указанной в законе (как представляется нам, она должна быть больше трехкратного размера минимальной заработной платы, за исключением сделок, совершаемых в устной форме); в) иные сделки, относительно которых закон требует соблюдения письменной формы.
Несоблюдение предписанной законом простой письменной формы по общем правилу не влечет за собой признание сделки недействительной, но лишает стороны в случае спора ссылаться на свидетельские показания в подтверждение факта заключения сделки и ее исполнения (ст.46 ГК). По спорам, вытекающим из сделок, совершенных с нарушением установленной для них простой письменной формы, суд может принять во внимание лишь письменные доказательства (расписки, письма, другие документы). Исключение установлено лишь для случаев, если в действиях лиц, совершивших сделку, усматриваются признаки преступления (например, при оспаривании договора займа).
В случаях, особо оговоренных в законе, наступают и более серьезные последствия: сделка признается" недействительной. Так, договоры о неустойке, залоге и поручительстве, совершенные с нарушением предписанной для них письменной формы, всегда признаются недействительными.
Сделка считается совершенной в письменной форме, если ее содержание зафиксировано в одном документе, письмах, телеграммах или с помощью использования других технических способов связи. Сделка должна быть собственноручно подписана сторонами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Сделка, совершаемая юридическими лицами, подписывается уполномоченными на то лицами и скрепляется печатью.
Если же физическое лицо (гражданин) вследствие физического недостатка, болезни или другой уважительной причины не в состоянии собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другое лицо. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, уполномоченным на это, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно.
Для сделок, выходящих за пределы обычных и затрагивающих существенные интересы граждан, закон предусматривает квалифицированную письменную форму -
форму письменного документа, нотариально удостоверенного. Именно такая форма предусмотрена законом для сделок, на основе которых переходит передача права собственности на жилой дом, завещаний, некоторых доверенностей, залога недвижимости, договора пожизненного содержания и других сделок, предусмотренных в законе. По желанию сторон любая сделка может быть облечена в нотариальную форму.
В случае несоблюдения предписанной законом нотариальной формы односторонней сделки, такая сделка признается недействительной, а лицо, получившее имущество по такой сделке, обязано его возвратить. В исключительных случаях суд может признать такую сделку действительной, если будет установлено ее соответствие действительной воле лица, ее совершавшей, а нотариальному удостоверению такой сделки препятствовало обстоятельство, независящее от воли лица.
Несоблюдение требований закона о Нотариальном удостоверении договора обусловливает его недействительность и полученное на его основании имущество подлежит возврату. В то же время, если стороны договорились о всех существенных условиях договора и полностью или частично исполнили его, но одна из сторон уклоняется от его нотариального удостоверения, суд может признать такой договор действительным. В этом случае его последующее нотариальное удостоверение не требуется. Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации уполномоченными на то органами. Так, например, сделки по отчуждению жилых домов и квартир подлежат регистрации в исполнительных комитетах местных Советов народных депутатов. Законадательство также может устанавливать государственную регистрацию и для сделок с движимым имуществом определенных видов.
Условия действительности сделок

Предусмотренные законом требования, которым должны соответствовать совершаемые сделки, принято называть условиями действительности сделок.
Эти требования (условия) многообразны и нередко зависят от характера той или иной сделки. Так, если для некоторых сделок законом установлен особый порядок совершения (например, возможность продажи гражданам средств самозащиты только через специализированные магазины) или предусмотрена регистрация их в соответствующих государственных органах (например, автомобилей в ГАИ), то эти требования также охватываются понятием условий действительности сделок.
Наряду с этим существует и ряд общих требований, которым должна отвечать любая сделка. К ним относятся следующие требования.
Во-первых, содержание сделки не может противоречить гражданскому законодательству и моральным принципам общества. Граждане и юридические лица, совершая сделки, должны учитывать пределы допустимости сделок и назначение их в обществе, соблюдать требования гражданского законодательства.
Во-вторых, необходимо, чтобы лица, совершающие сделки, обладали достаточным для совершения этих сделок объемом гражданской дееспособности. Как уже известно, в полном объеме дееспособностью обладают только совершеннолетние. До достижения совершеннолетия физические лица обладают относительной или частичной дееспособностью и вправе совершать лишь сделки, прямо указанные в законе. Совершеннолетние физические лица (граждане), лишенные дееспособности в судебном порядке, вообще не могут совершать сделки и за них сделки совершают опекуны в пределах своей компетенции. Физические лица, ограниченные судом в дееспособности, могут совершать лишь мелкие бытовые сделки. Юридические лица вправе совершать лишь сделки, отвечающие целям и задачам их уставной деятельности.
В-третьих, сделка должна совершаться при условии вольного и полного согласия ее участников. Это означает, что выраженная в сделке воля должка быть свободным волеизъявлением. Поэтому в случае, когда в сделке воля выражена не свободно (имело место насилие, лицо подвергалось угрозе, обману и т.д.), сделка не может считаться действительной.
В-четвертых, сделка должна быть реально направлена на возникновение обусловленных ею правовых последствий, т.е. должно быть единстве вели и волеизъявления. Поэтому волеизъявление, совершенное лишь для вида, т.е. не содержащее в себе действительной воли на установление какого-либо правоотношения или прикрывающее собой другое волеизъявление, не может иметь значение действительной сделки.
В-пятых, при совершении сделки обязательно соблюдение предусмотренной законом формы (простой или нотариальной), если нарушение этой формы влечет за собой по закону признание сделки недействительной.
Понятие и виды недействительных сделок

Недействительными сделками являются действия организаций и юридических лиц, хотя и направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, но не создающие этих юридических последствий вследствие несоответствия совершенных действий требованиям закона.
Недействительной ввиду несоответствия закону может быть признана только сделка состоявшаяся. В случаях, когда стороны еще договариваются и не заключили в письменной форме предварительного договора, а находятся в стадии переговоров, их действия нельзя считать сделками. Вопрос о юридическом значении этих действий решается по правилам, регламентирующим порядок заключения сделок, а не по нормам, определяющим их действительность.
Любая сделка, если она не соответствует хотя бы одному из требований закона, признается недействительной. В зависимости от того, какому из особо указанных в законе требований сделка не соответствует, недействительные сделки подразделяются на определенные виды.
Первый вид, или группу из числа таких недействительных сделок составляют сделки, противные интересам государства и общества, или, как было бы правильнее их назвать - противные по своему содержанию гражданскому законодательству и моральным принципам общества.
Безусловно, что все недействительные сделки противоречат в какой-то степени гражданскому законодательству и моральным принципам общества. Иначе они бы не признавались таковыми. Но здесь имеется в виду особая категория сделок, а именно те из них, которые прямо нарушают предписания закона, а также и других актов, изданных органами государственной власти и управления в объеме предоставленной им компетенции. К ним относятся сделки, нарушающие установленный порядок совершения физическими и юридическими лицами, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, при ущемлении сделкой личных или имущественных прав несовершеннолетних детей, а также во всех других случаях их несоответствия требованиям действующего законодательства. В случае признания сделок недействительными по этим основаниям суд должен в решении ссылаться и на тот нормативный акт, требованиям которого сделка не отвечает. К этой группе недействительных сделок примыкают и сделки, совершенные юридическими лицами в противоречие с установленными целями их деятельности (ст.50 ГК).
К ним относятся также и антисоциальные сделки, которые содержат состав преступления или административного поступка, что подтверждено решением суда либо постановлением о наложении административного взыскания. При признании данных сделок недействительными необходимо учитывать, совершались ли такие сделки с умыслом или такое намерение отсутствовало. Поэтому считается, что указанный вид недействительных сделок имеет как объективные, так и субъективные признаки (критерии).
Второй вид недействительных сделок составляют сделки, совершенные лицами, не обладающими достаточным объемом дееспособности для их совершения. К этим недействительным сделкам относятся сделки, совершенные малолетними лицами, несовершеннолетними, ограниченно дееспособными, недееспособными, с выходом при их заключении за границы (объем) дееспособности, установленной для перечисленных лиц законом. Такие недействительные сделки иначе еще называются сделками с пороками субъектного состава (ст.ст.51-54 ГК).
Третий вид недействительных сделок - это сделки с пороками содержащейся в них воли. К их числу относятся сделки, совершенные вследствие заблуждения, обмана, насилия, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, при стечении тяжелых обстоятельств, а также совершенные дееспособным физическим лицом (гражданином), в момент совершения неспособным понимать значение своих действий (ст.ст.55-57 ГК). Все эти сделки считаются недействительными, потому что они не отражают подлинной воли сторон или одной из них.
В сделках, совершаемых под влиянием обмана, сторона, подвергающаяся обману, преднамеренно вводится в заблуждение относительно предмета или других существенных обстоятельств сделки и только в результате этого заключает невыгодную для себя сделку. Обман может выражаться как в утверждении ложных фактов (активная форма обмана), так и в намеренном умолчании о действительных фактах (пассивная форма обмана).
При совершении недействительной сделки вследствие заблуждения воля лица также формируется в результате неправильных представлений о предмете, а также иных существенных условий сделок, однако не в силу умысла другой стороны. То, что другая сторона действует непреднамеренно, и отличает данные сделки от обманных сделок. Поскольку и в этих случаях выраженная в сделке воля одной из сторон не соответствует ее подлинному содержанию (намерению стороны), сделка признается недействительной. При этом во внимание должно приниматься не любое заблуждение, а лишь имеющее существенное значение, т.е. относящееся к предмету, характеру, субъекту сделки и другим ее существенным моментам. Поэтому заблуждение в мотивах совершения сделки, как не являющееся существенным, не делает сделку недействительной.
В сделках, совершаемых под влияниям насилия, сторона, заключающая невыгодную для себя сделку, выражает волю в сделке под воздействием причиненных ей физических или моральных страданий. Нет свободного выражения воли сторон и в сделке, совершенной под влиянием угрозы - противоправного психического воздействия, вызывающего опасение причинения имущественного или личного вреда. Однако эта угроза (чтобы сделка могла считаться недействительной), должна быть тесно связана с ней, должна быть реальной, практически осуществимой, значительной, т.е. могущей в случае ее осуществления причинить действительно серьезный вред. При этом не имеет значения, исходит ли угроза от контрагента по сделке или с его ведома от третьих лиц, направлена ли она непосредственно против лица, понуждаемого к заключению сделки, или против близких ему лиц.
Сделка может .быть совершена также вследствие стечения тяжелых обстоятельств (болезнь, затруднительное материальное положение и т.д.). Однако для того, чтобы эта сделка считалась недействительной, она должна быть заключена стороной на крайне невыгодных для нее условиях (дорогостоящее имущество продано за бесценок, за очень низкую плату выполняется трудоемкая работа по договору подряда и т.п.)
К недействительным сделкам с пороками воли относятся и сделки, совершенные вследствие злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой. Здесь воля представляющего искажается его представителем умышленно и по сговору с контрагентом.
К этому виду относятся и сделки, совершенные дееспособным лицом, которое в момент совершения было неспособно отдавать отчет своим действиям и руководить ими вследствие психического временного расстройства, нервного потрясения и т.д. Для определения наличия такого состояния на момент заключения сделки суд должен назначить судебно-психиатрическую экспертизу.
Четвертый вид недействительных сделок составляют сделки, в которых отсутствует единство воли и волеизъявления участников этих сделок на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений. К числу этих сделок относятся мнимые и притворные сделки.
Мнимая сделка - это сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать юридические последствия. В этой сделке есть воля, но она направлена не на то, чтобы создать между ее участниками какую-либо юридическую связь, а на то, чтобы создать лишь видимость этой связи (видимость раздела имущества, видимость передачи дома и т.д.).
Поэтому иначе еще данные сделки называются фиктивными. Они, как правило, совершаются в противозаконных целях, в частности, чтобы скрыть имущество от ареста (описи), незаконно получить ссуду от банка и т.д. Поскольку стороны никаких действий по осуществлению мнимой сделки не совершали, суд в таких случаях выносит решение только о признании сделки недействительной без применения каких-либо последствий.
Притворная сделка - это сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, которую стороны действительно имели в виду. Следовательно, здесь всегда имеет место две сделки - сделка, совершенная с целью создать определенные юридические последствия, и сделка, совершенная с целью прикрыть первую сделку, представить ее в глазах окружающих не такой, какой она есть на самом деле. Сделка, которую стороны не имели в виду, совершая ее, и называется притворной. В ней отсутствует воля сторон, направленная на установление каких-либо правоотношений, и поэтому она всегда недействительна.
Что же касается сделки, которую стороны действительно имели в виду, то она может быть действительной или недействительной. Так, если художник подарил другу картину, но оформил эту сделку как куплю-продажу с тем, чтобы не обидеть близких родственников, то эта сделка будет считаться действительной. Однако чаще всего притворные сделки совершаются с целью прикрыть другую, недействительную сделку.
Таким образом, при совершении притворной сделки последняя во внимание не принимается и применяются правила, регулирующие ту сделку, которую стороны действительно имели в виду. В том случае, если такая сделка противоречит закону, суд выносит решение о признании недействительной совершенной сторонами сделки с применением последствий, предусмотренных для недействительной сделки, которую они имели в виду.
Пятый вид недействительных сделок составляют сделки с пороками формы. Имеются в виду сделки, которые должны в силу закона облекаться в определенную письменную форму (простую или нотариальную) и которые из-за несоблюдения этой формы в случаях, прямо указанных в законе, считаются недействительными.
Все названные виды недействительных сделок в зависимости от того, признаются ли они недействительными в силу самого факта несоответствия их закону или по заявлению заинтересованных лиц, в свою очередь подразделяются на две большие группы - сделки ничтожные или абсолютно недействительные, и сделки оспоримые или относительно недействительные. В то же время следует помнить, что в гражданском законодательстве существует презумпция правомерности сделок и они считаются правомерными, действительными до тех пор, пока их недействительность не будет установлена судом, арбитражным судом.
Сделки ничтожные - это такие сделки, недействительность которых не зависит от усмотрения и желания сторон, их совершивших. Они считаются недействительными по самому факту их совершения. К таким сделкам относятся сделки, противные по своему содержанию гражданскому законодательству и моральным принципам общества; противоуставные сделки юридических лиц; сделки, недействительные из-за несоблюдения предписанной законом формы; совершенные с лицами в возрасте до 15 лет; сделки с недееспособными; мнимые и притворные сделки. Для признания всех этих сделок недействительными нет необходимости учитывать какие-либо другие обстоятельства, кроме несоответствия их законодательству.
Сделки оспоримые - это сделки, которые считаются недействительными только в том случае, когда они по заявлению заинтересованных лиц признаны таковыми судоК» или арбитражным судом. К оспоримым относятся сделки с несовершеннолетними лицами; ограниченными в дееспособности; лицами, находившимися в момент заключения сделки в состоянии временного расстройства психики; сделки, совершенные вследствие заблуждения, обмана, насилия, угрозы и т.д.
Недействительными все эти сделки могут считаться лишь при условии доказанности фактов (отсутствия согласия попечителя на совершение сделки, наличие обмана, насилия, угрозы, заблуждения и т.д.), свидетельствующих о порочности данных сделок. Учитывать эти факты, естественно, может только суд либо арбитражный суд.
Однако и сделки ничтожные, и сделки оспоримые считаются недействительными с одного и того же момента - с момента их совершения.
Последствия признания сделок недействительными

Последствия признания сделок недействительными выражаются прежде всего в том, что совершенные сделки считаются лишенными положительного юридического значения и не создают для сторон тех прав и обязанностей, на установление которых они были направлены. Это общие последствия, которые наступают по любой недействительной сделке.
Если недействительная сделка сторонами исполнена, то общим последствием признания ее недействительной будет также и возвращение сторон в первоначальное положение - двусторонняя реституция, т.е. наступление обязанности для сторон вернуть друг другу все исполненное по недействительной сделке. Возвращается полученное по сделке в натуре, а при невозможности этого каждая сторона возмещает стоимость полученного.
Двусторонняя реституция наступает по всем сделкам, признанным недействительными по причине несоблюдения сторонами, совершившими сделку, установленных для нее требований (ст.48 ГК), а также по значительному числу специальных видов недействительных сделок: по сделкам, являющимся недействительными из-за несоблюдения предписанной для них законом письменной (простой или нотариальной) формы; сделки с пороками субъектного состава; по сделкам, совершенным дееспособными гражданами, в момент совершения которые не отдавали отчет своим действиям; сделкам, совершенным под влиянием заблуждения. Двусторонняя реституция наступает и по внеуставным сделкам юридических лиц, если стороны при этом действовали не умышленно, т.е. без намерения нарушить установленные законом запреты.
Поскольку поведение участников недействительных сделок иногда связано с причинением имущественного вреда, то соответствующие статьи гражданского кодекса одновременно возлагают на этих лиц обязанность возместить ущерб, причиненный по их вине другим лицам, с которыми они не должны были вступать в сделку. В частности, такие последствия наступают по недействительным сделкам с пороками субъектного состава, если дееспособная сторона знала или должна была знать, что заключает сделку с лицом, обладающим ненадлежащим объемом дееспособности (ст.51 ГК). Такие же дополнительные последствия в виде гражданско-правовой ответственности несет виновная сторона и в связи с заключением сделок с гражданами, находящимися в момент совершения сделки в состоянии временного расстройства психики.
Само по себе заблуждение, как отмечалось, не является правонарушением. Но в случае признания сделки недействительной по этому основанию заблуждавшаяся сторона, если будет доказано, что заблуждение вызвано по вине другой стороны, вправе требовать от нее возмещения убытков. Напротив, если это не будет доказано, обязанность по возмещению убытков возлагается на сторону, предъявившую иск о признаний сделки недействительной. В этом случае именно она признается виновной в причинении вреда.
Противоправность поведения лиц, склонивших или заставивших заключить с ними сделки других лиц вследствие обмана, насилия, угроз или в связи со сложившимися для этих последних лиц тяжелыми обстоятельствами или злонамеренными действиями их представителей, сомнений не вызывает. Поэтому последствия, обычно связываемые с признанием сделки недействительной, здесь возникают лишь для стороны потерпевшей. Ей возвращается все то, что было ею передано по сделке. Она восстанавливается в первоначальном положении - наступает т. н. односторонняя реституция.
Что же касается виновной стороны, то закон делает акцент на противоправности ее поведения и поэтому, исполненное по сделке этой стороной и даже неисполненное, а только должное быть переданным, взыскивается в доход государства. Это административная по своей природе санкция, которая не свойственна нормам гражданского права, как права частного. Это в полной мере относится и к недопущению реституции, т.е. взыскания всего полученного в доход государства. Представляется, что будущее гражданское законодательство Украины должно содержать только один вид последствий - двустроннюю реституцию, а если действия сторон будут содержать признаки преступления или административного правонарушения, то к ним должны применяться соответствующие санкции, но уже содержащиеся в нормах публичного права. Кроме того, поскольку этим противоправным поведением виновной стороны потерпевшей стороне причиняется и материальный ущерб, то на виновного одновременно и возлагается обязанность (гражданско-правовая ответственность) возместить потерпевшей стороне убытки - понесенные ею расходы, утрату или повреждение ее имущества (ст.57 ГК).
Поведение лиц, совершивших сделку, противоречащих публичному порядку (ст.49 ГК), и деятельность юридических лиц, выразившаяся в совершении сделок, заведомо противных их уставам (ст.50 ГК), являются также противоправными. Соответственно и закон, реагируя на такого рода действия, считает возможным применять к участникам этих сделок только административные санкции - взыскание полученного и должного быть полученным по сделке в доход государства, И лишь в случаях невиновности в совершении этих сделок одной из сторон, т.е. при отсутствии у нее умысла на нарушение установленных государством запретов, закон допускает одностороннюю реституцию - последствие, обусловленное только фактом недействительности сделки. Понятно, о каком-либо возмещении ущерба друг другу (независимо от вида наступивших последствий) не может быть и речи, так как обе стороны, совершившие сделку, действовали противоправно.

^ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ДОВЕРЕННОСТЬ
Понятие, значение и виды представительства

Представительством признается правоотношение, в соответствии с которым одно лицо (представитель), действуя в пределах данных ему полномочий, совершает сделки и иные юридические действия от имени другого лица (представляемого), в результате чего права и обязанности возникают, изменяются и прекращаются у представляемого.
Как видно из приведенного определения, сущность представительства состоит в том, что хотя сделки и иные юридические действия совершает представитель, но конкретные правовые последствия, в виде гражданских прав и обязанностей, возникают либо прекращаются у представляемого. Представитель же не приобретает никаких прав и обязанностей. Необходимость прибегать к помощи представительства может вызываться как юридическими, так и фактическими причинами.
К юридическим относятся предусмотренные гражданским законодательством причины, которые препятствуют самому субъекту гражданских прав самостоятельно совершать юридически значимые действия. Так, например, физические лица (граждане), признанные недееспособными, а также малолетние (за небольшим исключением) не могут по закону совершать какие-либо гражданско-правовые сделки и поэтому за них и в их интересах эти сделки совершают представители.
Фактические причины могут быть самыми различными и вызваться какими угодно жизненными обстоятельствами, например, болезнь, невозможность присутствия в месте заключения сделки, юридическая неграмотность и т.п.
Сфера применения представительства достаточно широка. Граждане, как лица физические, часто прибегают к данному правовому институту, заключая различные договоры, реализуя свои права (например, получая заработную плату или наследство), защищая свои права в суде при помощи адвокатов и т.п. Юридические лица действуют через представителей при совершении сделок, сдаче или приемке работ, продукции, защищают свои интересы в арбитражном суде и т.п.
Таким образом, представительство служит наиболее полному и эффективному использованию субъектами своей гражданской правоспособности, а в некоторых случаях является и единственной возможностью реализовать ее.
Представительство - это особый вид гражданского правоотношения, характеризуемый сложной структурой отношений. В представительстве принято различать внутренние и внешние отношения.
Внутренние образуют отношения между представляемым и представителем. Основанием их возникновения могут быть договоры и другие юридические факты, например, административные акты - решения органов опеки и попечительства о назначении опекуна. В силу этих отношений представитель обязан действовать от имени и в интересах представляемого, совершая сделки и иные юридические действия с третьими лицами. В силу этих же внутренних отношений определяется объем полномочий представителя, в пределах которого он должен действовать в правоотношениях с третьими лицами.
Отношения между представителем и третьими лицами составляют уже внешние отношения представительства. Суть их сводится к юридическим контактам представителя с третьими лицами. Таким образом правовая связь представляемого и третьего лица является результатом указанных выше двух отношений (внутренних и внешних), т.е. это тот правовой результат, к достижению которого и стремился представляемый.
Субъектный состав представительства состоит из представителя, представляемого и третьего лица.
Представляемый - это физическое или юридическое лицо, от имени и в интересах которого представитель совершает юридически значимые действия. Представляемым физическое лицо может быть с момента рождения, а юридические лица - с момента образования в установленном порядке.
Представитель - это лицо, уполномоченное от имени представляемого на совершение в его интересах юридически значимых действий. В отличие от представляемого, представителем может быть не любой субъект гражданского права. Так, физические лица могут быть представителями, если они обладают дееспособностью в полном объеме. Как исключение, представителем может быть и несовершеннолетний гражданин, который достиг 16-летнего возраста, т.е. возраста трудового совершеннолетия.
Юридические лица могут выступать в качестве представителя как лиц физических, так и юридических в случаях, когда такая деятельность прямо предусмотрена их уставом. Для одних юридических лиц представительство является основным видом деятельности, а для других вспомогательным. Так, в ст.1 Декрета Кабинета Министров Украины "О доверительных обществах" сказано, что основной целью деятельности этих обществ является осуществление представительской деятельности. Основным видом деятельности представительство является для адвокатуры и других юридических лиц, занимающихся транспортно-экспедиционным обслуживанием и т.п. Другие же юридические лица (при наличии соответствующего пункта в уставе) могут осуществлять представительские функции, но в качестве вспомогательной деятельности. Так, в соответствии с п.2 ст.8 Закона Украины "О потребительской кооперации" союзы потребительских обществ, исходя из делегированных им прав могут представлять и защищать интересы потребительских обществ, их членов и обслуживаемого населения в соответствующих государственных и иных органах.
Законодательство содержит ряд ограничений, которые не позволяют некоторым и совершеннолетним физическим лицам быть представителями. Так, не могут ими быть исключенные из коллегии адвокаты, судьи, прокуроры, следователи (за исключением, когда они выступают в качестве родителей, опекунов или попечителей). Главные бухгалтеры не вправе получать денежные средства из банков по доверенности, выданной для реализации чека или иного платежного документа.
Закон также содержит и ряд ограничений в действиях, которые не вправе совершать представитель. Так, представитель не может совершать сделки от имени представляемого ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением коммерческого представительства. Не могут представители совершать такие сделки, которые по своему характеру должны лично совершаться представляемым. К ним относятся: выдача доверенности; составление завещания; договор купли-продажи с условием пожизненного содержания и т.п. Не допустимо и заключение брака через представителя, усыновление и т.п.
Не являются представителями лица, хотя и действующие в чужих интересах, но от собственного имени (коммерческие посредники и т.п.), а также лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок.
Третьими признаются лица, с которыми от имени и в интересах представляемого представитель совершает юридически значимые действия. Ими могут быть любые субъекты гражданского права, обладающие правосубъектностью, необходимой для совершения с представителем соответствующей сделки.
Следует отметить, что представитель, совершая в пределах полномочий юридически значимые действия с третьими лицами в интересах представляемого, все-таки проявляет свою собственную волю. Этим представительство отличается от деятельности посыльного, который самостоятельно не совершает никаких сделок, а лишь передает какие-либо предметы, информацию, согласие или отказ от заключения сделки и т.д. от пославшего его лица третьим лицам. Представительство отличается и от посредничества тем, что посредник лишь способствует заключению сделки, подыскивая, контрагентов и ведя с ними переговоры. Однако саму сделку от своего собственного имени заключают ее участники.
Представительство, как особый институт гражданского права, необходимо отличать от деятельности органа юридического лица, который представляет собой структурную часть юридического лица и действует на основе устава или положения. Действия органа юридического лица - это действия самого юридического лица.
Наиболее сходно представительство с деятельностью комиссионера по договору комиссии, который, принимая вещь на комиссию для последующей ее реализации, действует в интересах лица, сдавшего эту вещь (комитента). Однако комиссионер действует от своего собственного имени, являясь стороной по договору, и, кроме того, преследует имущественную выгоду в виде получения комиссионных, т.е. в своем интересе.
Сущность представительства, как было сказано, состоит в деятельности представителя в интересах и от имени представляемого в пределах предоставленных ему полномочий. Полномочия представителя - это его субъективные права, основанные на внутренних отношениях с представляемым, дающие ему возможность совершения юридически значимых действий от имени и в интересах представляемого и одновременно определяющее пределы (границы) этой возможности.
Представитель должен совершать действия в интересах представляемого только в пределах предоставленных ему полномочий. При отсутствии у представителя полномочий на совершение конкретных действий или при превышении представителем своих полномочий совершенная им сделка порождает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности только для самого представителя. Для представляемого такие последствия могут наступать лишь в случаях, если он одобрит действия представителя. Так, например, если представитель приобрел иной товар (продукцию), который по своим характеристикам не хуже, а- может даже и превосходит товар, оговоренный представляемым, то такие действия, видимо, будут одобрены. Напротив, если эти действия не будут одобрены, то они никак не будут связывать представляемое лицо.
Закон предусматривает, что представитель должен лично осуществлять предоставленные ему полномочия. Перепоручить их исполнение другому лицу он может лишь в случаях, когда такая возможность предусмотрена законом или договором, либо когда это вызывалось не терпящими отлагательства обстоятельствами (ст.69 ГК). Передавая полномочия другому лицу, представитель обязан уведомить об этом представляемого с сообщением сведений о новом представителе. Если он этого не сделает, то он будет отвечать за действия заместителя как за свои собственные.
В соответствии со 62 ГК Украины полномочия представителя могут основываться на доверенности, законе или административном акте. В связи с этим различают представительство обязательное и добровольное.
Обязательным называется представительство, основанное на законе или административном акте.
Представительство, основанное на законе (иначе именуемое еще законным представительством), возникает лишь в случаях, специально предусмотренных законом. Закон в этих случаях очерчивает и круг полномочий представителя. Так, ст.60 КоБС Украины указывает, что защита прав и осуществление обязанностей несовершеннолетних детей лежит на их родителях, которые действуют в соответствии с полномочиями, предоставленными им этим же кодексом. Законным является и представительство опекунов, которые в соответствии со ст. 144 КоБС Украины совершают сделки от имени и в интересах подопечных, действуя в качестве их представителей. Объем полномочий опекунов также четко зафиксирован законом. Юридическими фактами, порождающими представительство в этих случаях будет родство родителей и детей, удостоверенное в установленном порядке, либо решение органов опеки и попечительства о назначении опекуна.
Представительством, основанным на административном акте считается такое представительство, когда представитель обязуется действовать от имени представляемого в силу административного распоряжения последнего. В роли представляемого здесь всегда выступает юридическое лицо, а функции представителя выполняют его работники, которые по роду своей деятельности должны представлять юридическое лицо в отношениях с третьими лицами (продавцы торговых предприятий, заведующие складами, руководители обменных и приемных пунктов и т.д.).
Административным актом, порождающим отношения по представительству, является приказ (постановление) органа юридического лица о назначении работника на должность, связанную с совершением от имени юридического лица действий с третьими лицами. Этим же актом определяются и полномочия представителя.
Добровольным называется представительство, основанное на договоре между представляемым и представителем. В этом случае представляемый сам определяет, кто его будет представлять, каковы характер и пределы полномочий представителя. Примером договора, который порождает представительство, является договор поручения, по которому одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени другой стороны (доверителя) и за ее счет определенные юридические действия. В частности, на основе таких договоров с клиентурой осуществляют свою деятельность и многие доверительные общества, о которых было сказано раньше.
При этом виде представительства полномочия представителя определяются либо в самом договоре поручения или в доверенности, выдаваемой представляемым в соответствии с заключенным договором.
Доверенность и ее виды

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Другими словами, доверенность - это документ, который содержит в себе перечень полномочий представителя на совершение юридически значимых действий. Выдача доверенности представляет собой ничто иное как одностороннюю сделку, поскольку действия, направленные на установление отношений по представительству, определению объема полномочий представителя, исходят от одной стороны - представляемого. Юридическим фактом, служащим основанием для выдачи доверенности, может быть договор либо административный акт, который устанавливает представительство. Например, приказ руководителя о командировании сотрудника в другой город с целью заключения им от имени юридического лица и в его интересах договора поставки, для чего ему выдается доверенность. Доверенность в этом случае играет, по крайней мере, две функции: во-первых, она подтверждает тот факт, что между юридическим лицом, выдавшим доверенность, и его сотрудником существуют отношения представительства;
во-вторых, доверенность очерчивает тот круг полномочий, которые может осуществлять работник при заключении договоров с третьими лицами.
Для того, чтобы доверенность признавалась действительной, она, как и любая другая сделка, должна отвечать предъявляемым законом требованиям.
Доверенность может выдаваться только дееспособными физическими либо юридическими лицами на совершение действий, предусмотренных их уставами. Несовершеннолетние граждане как физические лица могут выдавать доверенности только на совершение тех действий, которые входят в объем их дееспособности, например, связанные с распоряжением авторских прав или заработной платой. Лица, ограниченные судом в дееспособности, могут выдавать доверенности, не связанные с осуществлением имущественных прав, а, например, на представительство их интересов в суде.
Определенные требования предъявляются гражданским законодательством и к форме доверенности. Доверенность, по которой полномочия передаются другому лицу, а также на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверенной, за исключением случаев, предусмотренных ГК Украины. Так, для удобства ряда категорий физических лиц закон перечисляет случаи, когда к нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими или дежурными врачами этих военно-лечебных учреждений;
2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет государственных нотариальных контор, частных нотариусов, должностных лиц и органов, совершающих нотариальные действия, а также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений, заведений»
3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Доверенности на получение заработной платы и других платежей, связанных с трудовыми отношениями, получением авторами и изобретателями платы за использование результатов их творческой деятельности, пенсий, пособий, стипендий, денег из сберегательных банков и других кредитных учреждений, а также на получение корреспонденции (в том числе денежной и посылочной) могут быть удостоверены организацией, в которой доверитель (в том числе и на условиях совместительства), работает или учится, организацией, которая обслуживает жилой дом, в котором доверитель проживает, а также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором он находится на излечении (ст.б5 ГК).
Доверенности, уполномочивающие физических лиц на совершение юридически значимых действий, выдаваемые от имени юридического лица, выдаются его органом или иным лицом, уполномоченным на это его учредительными документами с приложением печати этого юридического лица. Доверенность от имени юридического лица на получение денег и других материальных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этого юридического лица либо лицом, которое отвечает за финансовую деятельность. В отношении доверенности, выдаваемой на совершение банковских операций, действуют специальные правила.
По содержанию и объему полномочий, содержащихся в доверенности, они подразделяются на:
Разовые - выдаваемые для совершения одного юридически значимого действия. Например, на покупку жилого дома, получение за определенный месяц заработной платы.
Специальные - выдаваемые на совершение ряда однородных юридически значимых действий. Например, доверенности на получение заработной платы в течение года, на представительство в суде, на приобретение товарно-материальных ценностей сестрой-хозяйкой либо иными должностными лицами.
Генеральные доверенности (общие) выдаются на совершение различных юридически значимых действий в течение определенного времени. Это могут быть доверенности на управление имуществом доверителя, на заключение различных договоров и т.п.
По общему правилу срок действия доверенности не может превышать трех лет. В том случае, если в доверенности не указан срок, на который она выдана, то такая доверенность действительна в течение года со дня ее выдачи. Удостоверенная нотариусом доверенность для совершения юридических действий за границей, не содержащая указаний о сроке ее действия, сохраняет силу до отмены ее лицом, выдавшим доверенность. И вполне естественно, что если доверенность не содержит даты ее выдачи, то она является недействительной, поскольку нельзя исчислить срок, на который она выдана.
Как правило, полномочия, содержащиеся в доверенности, выполняются лично лицом на то уполномоченным. Вместе с тем закон предусматривает возможность передоверия, которое может иметь место, если оно предусмотрено доверенностью либо вызвано обстоятельствами, вызывающими необходимость обеспечить защиту интересов доверителя. Доверенность, по которой полномочия передаются другому лицу, должна быть нотариально удостоверена и по сроку действия не может превышать срока действие доверенности, на основании которой она выдана.
Передавший полномочия другому лицу обязан известить об этом лицо выдавшее доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочии. Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшего полномочие ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные.
Действие доверенности может прекратиться вследствие: истечения срока доверенности; отмены доверенности лицом, выдавшим ее; отказа лица, которому выдана доверенность; прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность; прекращения юридического лица, которому выдана доверенность; смерти физического лица, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным ши безвестно отсутствующим; смерти физического лица, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим.
Как видно из приведенной нормы, и лицо, выдавшее доверенность, и лицо, на чье имя выдана доверенность, в любое время в одностороннем порядке могут прекратить действие доверенности. В то же время такое прекращение порождает определенные юридические последствия. Так, лицо, выдавшее доверенность, обязано известить об ее отмене лицо, которому доверенность была выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. Это объясняется тем, что лицо, получившее доверенность, и третьи лица, с которыми оно вступает в отношения по реализации своих полномочий, могут нести определенные, а иногда и весьма существенные расходы. Поэтому все права и обязанности, а следовательно, расходы и доходы, возникшие в результате действий лица, которому выдана доверенность, до того, как это лицо узнало или должно было узнать о ее прекращении, сохраняют силу для выдавшего доверенность и его правопреемников в отношении третьих лиц. Но это правило не применяется, если третьи лица знали или должны были знать о прекращении доверенности.
Обязанность сообщить о прекращении доверенности возлагается также на правопреемников лица, выдавшего доверенность, а в соответствующих случаях - на опекунов или попечителей.
По прекращению доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность.

^ СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Понятие и виды сроков Под сроками в гражданском праве следует понимать определенные периоды (отрезки) или моменты времени, с которыми закон связывает те или иные юридические последствия. Так, с наступлением определенного периода или момента времени закон связывает обязанность должника произвести исполнение по обязательству (ст.161 ГК). Истечение предусмотренных в ст. 18 и 21 ГК отрезков времени создает у заинтересованных лиц право требовать по суду признания физического лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим. По истечении предусмотренного в законе времени прекращает действие доверенность. Время для гражданских правоотношений влечет за собой и многие другие последствия.

Установление сроков в гражданском праве обусловлено, таким образом, фактором времени, необходимость учета которого диктуется как интересами участников гражданских правоотношений, так и общегосударственными интересами. Этим определяется и то большое значение, какое имеют сроки в гражданском праве. Они дисциплинируют участников гражданских правоотношений, обеспечивают устойчивость и четкость самих этих отношений.

Наступление или истечение определенного периода (отрезка) или момента времени, с которыми закон связывает те или иные юридические последствия, - это обстоятельства, не зависящие от воли и сознания участников гражданских правоотношений. Поэтому сроки относятся к категории юридических фактов, именуемых событиями. Вместе с тем сроки - понятие юридическое. Определенный период или момент времени потому приобретает значение срока, что таковыми считает его закон или сами участники гражданского правоотношения. Это означает также, что какое-то фактически истекшее время по причинам, заслуживающим внимания, может и не охватываться предусмотренным законом сроком (например, в случаях, указанных в ст.78 ГК). Возможно и восстановление, и перенесение сроков. Ясно, что по отношению ко времени, как явлению чисто объективному возможность подобного воздействия исключена. Течение времени нельзя приостановить, равно как восстановить или продлить его. Однако то, что определенные периоды или моменты времени признаются сроками по усмотрению людей и что течение времени в ряде случаев не всегда совпадает с течением сроков, не превращает последние в волевые акты, поскольку наступление юридических последствий все хе ставится в зависимость от обстоятельств, не связанных с волей и сознанием людей, - от времени.

Необходимо различать сроки определенные и неопределенные. Первые являются такими, поскольку момент наступления их точно обозначен. Вторые - это сроки, наступление которых определено приблизительно или вообще без указания какого-либо момента.

В зависимости от того, кем устанавливаются сроки, принято различать следующие виды сроков - законные, устанавливаемые административными актами, договорные и судебные.

Сроки законные - это сроки, устанавливаемые непосредственно законом и другим нормативными актами. В частности, непосредственно устанавливаемые законом являются названные ранее сроки, по истечении которых возможно объявление физического лица безвестно отсутствующим и признание его умершим, предельные сроки действия доверенности.

Сроки устанавливаются законом и другими нормативными актами во всех случаях, когда требуется единообразное решение вопросов действия гражданских правоотношений во времени. Поэтому соблюдение указанных сроков является обязательным для всех, в том числе и для судебных органов. Эти сроки, как правило, не могут быть изменены соглашением сторон или судом, рассматривающим спор. Это значит, что они в основном являются императивными и только в редких случаях -диапозитивными, т.е. могущими быть измененными по соглашению сторон. Такой же характер носят и сроки, устанавливаемые административными актами. Указанные в этих актах сроки рассчитаны на применение лишь к предусмотренным в них конкретным участникам гражданских правоотношений.

Договорные сроки - это сроки, устанавливаемые соглашением сторон. По соглашению сторон определяются сроки совершения многих действий, составляющих содержание договорных обязательств. В ряде случаев по соглашению сторон может быть определен и срок действия договора в целом. С помощью договорных сроков решаются вопросы, требующие индивидуального подхода, учета особенностей правоотношений, и поэтому эти сроки могут также по соглашению сторон, удлиняться, изменяться и сокращаться.

Судебные сроки - это сроки, устанавливаемые судом, арбитражным судом или третейским судом. Суд вправе установить новый срок погашения задолженности (отсрочка или рассрочка), арбитражный суд - определить срок согласования разделительного баланса. Эти сроки устанавливаются указанными органами в связи с рассмотрением споров между участниками гражданских правоотношений, имеют силу законных сроков, являются обязательными для участников этих правоотношений и не могут изменяться по их усмотрению.

Действующее гражданское законодательство связывает различные юридические последствия со сроками. Однако не только в случаях их истечения наступают эти последствия, нередко юридические последствия связываются также и с начальным моментом сроков. Все зависит от конкретно-целевого назначения установленных сроков. Поэтому важно различать сроки осуществления и защиты прав, с одной стороны, и сроки, с которыми связывается возникновение прав, с другой.

Сроки осуществления прав (например, сроки действия доверенности) и сроки защиты прав (исковая давность) представляют собой определенные периоды (отрезки) времени, в течение которых у субъектов гражданских правоотношений имеется охраняемая законом возможность определенным образом действовать. Юридические последствия вызываются данными- сроками с момента их наступления.

Примером сроков, влекущих за собой возникновение гражданских прав, являются предусмотренные ст.ст.18 и 21 ГК сроки, по истечении которых физическое лицо можно признать безвестно отсутствующим либо объявить умершим. К числу этих сроков, в частности, относятся и сроки, предусмотренные ст.531 ГК, согласно которой нетрудоспособные лица признаются наследниками по закону при условии, что они состояли на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Начальный момент и последующее течение этих сроков не влекут за собой никаких юридических последствий. Только с истечением сроков закон связывает наступление указанных последствий - возникновение соответствующего права. Это сроки, которые иначе еще можно назвать правоустанавливающими, или правосоздающими сроками.

Для данных сроков характерным является то, что, обусловив возникновение соответствующих прав, они не предопределяют дальнейшее их действие. Истечение сроков влечет за собой определенные последствия, которые зависят от конкретно-целевого назначения этих сроков.

Так, истечение сроков, с которыми закон связывает исполнение по обязательствам, хотя и не ведет к прекращению этих обязательств, но является одним из условий наступления ответственности должника за несвоевременное исполнение своих обязанностей. Истечение срока действия договора может быть основанием для прекращения договора.

Истечение сроков, установленных стандартами, техническими условиями или договором о надежности имущества, с которыми связывалось право требования от продавцов или подрядчиков безвозмездного устранения недостатков соответственно в проданном или изготовленном имуществе (гарантийные сроки), ведет к утрате возможности осуществления этого права1.

Истечение установленных в действующем законодательстве претензионных сроков (для предварительного заявления должнику требований в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей) влечет за собой следующие последствия. В обязательствах с участием физических лиц истечение этих сроков ведет к прекращению у управомоченного лица права на заявление требований к должнику о недостатках проданного им имущества, но не исключает возможности предъявления иска в суде (ст.ст.235-237 ГК). В обязательствах между юридическими лицами соблюдение претензионных сроков является обязательным.

В случаях, когда с предусмотренными в законе сроками связывается не просто возможность совершения тех или иных действий на основе имеющегося у лица права, но и само существование этого права, истечение данных сроков ведет к полному прекращению возникших ранее правоотношений. Именно по причине такого их действия эти сроки и получили в литературе наименование пресекательных (преклюзивных) сроков. В качестве пресекательного .можно назвать срок, предусмотренный в ст. 194 ГК, согласно которому поручительство прекращается, если кредитор в течение трех месяцев со дня наступления срока обязательства не предъявляет иска к поручителю.

Определение и исчисление сроков Определение и исчисление сроков производится по правилам ГПК, устанавливаемых для определения и исчисления процессуальных сроков.

Сроки, представляющие собой периоды (отрезки) времени, определяются указанием на их продолжительность и исчисляются соответственно годами, месяцами, неделями или часами. Чаще всего продолжительность этих сроков исчисляется годами и месяцами. Однако законодательству известны и более краткие сроки.

Сроки определяются календарной датой. Это может быть конкретное число данного месяца (например, 20 мая) либо конкретное число каждого месяца (например, в случаях периодических платежей). Подобным образом сроки часто определяются соглашением сторон, судом, арбитражным судом или третейским судом, но могут определяться и непосредственно законом.

Определить сроки можно также и указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. В договорах может быть предусмотрено, что обязанность поставщика по отправке груза речным транспортом обусловлена началом или периодом навигации в данном водном бассейне. Течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Истекает срок, если он исчисляется годами, в соответствующий месяц и число последнего года срока. Аналогично решен вопрос о последнем дне течения сроков, исчисляемого месяцами и неделями. Если же окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа (например 30-го числа в феврале), то срок истекает в последний день этого месяца. В случае, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Иногда важное значаще имеет вопрос и о том, в какой момент последнего дня оканчивается течение срока. Разрешается он законодательством следующим образом. По общему правилу необходимые действия можно совершать до двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако если эти действия должны быть совершены в организации (например, товар должен быть сдан на склад), то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Все письменные заявления и извещения, хотя и предназначенные для подачи в соответствующие организации, но сданные на почту или телеграф до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются поданными в срок (ст.87 ГПК).

Сроки исковой давности В отличие от всех других сроков, рассчитанных на применение к отдельным видам гражданских правоотношений, сроки исковой давности носят общий характер. Они распространяются на все гражданские правоотношения, за исключением особо оговоренных в законе. Соответственно и правила (нормы) об исковой давности составляют самостоятельный институт Общей части ГК.

Исковая давность определяется в действующем гражданском законодательстве как срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст.71 ГК). Исковая защита нарушенных прав осуществляется обращением в суд, арбитражный суд или третейский суд, а в надлежащих случаях - в товарищеский суд (ст.6 ГК).

Сроки исковой давности установлены непосредственно законом и не могут изменяться (сокращаться или удлиняться) соглашением сторон (ст.73 ГК). Этим объясняется и то, что суд, арбитражный суд или третейский суд обязаны по своей инициативе, независимо от заявления сторон, применять исковую давность (ст.75 ГК).

В случаях нарушения субъективного гражданского права принудительная защита его осуществляется путем обращения в суд, арбитражный, третейский или товарищеский суд с иском, представляющим собой и материально-правовое притязание и процессуальный акт. Поэтому необходимо различать право на иск в материальном и право на иск в процессуальном смыслах.

Право на иск в материальном смысле - это право требовать от суда, третейского или товарищеского суда, вынесения решения о защите нарушенного субъективного гражданского права или, иначе, право получить от указанных органов защиту нарушенного субъективного гражданского права. Следовательно, данное понятие права на иск - элемент субъективного гражданского права и характеризует его состояние в случае нарушения, когда оно способно к восстановлению или подтверждению судом против воли и желания обязанного лица.

Право на иск в процессуальном смысле - это право на подачу искового заявления в целях защиты субъективного гражданского права.

Сроки исковой давности охватывают своим действием лишь право на иск в материальном смысле, т.е. возможность или способность нарушенного субъективного гражданского права быть восстановленным или подтвержденным судом, и не распространяются на действия, связанные с подачей в соответствующие органы исковых материалов. Согласно ст.74 ГК, требование о защите нарушенного права принимается судом, арбитражным или третейским судом независимо от истечения срока исковой давности. И это усиливает гарантии зашиты субъективных прав, поскольку предполагает решение вопроса о их защите не до, а в результате рассмотрения дела. Однако истечение срока исковой давности до предъявления иска является основанием для отказа в иске (ст.80 ГК).

Исковая давность - это юридический факт (событие). Юридические последствия, которые связываются с исковой давностью, носят двоякий характер. С одной стороны, это время, установленное законом, в течение которого можно требовать (искать) защиты нарушенного субъективного права (последствия положительного характера). С другой - это время, установленное законом, по истечении которого погашается право на иск (последствия негативные). Поэтому иначе эту давность еще называют погасительной.

Институт исковой давности имеет очень важное значение. Во-первых, исковая давность служит средством стабилизации гражданского оборота, препятствует возникновению неопределенности, которая могла бы возникнуть в результате длительного оставления нарушенного права незащищенным. Во-вторых, она не только дисциплинирует участников гражданского оборота, но и стимулирует их активность в осуществлении принадлежащих им прав и исполнении обязанностей, в-третьих, исковая давность обеспечивает укрепление договорной дисциплины, усиливает взаимный контроль за исполнением обязательств.

Кроме того, если бы возможность защиты нарушенного права не ограничивалась определенным сроком, это затруднило бы разрешение возбужденного дела из-за утраты доказательств, создавало бы шаткость в фактически сложившихся отношениях, поскольку они всегда находились бы под угрозой оспаривания.

Исковая давность не распространяется на отдельные виды гражданских правоотношений, имеющих особое значение, в частности, на требования, вытекающие из нарушения неимущественных прав (кроме случаев, прямо указанных в законе). Личное неимущественное право, являясь правом на надлежащую оценку личности обществом, требует наиболее полной защиты, которая не может быть ограничена какими-либо сроками. Поэтому не подпадает под действие давности, например, требование о защите чести, достоинства и деловой репутации, если порочащие их сведения были распространены не средствами массовой информации (ст.7 ГК), требования вкладчиков о выдаче вкладов, внесенных в банки и другие кредитные учреждения.

Как следует из ст.83 ГК законодательством могут быть установлены и другие случаи неприменения исковой давности.

§ 4. Виды сроков исковой давности и начало их течения

Сроки исковой давности подразделяются на общие (ст.71 ГК) и специальные, или сокращенные (ст. 72 ГК).

Общий срок давности установлен в три года. Указанный срок является общим потому, что он применяется ко всем требованиям, кроме тех, для которых законодательством установлены специальные сроки.

Сокращенные сроки применяются к отношениям, имеющим определенную специфику, особенности правового регулирования. Так, сроки давности продолжительностью в шесть месяцев действуют, в частности, по искам, вытекающим из поставки продукции ненадлежащего качества, некомплектной, по искам о явных недостатках в работе, выполненной по договору подряда, о недостатках проданных вещей, о взыскании неустойки, штрафа, пени (ст.72 ГК).

Сокращенные сроки исковой давности установлены и для некоторых других требований. Они призваны стимулировать максимально быстрое воздействие на участников гражданских правоотношений, в особенности на тех, которые не исполняют или ненадлежаще исполняют обязательства, которым закон придает особое значение.

Для исчисления срока исковой давности важно определить его начальный момент. Согласно ст. 76 ГК, течение срока исковой давности начинается со дня возникновения права на иск. Право на иск возникает со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Обычно лицо, обладающее конкретным правом, узнает о нарушении своего права в момент его нарушения. В этом случае момент возникновения права на иск совпадает с моментом нарушения субъективного права. Однако иногда лицо узнает о нарушении своего права позднее. Не зная о нарушении права, оно, естественно, не может принять меры к его защите.

Такое несовпадение объективного фактора с субъективным чаще всего имеет место при нарушении абсолютных прав - права собственности, авторского права и т.п. В этом случае лицо, предъявляя иск, должно доказать, что оно не имело возможности узнать о нарушении своего права ранее.

В обязательственных правонарушениях, как правило, срок исполнения является существенным условием и его несоблюдение является нарушением субъективного права кредитора. О таком нарушении последний узнает обычно в момент истечения срока исполнения обязательства. С этого момента и начинается течение срока исковой давности. По тем обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, течение срока исковой давности начинается по истечении 7 дней с момента востребования, а если из -закона, договора или содержания обязательства вытекает обязанность немедленного исполнения обязательства - срок давности исчисляется с момента востребования (ст.165 ГК).

Иногда одним из условий соглашения сторон является обязанность должника не совершать определенного действия. Срок исковой давности здесь исчисляется с момента, когда кредитор узнал или должен был узнать о том, что должник нарушил это условие (например, автор, обязавшийся в течение срока действия издательского договора не выпускать в свет своего произведения без согласия издательства, в нарушение этих обязанностей заключил новый договор с другим издательством).

Гражданским законодательством предусмотрен целый ряд обязательств, исполнение которых производится по частям. Это - обязательства поставки, подряда на капитальное строительство, а также обязательства, возникающие из причинения вреда здоровью или вследствие потери кормильца. В таких обязательствах право требования возникает обычно в отдельные частные сроки. Соответственно и сроки исковой давности применяются по каждому требованию отдельно. Право на иск, связанный с ответственностью за причиненный вред, возникает в момент причинения вреда, когда его результат выявляется сразу, либо по истечении какого-либо времени - в момент обнаружения вреда.

Начавшееся течение сроков исковой давности продолжается и при перемене лиц в обязательстве (ст.77 ГК). Если давностный срок начал течь до реорганизации юридического лица или при жизни наследодателя, то правопреемник связан начавшейся у его предшественников давностью, ока имеет силу и для правопреемника реорганизованного юридического лица или наследника.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18



Скачать файл (2216 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru