Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Лекции - Цивільне право - файл 1.doc


Лекции - Цивільне право
скачать (2216 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc2216kb.22.11.2011 22:11скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
Реклама MarketGid:
Загрузка...

^ Наибольшую практическую значимость среди различных форм и видов защиты имеет гражданс­ко-правовая защита авторских и смежных прав, реализуемая в рамках юрисдикционной формы. Она обеспечивается применением предусмотренных зако­ном способов защиты. Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» предоставляет потерпевше­му следующие способы гражданско-правовой защиты авторского права и смежных прав:

- в случае использования чужого произведения без договора с обладателем авторского права и смежных прав, несоблюдения условий использования произведе­ний и объектов смежных прав, нарушения личных и имущественных прав обладатели авторского права и смежных прав могут предъявить иск в суд или арбит­ражный, третейский суды о восстановлении нарушен­ных прав путем внесения соответствующих исправлений, публикаций в печати о допущенном на­рушении или иным способом;

- суд, арбитражный суд имеет право постановить решение или определение о запрещении выпуска про­изведения, исполнения постановки, фонограммы, пе­редачи в эфир и по проводам, о прекращении их распространения, об изъятии, конфискации всех экзем­пляров произведения или фонограммы, оборудования и материалов, предназначенных для их изготовления и воспроизведения, если будет достаточно данных о нарушении авторского права и смежных прав;

- суд, арбитражный суд может постановить реше­ние об уничтожении или отчуждении всех экземпляров произведения или фонограммы, в отношении которых установлено, что они были изготовлены или рас­пространены с нарушением исключительных прав об­ладателей автор с кого права и смежных прав. Это касается всех клише, матриц, форм, оригиналов, маг­нитных лент, фотонегативов и иных предметов, с помо­щью которых воспроизводятся экземпляры произведения, фонограммы, программы вещания, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения.

^ Основной формой компенсации причиненного потерпевшему ущерба является возмещение убыт­ков. Потерпевший может требовать возмещения убыт­ков следующими способами:

1) возмещения убытков, причиненных им в ре­зультате нарушения авторского права и смежных прав, включая упущенную выгоду;

2) изъятия и направления в их пользу доходов на­рушителя, полученных им в результате нарушения ав­торского права и смежных прав, вместо возмещения убытков;

3) выплаты компенсации, определяемой судом, в сумме от 10 до 50000 минимальных размеров заработ­ной платы, установленных законодательством Украины, вместо возмещения убытков или взыскания доходов.

Кроме возмещения убытков, взыскания доходов, суд, арбитражный суд за нарушение авторского права или смежных прав взыскивает штраф в размере 10 процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца. Сумма штрафов направляется в установленном законодатель­ством порядке в соответствующие бюджеты.

Наряду с применением одного из рассмотренных способов защиты, выбор которого осуществляется са­мим потерпевшим, он вправе потребовать от виновно­го нарушителя компенсации причиненного морального вреда в размере, определяемом судом.

Понятие и сущность промышленной собственности. Объекты промышленной

собственности

В рамках общего понятия права на результаты творческой деятельности и соответствующего ему по­нятия интеллектуальной собственности необходимо различать с одной стороны, авторское право с примы-кающими к нему смежными правами (право интел­лектуальной собственности в узком смысле), регулиру­ющее отношения в связи с созданием и использовани­ем произведений литературы, науки и искусства, и с другой стороны - патентное право, право на знаки для товаров и услуг, другие результаты преимущественно технического творчества, которые также обозначаются специфическим понятием промышленной собствен­ности. Последние права получили такое наименование в силу своего особого предназначения и свойства: они являются частью непосредственных производительных сил. Результаты этого творчества используются в про­мышленности, строительстве, сельском хозяйстве, обо­ронной сфере, торговле, сфере обслуживания и других отраслях народного хозяйства. В силу этого права их создателей и собственников (их правопреемников) ох­раняются специальной подотраслью гражданского пра­ва - патентным правом. 1

Патентное право Украины представлено прежде всего нормами, содержащимися в Законах Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели», «Об охране прав на промышленные образцы», «Об охране прав на сорта растений», «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» и т.д.

В соответствии с действующим законодательством Украины о промышленной собственности к рассматри­ваемой группе объектов интеллектуальной собственно­сти принадлежат: изобретения, полезные модели, селекционные достижения, рационализаторские пред­ложения а также нераскрытая информация, в частно­сти секреты производства (ноу-хау). Поэтому исходя из общего анализа указанных объектов промышленной собственности, ее возможно определить как результат научно-технического творчества, который может быть использован на благо общества в любой сфере деятель­ности человека. Промышленную собственность следует рассматривать как важную часть интеллектуальной соб­ственности.

' См.: Пушкин А., Шишка Р. Патентное право Украины /Бизнес Информ.-1994. - №2. - с. 8.

Правовая охрана изобретения (полезной модели)

Согласно ст. 5 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» предоставляется пра­вовая охрана изобретению (полезной модели), если это не противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали и отвечает условиям патентноспособности.

^ Объектом изобретения могут быть:

продукт (устройство, вещество, штамм микроорга­низма, культура клеток растений и животных);

способ.

Объектом полезной модели может быть конструк­тивное исполнение устройства.

Следует отметить, что согласно Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» не могут получать правовую охрану:

- открытия, научные теории и математические ме­тоды;

- методы организации и управления хозяйством;

- условные обозначения, расписания, правила;

- методы выполнения умственных операций;

- программы для вычислительных машин;

- результаты художественного конструирования;

- типологии интегральных микросхем;

- сорты растений и породы животных и т.п.

Право собственности на изобретение (полезную модель) удостоверяется патентом. Срок действия па­тента составляет 20 лет с даты подачи заявки в Госу­дарственный комитет Украины по вопросам интеллектуальной собственности (Госпатент Украины). Срок действия патента на полезную модель составля­ет пять лет от предоставления заявки в Госпатент Ук­раины и продолжается по ходатайству собственника патента, но не более чем на три года. Действие патен­та прекращается досрочно при наличии условий, ука­занных в ст. 27 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели».

Объем правовой охраны, что предоставляется па­тентом, обозначается формулой изобретения (полезной модели). Толкование формулы должно производится в пределах описания изобретения (полезной модели) и соответствующих чертежей.

Действие патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосред­ственно полученный этим способом.

Статьей 6 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» обозначены определенные условия патентноспособности изобрете­ния, что и позволяет подойти к определению понятия изобретения. Подобный подход согласуется с мировой патентной практикой, которая, как правило, акценти­рует внимание, не на всех признаках изобретения, а лишь на тех, которые необходимы для его охраны.

Изобретение отвечает условиям патентоспособно­сти, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и является промышленно применимым.

Изобретение является новым, если оно не являет­ся частью уровня техники. Объекты, которые являют­ся частью уровня техники, для определения новизны изобретения могут учитываться лишь отдельно. Уро­вень техники включает все сведения, которые стали общедоступными в мире до дачи подачи заявки в Гос­патент Украины или, если заявлен приоритет, до даты его приоритета. Уровень техники включает также све­дения будь-какой заявки на выдачу патента Украины и международной заявки, в которой указана Украина, в той редакции, в какой ее было подано, сначала, при условии, если эта заявка или опубликованный после нее патент затем будут опубликованны в установленном порядке и если дата подачи такой заявки или, если за­явлен приоритет, дата ее приоритета соответствует дате, указанной в п. 3 указанной статьи.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно не исходит с уровня техники.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленнос­ти или в иной сфере деятельности.

Статьей 7 Закона Украины «Об охране прав на изобретение и полезные модели» обозначены условия патентноспособности полезной модели.

Полезная модель отвечает условиям патентноспо­собности, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если она не яв­ляется частью уровня техники. Конструкции, которые являются частью уровня техники, для определения новизны могут учитываться лишь отдельно. Уровень техники включает все сведения, которые стали обще­доступными в мире до даты подачи заявки в Госпатент Украины или, если заявлен приоритет, до даты ее приоритета. Уровень техники также включает содержа­ние будь-какой заявки на выдачу патента Украины и международной заявки, в которой указана Украина, в той редакции, в которой ее было указано/сначала, при условии, если заявка или выданный после нее патент затем будут опубликованны в установленном порядке и если дата подачи такой заявки или, если заявлен приоритет, дата ее приоритета соответствует дате, ука­занной в пункте 3 указанной статьи.

Полезная модель является промышленно примени­мой, если ее можно будет использовать в промышлен­ности или в иной сфере деятельности.

Правовая охрана промышленных образцов

Согласно ст. 5 Закона Украины от 15 декабря 1993 года «Об охране прав на промышленные образцы» правовая охрана предоставляется промышленному об­разцу, не противоречащему общественным интересам, принципам гуманности и морали и отвечающему условиям патентноспособности. Объектом промышленно­го образца может быть форма, рисунок или раскатка, или их сочетание, которые определяют внешний вид промышленного изделия и определены для удовлетво­рения эстетических и эргономических потребностей.

Согласно указанного Закона не могут получить правовую охрану:

- объекты архитектуры (кроме малых архитектур­ных форм), промышленные, гидротехнические и дру­гие стационарные сооружения;

- печатная продукция как таковая;

- объекты неустойчивой формы из жидких, газооб­разных, сыпучих или подобных им веществ и т.д.

Особенности охраны прав на отнесенные к госу­дарственной тайне промышленные образцы определя­ются специальным законодательством.

Право собственности на промышленный образец удостоверяется патентом.

Срок действия патента на промышленный образец составляет 10 лет от даты подачи заявки в Госпатент Украины по ходатайству владельца патента, но не бо­лее чем на 5 лет. Действие патента приостанавливает­ся досрочно при условиях, изложенных в статье 24 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы».

Объем предоставляемой правовой охраны опреде­ляется совокупностью существенных признаков про­мышленного образца, изображенных на фотографиях изделия (его макета, рисунка). Толкование признаков должно производиться в пределах описания промыш­ленного образца.

Статьей 6 Закона Украины «Об охране прав на про­мышленные образцы»обозначены определенные усло­вия патентноспособности промышленных образцов.

Промышленный образец отвечает условиям па­тентноспособности, если он новый и промышленно пригодный.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков не стала общедоступной в мире до даты подачи заявки в Госпа­тент или, если заявлен приоритет, до даты ее приори­тета. Кроме того, в процессе установления новизны промышленного образца принимается во внимание содержание всех заявок, ранее поступивших в Госпа­тент Украины.

На признание промышленного образца патентно-способным не влияет раскрытие информации о нем ав­тором или лицом, получившим от автора прямо или опосредствованно такую информацию, в течение шес­ти месяцев до даты подачи заявки в Госпатент Украи­ны или, если заявлен приоритет, до даты ее приоритета. При этом обязанность доведения обстоятельств раскры­тия информации возлагается на лицо, заинтересован­ное в применении данного пункта.

Промышленный образец признается промышлен­но пригодным, если он может быть использован в про­мышленности или в иной сфере деятельности.

^ Субъекты права промышленной собственности и их правовое положение

Патентное законодательство Украины довольно подробно регламентирует круг субъектов права про­мышленной собственности и их правовое положение.

Особо следует оговорить роль Ведомства - Государственного Комитета Украины по вопросам интеллекту­альной собственности. Согласно ст. 2 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» Ведом­ство обеспечивает реализацию государственной поли­тики в сфере правовой охраны промышленных образцов, принимает к рассмотрению заявки, проводит их экспертизу и государственную регистрацию патен­тов на промышленные образцы, публикует официаль­ные сведения, выдает патенты, а также исполняет другие функции согласно Положению о Государственном коми­тете Украины по вопросам интеллектуальной собствен­ности, утверждаемому Кабинетом Министров Украины. На договорных началах Ведомство может предоставлять любому лицу услуги относительно информации и доку­ментации в установленном им порядке.

Патентным законодательством определен круг субъектов патентно-правовых отношений.

К ним относится прежде всего сам автор творчес­ких результатов (соавторы), патентообладатели либо уполномоченные ими лица, лица, получающие патент­ные права по соглашениям.

Автором признается лицо, творческим трудом ко­торого создан данный результат. Если такой результат создан трудом нескольких физических лиц, они призна­ются соавторами, а отношения между ними опреде­ляются на основе паритетности - равенства их прав и обязанностей, если иное не предусматривается согла­шением между ними.

Авторы имеют определенный круг прав: личные (предопределенные фактором создания изобретения), по распоряжению своими правами (в случае квалифи­кации объема), и право требования.

^ К первой группе относятся:

- право на получение патента (свидетельства). Сле­дует отметить, что это право имеют и правопреемни­ки, в частности наследники автора;

- право авторства, которое является личным, неот­чуждаемым и охраняется бессрочно;

- право дать имя (наименование) своему детищу;

- право на подачу заявки в патентное ведомство;

- право на подачу заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорта растений, зна­ки для товаров и услуг, созданные в связи с выполне­нием служебного задания, в случае если работодатель либо уполномоченное им лицо в течение четырех месяцев от даты получения от автора сообщения о со­зданном объекте вместе с материалами, которые рас­крывают его сущность, не подадут заявки сами;

- право требовать не указывать авторство в офи­циальных публикациях; а равно право требовать не раз­глашать авторство к другим лицам, которым это стало известно либо в силу их служебных обязанностей или от самого автора;

- право по собственной инициативе предоставлять в ведомство дополнительные материалы. Следует отме­тить, что такие материалы ведомство может и затребо­вать самостоятельно, если в поданной заявке их недостаточно, либо они неполностью отражают сущ­ность заявленного;

- автор, если он одновременно является и заявите­лем, имеет право на конвенционный приоритет в тече­ние времени, указанного в законе (по изобретениям -12 месяцев, а в остальных случаях - 6 месяцев);

- автор (заявитель) вправе по собственной инициативе, по предложению ведомства либо через своего представителя принимать участие в рассмотрении вопросов, возникающих во время экспертизы заявлен­ного;

- вносить по собственной инициативе в заявку ис­правления и уточнения;

- знакомиться со всеми материалами, обозначенны­ми в запросе либо решении ведомства. При этом копии таких документов по запросу заявителя ведомство дол­жно направить ему в течение месяца после получения запроса;

- отозвать заявку в любое время до даты получе­ния им решения о выдаче патента;

- ходатайствовать о возобновлении пропущенных по уважительной причине сроков на стадии эксперти­зы заявки;

- отказаться от уплаты сбора за выдачу патента и тем самым отказаться от получения патента;

- требовать исправления допущенных в публикации о выдаче патента очевидных ошибок, а также таких же ошибок в выданном патенте с последующим уведом­лением об этом в бюллетене;

- оспорить любое решение ведомства относитель­но заявки в Апелляционный совет ведомства на про­тяжении трех месяцев от даты получения его решения (или копии затребованных материалов);

- требовать решения вопроса о квалификации за­явленного в установленные законодательством сроки, а равно соблюдения иных сроков.

Следует отметить, что указанными правами обла­дает заявитель. Последним может быть не только ав­тор, но и иные лица: наследники автора, работодатель,

если результат создан в связи с исполнением служеб­ного задания или по поручению работодателя при ус­ловии, что трудовым договором (контрактом) не предусмотрено иное.

Однако не указанная группа прав составляет сущ­ность промышленной собственности, а лишь те, кото­рые являются абсолютными. Они принадлежат патентообладателю, которым может быть как сам автор, так и иное лицо, которое будет указано как заявитель. Исключительные права, составляющие сущность про­мышленной собственности, принадлежат тому лицу, которое является собственником охранного документа, независимо от оснований перехода к нему таких прав.

^ Среди абсолютных прав собственника патента следует отметить такие:

- исключительное право использовать охраноспо­собный объект по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав иных собственников

патентов;

- препятствовать третьим лицам использовать ох­раноспособный объект без его разрешения, за исклю­чением случаев, когда такое использование не признается в соответствии с патентным законодатель­ством нарушением прав собственника.

^ Общие положения наследственного права

Понятие наследственного права можно рассматривать как в объективном, так и в субъективном смысле.

Наследственное право в объективном смысле — это совокупность установленных государством правовых норм, которые регулируют условия и порядок перехода после смерти гражданина имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей.

Под наследственным правом в субъективном смысле понимают права лица, которое призывается к наследованию, и права лица, которое уже приняло наследство. Таких лиц называют наследниками.

Принципы наследственного права представляют собой основополагающие начала, на которых базируются нормы наследственного права. Исходя из этого различают следующие принципы.

Принцип универсальности наследственного правопреемства состоит в том, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, независимо от того у кого она находится и что определенные его объекты неизвестные наследнику в момент принятия наследства. Кроме того, универсальность проявляется и в том, что к наследнику переходят не только права, а и обязанности. Причем недопустимо принятие наследства частично, по условию или с определенными предостережениями.

Указанный принцип также означает, что переход прав и обязанностей не должен иметь никаких промежуточных звеньев, кроме случаев, предусмотренных законом, он может осуществляться непосредственно от наследодателя к наследнику.

Принцип свободы завещания. Этот принцип тесно связан с общегражданским принципом диспозитивности гражданско-правового регулирования и означает, что наследодатель может распорядиться своим имуществом на случай смерти, составив завещание, или вообще этого не делать. В завещании он может определить как наследников любых субъектов гражданского права, поделив между ними на свое усмотрение имущество, которое ему приналежит. Составление завещания, его отмена — исключительно воля наследодателя, никто не имеет права принудительно оказывать влияние на его действия.

Тем не менее, законодательством установлен ряд положений, которые направленные на защиту так называемых обязательных наследников (ст. 535 ГК) и которые имеют приоритет над правилами, установленными самим наследодателем. В этом состоит принцип обеспечения прав и интересов обязательных наследников.

Следующий принцип — принцип учета не только соответствующей действительности, а и допустимой воли наследодателя состоит в том, что если наследодатель не оставит завещание, то закон устанавливает круг наследников и порядок наследования с учетом допустимой воли наследодателя — к наследованию призываются ближайшие по родственным связям наследодателю люди.

Нормы наследственного права предоставляют свободу волеизъявления не только наследодателям, а и наследникам, которые могут принять наследство или отказаться от нее из разных соображений. Такая диспозитивность составляет содержание принципа свободы выбора у наследников, которые призываются к наследству.

Два других принципа — принцип охраны основ правопорядока и морали, интересов наследодателя, наследников, других физических и юридических лиц относительно наследования и принцип охраны самого наследства от любых противоправных или аморальных посягательств имеют охранительный характер. Эти принципы четко проявляются в нормах, которые регламентируют порядок устранения от наследования недобросовестных наследников (ст. 528 ГК Украины), обеспечение сохранения тайны завещания, исполнение воли наследодателя, реализации пренадлежащих наследникам наследственных прав, охраны и управления наследством к моменту передачи ее надлежащим наследникам и т.п..

Переход прав и обязанностей физического лица — наследодателя — после его смерти к наследникам соответственно нормам наследственного права называют наследованием.

Наследование характеризуется рядом таких признаков.

1. Для осуществления вышеупомянутого перехода прав и обязанностей необходимо наличие определенного фактического состава, предусмотренного нормой наследственного права. К основаниям наследования относят закон и завещание.

2. Единство прав и обязанностей, которые переходят от умершего гражданина к наследникам объединяется одним термином — наследственная масса. Все имущественные права, которые переходят к наследнику в процессе наследования имеют название наследственного актива, а совокупность обязанностей — наследственного пассива. Нельзя принять права и отказаться от обязанностей.

3. Наследование имеет общий (универсальный) характер, а не частичный (сингулярный). Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Универсальность наследования проявляется и в том, что все права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Сингулярный правопреемник приобретает только какое-либо одно право или группу прав. К нему может перейти также отдельное обязательство. Так, согласно с ст. 539 ГК Украины наследодатель может возложить на наследника, к которому переходит жилой дом, обязательство предоставить другому лицу (сингулярному правопреемнику) пожизненное пользование этим домом или его частью. Как видим, сингулярный правопреемник приобретает свое право не непосредственно от наследодателя, а посредством наследника.

Наследственные правоотношения возникают не по воле субъектов. Основанием их возникновения является не событие. При этом не всегда наследодатель своим волеизъявлением может повлиять на содержание этих правоотношений. Так, в ст. 535 ГК Украины приведен круг наследников, которые имеют право на получение части наследственного имущества (обязательной части) независимо от того, какое распоряжение было сделано завещателем.

Элементами наследственных правоотношений являются субъект, предмет (объект) и содержание.

Субъекты наследственных отношений:

1. Наследодатель – лицо, после смерти которого открывается наследство. Это всегда физическое лицо.

2. Наследники – лица, указанные в законе или завещании в качестве таковых и могущие получить наследство со смертью наследодателя. Наследником может быть любой субъект гражданского права: физическое, юридическое лицо или государство. В отличии от юридических лиц, граждане и государство могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию; юридические лица – только по завещанию. В качестве наследников могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Объектом наследственных правоотношений на всех этапах является наследство или, как ее называют, наследственная масса, под которой понимают то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства.

Если содержание наследства - это права и обязанности, которые принадлежали наследодателю, то права и обязанности, которые составляют содержание наследственных правоотношений, это, во-первых, права, которые возникают в связи с открытием наследства, — право на принятие наследства или отказ от него, и во-вторых, права и обязанности, которые возникают у наследника на втором этапе развития наследственных правоотношений, в частности право на получение свидетельства о праве на наследство, право выделения полагающейся ему части наследственного имущества, обязанность возместить в рамках соответствующей действительной стоимости наследственного имущества необходимые затраты, возникшие у третьих лиц из охраны наследственного имущества или из управления им и т.п.


Спадкування за заповітом. Особі надається право самостійно визначати коло осіб, яким може дістатись майно після її смерті та визначити частки, яки мають належати цім особам. Щоб це зробити громадянину необхідно скласти відносно свого майна заповіт. Заповіт являє собою розпорядження громадянина щодо визначення ним долі свого майна на випадок смерті, що повинно бути зроблено у письмовій формі з нотаріальним посвідченням (чи в прирівняної до неї формі). Заповіт може складатись на користь як тих осіб, що входять, до кола спадкоємців за законом, так і тих, що не входять до нього. Також можна заповісти майно державі або окремим державним, кооперативним та іншим громадським організаціям. Отже заповіт може як покращити становище спадкоємця за законом, так і погіршити його в залежності від волі заповідача, а також може закликати до прийняття спадщини осіб, що взагалі не є спадкоємцями за законом. Заповідач також може у заповіті позбавити права на спадкування одного, кількох чи, навіть, всіх спадкоємців за законом.

Але закон чітко визначає коло тих осіб, які не можуть бути взагалі залишені без спадщини за волею заповідача. Якщо заповіт складений не на користь таких осіб, вони все одно мають право успадкувати деяку частину від того майна, що належала б їм за законом, тобто так звану обов’язкову частку. Отже, ст. 535 ЦК УРСР виділяє осіб, які мають право на обов'язкову частку в спадщині. Вони успадковують, незалежно від змісту заповіту, не менше двох третин частки, яка належала б кожному з них при спадкоємстві за законом. Такими особами є неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця (в тому числі усиновлені), а також непрацездатні дружина, батьки (усиновителі) і утриманці померлого. При визначенні розміру обов'язкової частки враховується і вартість спадкового майна, що складається з предметів звичайної домашньої обстановки і вжитку.

Складання заповіту є одностороннім правочином, оскільки під час життя заповідача спадкоємець щодо житла в силу заповіту прав не має та ні яких обов’язків не несе. Спадкоємець погоджується на прийняття спадщини не під час здійснення правочину – складання заповіту, а вже після смерті заповідача. Отже, складаючи заповіт спадкодавець висловлює лише свою особисту односторонню волю щодо подальшої долі належного йому майна. Але ні хто примусово не муже бути наділений майном, тому спадкоємець може як прийняти, так і відмовитись від майна, призначеного йому за заповітом. Відсутність волевиявлення спадкоємця щодо прийняття житла за заповітом після смерті заповідача не робить цей заповіт недійсним, а лише свідчить про відмову від спадку. Все це дозволяє говорити про те, що заповіт не є двосторонньою угодою – договором а є саме одностороннім правочином, у якому відображена воля однієї особи – заповідача.

Заповіт може бути скасований чи змінений заповідачем у будь-який момент на його розсуд. Тому заповіт не має за життя заповідача остаточної сили. Про скасування заповіту говорить звернення заповідача до нотаріальної контори з відповідною заявою чи посвідчення нового заповіту. Останній заповіт відміняє усі попередні. При цьому слід брати до уваги, що скасування чи зміна заповіту є дією, що має суто особистий характер. Тому згідно зі ст. 544 ЦК УРСР та Законом України “Про нотаріат” заповіт може бути зроблено, змінено або скасовано лише особисто громадянином – заповідачем. Вчинення цих дій через представників не допускається. Навіть опікун особи, що була визнана недієздатною після нотаріального посвідчення заповіту, не має права скасовувати або змінити заповіт підопічного.

Заповідач може на випадок, коли зазначений у заповіті спадкоємець помре до відкриття спадщини або не прийме її, зазначити іншого спадкоємця (підпризначення спадкоємця) – ст. 536 ЦК УРСР. З деякою умовністю можна провести аналогію між спадкоємцями другої черги спадкоємців за законом та підпризначеним спадкоємцем за заповітом: перші успадковують лише після спадкоємців першої черги за законом, другі – лише після основного спадкоємця за заповітом. Але є й суттєва різниця. Підпризначений спадкоємець призначається заповідачем, а коло спадкоємців другої черги визначено законом. Підпризначений спадкоємець, якщо зазначений у заповіті спадкоємець помре до відкриття спадщини або не прийме її як спадкоємець за заповітом успадковує перш ніж будь-які спадкоємці за законом (за виключенням обов’язкової частки у спадщині). Як справедливо зазначають В.М.Самойленко та В.А.Кройтор, якщо основний спадкоємець помре, не відмовившись від спадщини, а лише не встигнув її прийняти, право на спадщину надходить до його спадкоємців за законом[1]. Якщо вже ці спадкоємці не приймуть спадщини, у спадкові права має вступати підпризначений спадкоємець.

Згідно зі ст. 538 ЦК УРСР заповідач вправі покласти на спадкоємця за заповітом виконання будь-якого зобов'язання (заповідальний відказ) на користь однієї або кількох осіб (відказоодержувачів), які набувають права вимагати його виконання. Відказоодержувачами можуть бути як ті особи, що входять, так і ті, що не входять до числа спадкоємців за законом. Наприклад, умовою прийняття спадщини спадкоємцем може бути прийняття ним на себе обов’язків за договором довічного утримання. У разі відмови від цього заповідального відказу спадкоємець позбавляється не тільки можливості стати власником будинку, що був отриманий заповідачем за договором довічного утримання, а також позбавляється всього спадкового майна, що йому мало надійти за заповітом. Адже прийняття спадщини під умовою з боку спадкоємця неможливо та свідчить про його відмову від спадкування. Спадкоємець, на якого покладено заповідачем виконання заповідального відказу, зобов'язаний виконати його лише в межах дійсної вартості спадкового майна, що перейшло до нього. Тому якщо заповідальний відказ перевищує вартість успадкованого спадкоємцем майна, у цієї частині заповідальний відказ буде недійсним. У разі смерті спадкоємця, на якого було покладено виконання заповідального відказу, або в разі неприйняття ним спадщини зобов'язання з виконання заповідального відказу переходить на інших спадкоємців, які одержали його частку.

У ст. 539 ЦК УРСР особливо виділено, що заповідач може покласти на спадкоємця, до якого переходить жилий будинок зобов'язання надати іншій особі довічне користування цим будинком або певною його частиною. Це зобов'язання заноситься нотаріусом у свідоцтво про право спадкоємства. Обов’язок надавати вказаній заповідачем особі довічне користування житлом обтяжує не тільки спадкоємця, а саме житло, оскільки у разі наступного переходу права власності право довічного користування зберігає силу для нового власника. Тому в усіх наступних правовстановлюючих документах про право власності на житло (договорах, заповітах тощо) нотаріус повинен відображувати право особи на довічне користування житлом аж до смерті цієї особи. Необхідно підкреслити, що при покладенні на спадкоємця обов’язку з надання іншій особі права довічного користування цим будинком або певною його частиною мова може йти тільки про спадкування за заповітом. Адже в законі мова йде не просто про спадкодавця, а саме про заповідача. Тому у випадку, коли спадкодавець бажає, щоб після його смерті майно перейшло спадкоємцям за законом та щоб при цьому якась інша особа довічно користувалась житлом, є доцільним оформлення заповіту.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18



Скачать файл (2216 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru