Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Дипломный проект - Основное понятие наследственного права. Наследование по закону - файл 1.doc


Дипломный проект - Основное понятие наследственного права. Наследование по закону
скачать (214 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc214kb.03.12.2011 22:22скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...

ВВЕДЕНИЕ


Важнейшее значение для общества имеет правовое регулирование отношений в области наследования. Как институт гражданского права наследственное право ценно тем, что его нормы, регулирующие вопросы наследования собственности, затрагивают интересы большого числа граждан. В настоящее время в нашей стране более ощутимее происходит совершенствование распределительных отношений. Практика сегодняшних дней свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

Возможности наследования постоянно расширяются. В связи с законодательными изменениями института собственности в наследственном праве, ориентированном до недавних пор на собственность потребительского характера, обострились прежние нерешенные проблемы и возник целый ряд новых, связанных с появлением у граждан таких новых объектов права собственности, как земля, предприятия, имущественные комплексы в различных сферах предпринимательской деятельности и т.д. Соответственно, в научных публикациях юристов, а также в нотариальной и судебной практике возникает интерес и повышенное внимание к вопросам наследственного права. Праву наследования отведено немалое место на законодательном уровне. В Конституции Российской Федерации говорится о том, что право наследования собственности граждан признается и охраняется законом. Статья 35 Основного Закона гласит: «…право наследования гарантируется законом». Принципиальные положения о наследовании закреплены в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик и в Гражданском кодексе РФ. Граждане должны иметь правильное представление о существе наследственно-правовых норм, о правах, которые они им обеспечивают, а также об обязанностях, которые на них возложены. Предполагаемая дипломная работа ставит целью раскрытие важнейших понятий наследственного права — наследования гражданами по закону и по завещанию.
^

ГЛАВА I ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА


§1. Понятие наследования

Наследование тесно связано с рядом имущественных и личных прав, закрепленных Конституцией РФ за гражданами. Гражданин за время своей жизни становится обладателем целого ряда необходимых ему и его близким вещей. Неизбежная смерть человека ставит вопрос о судьбе такого имущества, о том, кому оно должно принадлежать. Порядок перехода имущества после смерти гражданина не безразличен и для общества в целом. Имущество создается трудом человека, и государство регулирует право на наследство.

Гражданин приобретает имущество не только для своих личных потребностей. Он имеет в виду обеспечение своей семьи, поэтому в судьбе такого имущества после смерти собственника заинтересованы члены семьи. Для них важно, чтобы вещи, которыми они пользовались совместно с умершим, не вышли из их обладания, хотя, быть может, только умерший числился собственником. Задача регулирования перехода по наследству состоит в основном в том, чтобы имущество перешло к лицам, которые были наиболее близкими к умершему при его жизни. Порядок наследования связан также с тем, что собственник при жизни мог распоряжаться принадлежащими ему вещами, он мог сам ими пользоваться и распоряжаться. За ним закон закрепляет право об определении судьбы, своего имущества после смерти, Такое указание — это продолжение возможности распоряжаться вещью. Государство, признавая за гражданином право собственности, устанавливает его право получать вещи от своих близких и право передавать свое имущество по наследству.

Так что же следует понимать под наследованием? Авторы научных трудов по наследственному праву по-разному толкуют это понятие, так, например О.С.Иоффе считает, что наследство представляет собой "...отношения но непосредственному и универсальному преемству в принадлежавших гражданину имущественных и необходимых для их осуществления личных неимущественных правах и обязанностях''1. Однако, наиболее удачным мне представляется определение Э.Б.Эйдиновой: "Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве... собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам".2

Переход гражданских прав и обязанностей гражданина после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: 1) основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права; 2) переходящие права и обязанности образуют определенное единство; 3) лицо, приобретающее права и обязанности, является общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина.3 В.И.Серебровский в работе "Очерки советского наследственного права проводит аналогию между понятиями "наследование" и "наследственное преемство" и делает, на мой взгляд, совершенно правильный вывод о том, "...что не является наследованием частичное преемство в отдельных правах умершего и в случаях, когда оно регулируется нормами наследственного права“. Например, завещательный отказ рассматривается как обязательственное, а не наследственно-правовое отношение.4

Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами гражданского права, регулирующими наследование и составляющими институт наследственного права.

Российское гражданское право детально регулирует все вопросы. наследования. Порядок наследования изложен в Основах гражданского законодательства СССР 1991 г., в ГК РСФСР 1964 г. (в действующей части), в основах законодательства РФ о нотариате 1993 г. При разрешении споров, связанных с правом наследования, применяются Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. "О судебной практике по делам о наследовании". Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 2З апреля 1991 г. "О некоторою вопросах, возникающее у судов по делам о наследовании“ а также пункт 8 Постановления Пленума Верховного суда РФ "О некоторых вопросах применения судами закона РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 24 августа 1993 г.

§2. Субъекты наследственного правопреемства

С правом наследования связаны действия двух категорий лиц. Одно лицо — пользователь того имущества, которое после его смерти переходит к другому лицу. Оно называется наследодателем. Другое — наследник — лицо, указанное в законе или в завещании как правопреемник наследодателя. Наследодателями могут быть любые граждане РФ, в том числе недееспособные или ограниченно дееспособные, а также иностранные граждане, проживающие на территории РФ и лица без гражданства. Наследование же после юридического лица невозможно; поэтому оно не может быть наследодателем. Возможно только прекращение юридического лица в форме его ликвидации или реорганизации, в силу чего принадлежавшее ему имущество может перейти к другому субъекту (ст.58 ГК 1994 г.) . Если гражданин (наследодатель) сделал в установленной законом форме распоряжение о судьбе принадлежащего ему имущества на случай смерти, он называется завещателем, а документ, в котором им было сделано распоряжение — завещанием. В таком случае требуется, чтобы наследодатель был "не только правоспособен, но и обладал способностью совершать правовые действия (т.е. был дееспособным) ".1

Право стать наследником при установленных законом обстоятельствах может принадлежать любому правоспособному лицу. В частности, ст. 530 ГК РСФСР, перечисляя граждан, которые могут быть наследниками, указывает, что при наследовании по закону ими являются "граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти", причем под моментом смерти наследодателя имеется в виду день его смерти, Ч.II ст.530 говорит о наследниках при наследовании по завещанию; ими могут быть "граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти". Таким образом, данная статья устанавливает для наследования по завещанию более широкий круг возможных наследников; правило, по которому могут быть призваны к наследованию лица, зачатые при его жизни, но родившиеся после смерти наследодателя, относится не только к его детям, но и к любым гражданам.

Наследовать могут лица, родившиеся живыми. В случае рождения мертвого ребенка, его доля распределяется соответственно между наследниками по закону или по завещанию. Право стать наследником по российскому праву не зависит также от гражданства наследника. Нет никаких ограничений для наследования иностранцами, независимо от того, является ли наследодателем российский гражданин или же иностранец, умерший в пределах РФ.

Право получить наследство имеет в РФ любой наследник, независимо от того, является ли он гражданином РФ, иностранцем или же лицом без гражданства. Статья 562 ГК РСФСР говорит прямо о том, что иностранец пользуется у нас гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами. Это положение точно выполняется в случаях, когда наследником оказывается иностранец. Он беспрепятственно может получить лично или через поверенного всю сумму наследства и вывезти ее в страну своего проживания. При этом иностранцы, если в их пользу открылось наследство в РФ, не должны доказывать, что на их родине российским гражданам предоставляется право наследования наравне с местными гражданами. Не установлено в этом смысле ограничений даже для граждан такой страны, которая ввела ограничения для российских граждан и препятствует им получить имущество и свободно им распорядиться.1

Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию. Завещание может быть составлено в пользу любой организации, независимо от ее формы собственности. Наследником по завещанию может быть и государство. К нему также при определенных условиях перейдет наследственное имущество и на основании закона. Устанавливая широкий круг наследников, российское законодательство указывает только один случай, когда ограничивается право гражданина быть наследником. Согласно ч.1 ст. 531 ГК, не имеют прав наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Такие лица называются в наследственном праве недостойными наследования и исключаются из числа получающих наследственную долю.

Для применения ч.1 ст.531 ГК необходимо, чтобы совершенное действие было противоправным и направленным против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, а также носило умышленный характер. В соответствии с разъяснением Пленума Верховного Суда СССР в постановлении от 1 июля 1966 г. “О судебной практике по делам о наследовании" к противозаконным действиям, влекущим за собой лишение права на наследство, следует относить действия, наказуемые в уголовном порядке.1 В отношении лиц, совершивших противоправные действия по неосторожности, норма, содержащаяся в ч.1 ст.5З1 ГК, неприменима. Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, закрепленной в завещании, могут выразиться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, понуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.п.

На мой взгляд, содержание ст.531 ГК РСФСР не совсем точно. Из него можно сделать вывод о том, что недостойные наследники должны действовать в целях призвания их к наследованию, именно на это должен быть направлен их умысел. Например, убийцу, совершившего преступление не с корыстной целью, а из ревности или других побуждений, нельзя было бы лишить права наследования. А потом, понятие “противозаконные действия“ дается очень широко; его следовало бы конкретизировать, дополнить теоретическими понятиями из области уголовного права. Тогда бы, как мне кажется, такое понимание содержания названной статьи не приводило бы к неправильному и ограниченному ее применению.

Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке. (ч.2, ст. 531 ГК РСФСР). Основания лишения права на получение наследства, предусмотренные ч.2 ст. 531 ГК, распространяются только на случаи наследования по закону. Лишение родительских прав, злостное уклонение от уплаты алиментов не является препятствием к наследованию по завещанию, так как наследодатель вправе завещать свое имущество любому лицу.

Например, в народный суд Кунцевского района г.Москвы поступило исковое заявление от С.Мухамедовой о лишении права на наследство ее мужа. Истица просила суд лишить ответчика права наследовать имущество их умершего сына на том основании, что в период его несовершеннолетия ответчик злостно уклонялся от уплаты алиментов. К судебному делу был приобщен дневник сына, из содержания которого можно было сделать вывод о плохом отношении А.Мухамедова к сыну. Причем факт злостного уклонения А.Мухамедова от уплаты алиментов подтвержден материалами гражданского дела об уплате алиментов. На основании ч.2 ст.531 ГК РСФСР народный суд лишил ответчика права наследовать после умершего сына1 (решение нарсуда по делу № 53-115/1983).

Граждане, лишенные права на наследство в порядке ст. 531 ГК, не призываются и к наследованию обязательной доли, так как наследование обязательной доли относится к наследованию по закону. Противозаконные деяния и обстоятельства, являющиеся основанием к устранению от наследования, должны быть подтверждены:

а) совершение деяний, преследуемых в уголовном порядке,— приговором суда;

б) лишение родительских прав — ранее состоявшееся об этом решением суда;

в) злостное уклонение от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя — приговором суда либо материалами гражданского дела о взыскании алиментов или другими доказательствами, подтверждающими злостный характер уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя (п.10 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. “О судебной практике по делам о наследовании“).

Как правило, по основаниям, указанным в ст. 531 ГК, граждане могут быть лишены права наследования в судебном порядке. Однако при бесспорности оснований к устранению от наследования (имеющееся решение суда о лишении родительских прав и т.п. ) и отсутствии спора о наследстве гражданин может быть исключен из состава наследников нотариусом при выдаче свидетельства о праве на наследство.

§3. Наследство

Объектом права наследования является наследство (наследственная масса, наследственное имущество). В научной литературе трудно найти достаточно полное и четкое определение понятия “наследство“. Одни авторы рассматривают наследство лишь как “совокупность имущественных прав, принадлежащих умершему гражданину“.1 Другие только перечисляют комплекс прав и обязанностей составляющих наследственную массу.2 На мой взгляд, наиболее правильным и соответствующим современному гражданскому законодательству является определение Э.Б.Эйдиновой: “Наследство — это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права.3

Таким образом, наследственная масса представляет собой совокупность не только одних прав наследодателя. Имущественные отношения почти всегда состоят из активных и пассивных элементов. Актив — это то наличное имущество, которое принадлежало наследодателю, а также принадлежавшие ему имущественные права. Пассив — долги наследодателя, его обязанности по обязательственным требованиям. Наследственная масса переходит к наследникам как единое целое. Нельзя получить по наследству только одно имущество и отказаться от ответственности по долгам наследодателя (см. ст. 553 ГК 1964 г.).

Наследственная масса состоит главным образом из имущества, бывшего собственностью наследодателя. Однако у умершего могут быть должники, которые не успели выполнить своих обязательств. Право требовать уплаты долга — это имущественное право, переходящее по наследству. Следует учесть, что “имущественные права, связанные с личностью наследника (кредитора), не могут переходить к иным лицам, а поэтому в состав наследственной массы не входят;1 например, право пользования жилплощадью если наследники с ним не проживали; машины и мотоколяски, предоставленные инвалидам органами собеса и др. (см. стр.14).

В наследственную массу может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. Закон не допускает перехода в порядке наследования имущества добытого преступным путем. Итак, в порядке наследования переходят:

а) право собственности на разнообразные вещи (жилой дом, приватизированная квартира, гараж, автомашина (кроме легковых автомобилей, полученных инвалидами бесплатно, либо приобретенные по льготной цене) и другие объекты);

б) авторское, патентное право и другие результаты творчества в их имущественной части (право на вознаграждение, право на использование произведения);

в) банковские вклады граждан, причем, следует уточнить, что вклады граждан, сделанные в Сбербанке, наследуются по правилам ст. 561 ГК РСФСР, что вытекает из смысла Постановления Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 г. “О некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на территории Российской Федерации“1, а вклады в иных банках наследуются в общем порядке, предусмотренном п.4 ст.153 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик;

г) акции и другие ценные бумаги;

д) паенакопления в дачно-строительных, жилищно-строительных и гаражных кооперативах, целевые взносы в садоводческие товарищества;

е) наличные деньги, а также заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается проживающим совместно с ним членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении умершего;2

ж) права требований, вытекающие из договоров и обязательств (например, по договору займа — обязанность вернуть долг);

з) земельный участок, оставшийся после смерти гражданина, который вел крестьянское хозяйство. Раньше земельный участок в первую очередь передавался по наследству одному из членов этого хозяйства и лишь при отсутствии таковых он мог быть передан одному из наследников имущества умершего, который изъявил желание вести крестьянское хозяйство.3 В настоящее время ограничения, установленные Земельным кодексом РСФСР, отменены. Законодательство в этом вопросе стоит на пути допущения раздела земельных участков и средств производства между наследниками. В одобренных Правительством РФ Рекомендациях о порядке распоряжения земельными долями и имущественными паями говорится: “Наследование, залог и любые иные сделки с земельными долями совершаются в соответствии с законодательством РФ“ (ст.34)4, то есть по общим правилам о наследовании.

Личные имущественные права наследодателя, как правило, в состав наследства не входят, за исключением случаев, указанных в законе. В порядке наследования переходят такие личные неимущественные права, которые необходимы для реализации связанных с ними имущественных прав, например, право на получение диплома на открытие, патента на изобретение и т.д. Не переходят по праву наследования те имущественные права и обязанности умершего, которые тесно связаны с его личностью (например, право на получение пенсии, пособия, алиментов). По праву наследования не могут перейти права и обязанности, вытекающие из трудового договора, членские права умершего гражданина в кооперативных организациях (ЖСК, ДСК, ГСК), права нанимателя по договору жилого помещения и др.

§4. Открытие наследства

При исследовании весьма важное значение имеет открытие наследства. Под открытием наследства понимается "…наступление таких фактов, которые обусловливают возникновение права наследования. Только с момента открытия наследства возможные предположения, что данное лицо сделается наследником, получают свою реализацию; только с момента открытия наследства у данного лица, ставшего наследником, возникает право принять наследство или отказаться от его принятия."1 Фактами, влекущими за собой открытие наследства, являются:

1) смерть гражданина и

2) признание безвестно отсутствующего гражданина умершим.

До смерти наследодателя можно говорить только о возможных наследниках. Никакие требования такие наследники до момента открытия наследства предъявить не могут. В силу ст.528 ГК РСФСР моментом открытия наследства считается день смерти наследодателя. Следовательно, достаточно справки органов ЗАГСа о дне смерти, чтобы определить момент открытия наследства. В некоторых случаях день смерти наследодателя точно определить нельзя. Это бывает, когда наследодатель безвестно отсутствует. Тогда необходимо в ином порядке определить факт и время смерти. Гражданин, согласно общей части ГК РСФСР 1994 г., может быть признан безвестно отсутствующим, если со времени получения о нем последних известий прошло более года. Но признание безвестно отсутствующим не приводит еще к открытию наследства. Отсутствующий еще предполагается находящимся в живых. Принимаются лишь меры для охраны его имущества. Только в том случае, если гражданин объявлен судом умершим в порядке, установленном ст.45 ГК РСФСР 1994 г., когда вступило в силу такое судебное решение, гражданин считается умершим, и, следовательно, это и будет днем открытия наследства.

Возможно, что день смерти наследодателя удается определить более точно. В этих случаях суд имеет право не только объявить гражданина умершим, но и установить день его гибели. По времени открытия наследства определяется:

а) круг наследников, призываемых к наследству;

б) состав наследственного имущества;

в) сроки на предъявление претензий кредиторам;

г) сроки на принятие наследства, отказа от него;

д) момент возникновения права наследников на наследственное имущество;

е) срок для выдаче свидетельства о праве на наследство;

ж) законодательство, которым следует руководствоваться.1

Существенное значение имеет и место открытия наследства. Ст.529 ГК говорит о том, что местом открытия наследства считается последнее постоянное местожительство наследодателя в момент смерти (то есть не о месте смерти), а о месте, где гражданин постоянно или преимущественно проживал (ч.1 ст.20 ГК РФ 1994 г.).

Если постоянное местожительство неизвестно, местом открытия наследства должно быть признано местонахождение наследственного имущества или его основной части (ст.529 ГК РСФСР). По месту открытия наследства принимаются меры охраны наследственного имущества, выдаются свидетельства о праве наследования и т.д. Возможны случаи, когда умирают лица, из которых каждое могло бы стать наследником после смерти другого (например, при гибели от несчастного случая в один день мужа и жены, отца и дочери и т.д.). В таких случаях следует считать, что эти лица умерли одновременно и, следовательно, никто из них не стал наследником другого. После же смерти каждого из них открывается самостоятельное призвание к наследованию: имущество, принадлежащее мужу, перейдет к его наследникам, имущество жены — к ее наследникам и т.д.,— такой вывод сделан в научной литературе, а также судебной практикой.2

§5. Основания наследования

При наследовании в РФ применяются два основных порядка определения наследников и распределения между ними наследственных долей. Наследование может быть произведено по закону. Это значит, что имущество распределяется между теми категориями наследников, которые указаны нормативным актом; наследование по закону определяется ст.ст.532 и 533 ГК РСФСР. Вместе с тем закон допускает и наследование на основе распоряжения, которое сделал наследодатель по поводу своего имущества (ст.534 ГК). Такой порядок наследования называется наследованием по завещанию. Сделанное в пределах закона наследственное распоряжение, таким образом, исключает применение к данному случаю порядка распределения имущества по закону. Однако, если завещательное распоряжение оказывается по каким-либо причинам недействительным, то полностью или частично применяется порядок наследования по закону. Этот же порядок применяется и в тех случаях, когда завещание охватывает своими распоряжениями не всю наследственную массу (ст.527 ГК РСФСР). то, что не охвачено завещанием, подлежит распределению в порядке наследования по закону.

Наше законодательство признает возможным только два указанных выше порядка наследования. Следовательно, "…не могут быть основанием для наследования договоры между двумя лицами, по которым одно обязуется оставить другому по наследству свое имущество или оба взаимно обязуются оставить друг другу имущество, с тем, что оно перейдет к тому, кто переживет другого."1
^

ГЛАВА II. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ


§1. Круг наследников по закону

Из двух допускаемых нормами российского права порядков распределения наследственного имущества наследование по закону встречается в жизни значительно чаще, чем наследование по завещанию. Почему? Причин, видимо, несколько. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения их имущества после смерти, который установлен соответствующими органами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. Вторая причина состоит в том, что смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание. Третья причина — чисто психологическая. Для некоторых составить завещание — как бы заглянуть за "черту", что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти.

Наследование по закону называется так не только потому, что передача имущества наследникам происходит тут в законном порядке, то есть правомерно. Не менее правомерно и наследование по завещанию. Наследование по закону означает, что при этом способе в самом законе указан перечень тех лиц, к которым должно перейти имущество. Эти лица называются законными наследниками, а группа лиц, обладающих правом такого наследования -- кругом наследником по закону. Каков же круг лиц, к которым по российскому праву относятся наследники по закону?

В.И.Серебровский считает, что "основным критерием при установлении круга наследников по закону является факт близкого родства наследника с наследодателем."1 Эту точку зрения нельзя назвать вполне правильной, ведь по своим семейно-бытовым отношениям супруг и иждивенцы, которые могут быть и не родственниками, также включены законом в число наследников по закону. Можно предположить, что наследодатель, который не оставил завещания, именно этим ближайшим членам семьи хотел бы передать имущество. Поэтому, здесь необходимо согласиться с распространенным мнением о том, что "нормы о наследовании по закону восполняют волю наследодателя, поэтому исходят из круга лиц, которым по разумному предположению оставил бы свое имущество сам наследодатель, если бы оставил завещание".1

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием (ст.527 ГК РСФСР). В частности, наследование по закону происходит в следующих случаях:

1) когда наследодатель не составил завещания;

2) когда завещана только часть имущества; незавещанная часть имущества переходит по наследованию в порядке, предусмотренном ст.532 ГК;

3) если наследник по завещанию умер ранее наследодателя;

4) если наследник по завещанию отказался от наследства;

5) если завещание в целом или в части будет признано недействительным;

6) если в числе наследников по закону или по завещанию окажутся лица, указанные в ст.531 ГК РСФСР, как не имеющие права наследовать.

Согласно ст.532 ГК РФ, при наследовании по закону наследникам в равных долях являются в первую очередь дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.

1. Дети — самая близкая категория наследников, они являются естественными приемниками после смерти отца и матери. Наследодатель именно детей чаще всего имеет в виду, когда приобретает имущество для своей семьи, их он хочет обеспечить прежде всего из своего имущества.

Доказательством, что ребенок происходит от данных родителей является запись о рождении в книгах записи актов гражданского состояния (ст.49 КоБС РСФСР). Если родители ребенка состоят в зарегистрированном браке, то они оба записываются в книгу записей о рождении, и ребенок является наследником после них обоих. Дети, родившиеся в незарегистрированном браке, после матери наследуют во всех случаях, а после отца лишь в случаях, если отцовство подтверждено в предусмотренном законом порядке: либо органами ЗАГСа на основании совместного заявления родителей (ст.49 КоБС РСФСР), либо судом в соответствии со ст.48 КоБС, либо записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944 года.

Для признания наследниками детей, происхождение которых от данных родителей надлежащим образом установлено, не требуется еще каких-либо дополнительных условий, например, совместного проживания с родителями и т.п. так, гражданка Лукьянова предъявила иск в Одинцовский городской народный суд в качестве наследницы в имуществе умершей матери. Народный суд в иске отказал. Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда решение отменила, признав, что суд неправильно отказал Лукъяновой в иске по тем соображениям, что она 17 лет жила отдельно от матери и не находилась на ее иждивении.1

2. Усыновленные являются наследниками по закону и призываются к наследованию в первую очередь (ч.1 ст.532 ГК РСФСР). Гражданский кодекс не дает понятия усыновления, поэтому в этом вопросе надлежит руководствоваться нормами семейного права.

Усыновление — юридический акт, в силу которого между усыновителями по отношению и их потомству в личных и имущественных правах и обязанностях приравниваются к родственникам по происхождению. Вполне естественно поэтому, что "усыновленный приобретает те же наследственные права в отношении умершего гражданина (его усыновителя), что и родные дети этого гражданина. Таким образом, у родных детей и усыновленных имеются одинаковые права на наследственное имущество, оставшееся после смерти этого гражданина".1

Вопрос о праве наследования усыновленного после усыновителя, в тех случаях, когда усыновление надлежащим образом оформлено, не вызывает сомнений, но долгое время считался спорным вопрос, утрачивает ли усыновленный право наследования после своих кровных родителей. Вопрос о правовых взаимоотношениях усыновленного с его родителями получил исчерпывающее разъяснение в Постановлении Пленума Верховного суда РФ: "Дети, усыновленные при жизни родителя, право наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении них личные и имущественные права (ч.2 ст.108 КоБС), за исключением случаев, указанных в ч.4 ст.108 КоБС, предусматривающей возможность сохранения правоотношения с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя про их просьбе, если против этого не возражает усыновитель".2

Бывают случаи, когда на право наследования претендует лицо, которое заявляет, что "оно было фактически принято в семью и проживало на положении усыновленного. Если такое усыновление оформлено не было,правовых последствий, а значит не возникает и права на наследование. Иногда такой претендент добровольно считается себя законным наследником".3 Например, пасынки наследователя, которые с юных лет воспитывались вторым мужем матери, заявляют требование, считая, что они были на положении детей в семье умершего. Однако, согласно российскому наследственному праву пасынки и падчерицы не являются наследниками после своих отчима и мачехи. Наследниками после отчима или мачехи они могут быть только в тех случаях, если они были ими усыновлены или находились у них на иждивении.

В отличии от гражданских кодексов ряда бывших союзных республик ГК РСФСР не предусмотрено право усыновленного и его потомства наследовать после смерти родственников усыновителя. А между тем, ст.532 ГК Украины прямо устанавливает, что они полностью приравниваются к родным по происхождению. Аналогично решается вопрос в ГК Азербайджана, Грузии, Литвы, Узбекистана, Эстонии. В этом отношении я согласна с высказываемой в литературе мыслью о том, что "следовало бы проводить практику полного приравнивания усыновленных в смысле наследования к родным по происхождению".1 Дети, усыновленные после смерти наследователей имеют право не только на долю в наследственном имуществе, как наследники по закону, но и на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам (в случае их несовершеннолетия или нетрудоспособности).

3. Наряду с наследованием детей возникает вопрос о правах на наследство внуков. Статья 532 (п.6) ГК РСФСР говорит о наследовании внуков и правнуков, указывая, что они являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Внуки и правнуки наследуют, таким образом, вместо того родителя, который мог бы стать наследником, если бы был в живых к моменту открытия наследства. Этот порядок наследования носит в литературе наименование наследования "в порядке представления". Право представления применяется только при наследовании по закону.

Непременным условием для наследования по праву представления является смерть наследника раньше смерти наследодателя. Если, например, дочь умрет раньше своих отца или матери, то та доля в имуществе отца или матери, которая причиталась бы ей по закону, переходит к внукам наследодателя (детям дочери). Если же к моменту открытия наследства не окажется в живых ни дочери, ни внуков наследодателя, то доля дочери перейдет к правнукам. Внуки наследодателя, призванные к наследования по праву представления, делят между собой поровну ту долю, которая причиталась бы их умершему родителю. Поэтому, если у наследодателя было трое сыновей, из которых один сын, имевший двух дочерей, умер ранее наследодателя, то дочери сына получат вместе 1/3 наследства, на долю же каждой из них придется 1/6 часть наследства. Аналогично решается вопрос и в отношении правнуков. Право представления применяется и в отношении усыновленных. На потомство других наследников данное право не распространяется.

С наследованием по праву представления не надо смешивать тот случай, когда наследник умрет после открытия наследства, неуспев в течение установленных законом сроков выразить своей воли на принятие наследства или отказ от него. В данной ситуации, как пишет В.И.Серебровский (и я согласна с его мнением), "… право на принятие наследства или отказ от него, принадлежащее этому наследнику, переходит к его собственным наследникам, среди которых могут оказаться и такие лица, которые не являются наследниками после смерти наследодателя (например, жена сына, умершего после открытия наследства). В данном случае будет иметь место не наследование по праву представления, а переход по наследству права наследования".1

В литературе возникал вопрос о том, можно ли внуков и правнуков отнести к наследникам первой очереди или же следует говорить об особой очереди наследования. Об этом, в частности, рассуждают М.В.Гордон и Серебровский в указанных мною работах.1 Не стану в данном случае цитировать высказывания авторов. Замечу лишь, что как мне представляется, сомнение по поводу того, относится ли внук к первой очереди, является неосновательным. Из текста ст.532 ГК (п.4) видно, что наследники второй очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников первой очереди. Если у мершего остались из числа наследников по закону только внуки и братья, то к наследованию призываются лишь внуки. Они как наследники первой очереди устраняют от наследства наследников второй очереди, то есть братьев умершего. Правда, наследование внуков поставлено под особое дополнительное условие. Они к тому же не названы в перечне наследников первой очереди п.2 ст.532 ГК РСФСР, но когда установленное для них условие наступило, они призываются к наследованию наравне с наследниками первой очереди.

4. В число наследников первой очереди входит переживший супруг; это значит, что муж является наследником первой очереди после смерти своей жены, а жена наследует в этом же порядке после смерти мужа. Данное право возникает только тогда, когда между супругами существовал до момента смерти одного из них надлежащим образом оформленный брак. Этот вывод можно сделать на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года. Закон приравнивает к зарегистрированным браком церковные браки, заключенные в бывших союзных республиках до образования в них органов Загса.2

Если между мужчиной и женщиной существовали фактические брачные отношения, то право на взаимное наследование не возникает. Для признания пережившего супруга наследником не требуется, чтобы до момента смерти другого супруга супруги проживали совместно. Они могут проживать в разных квартирах, городах и т.п. Судебная практика твердо стоит на той точке зрения, что пока барк не расторгнут, переживший супруг является наследником. Решение суда о разводе считается вступившим в силу с момента, когда кем-либо из супругов оно будет зарегистрировано в органах ЗАГСа. Если есть решение суда, но никто из супругов его не зарегистрировал, брак продолжает свое существование супруг сохраняет право на наследство. Нотариальная практика знает случаи, когда за получением свидетельства о праве наследования обращались две жены наследодателя, так как умерший оформил второй брак, не расторгнув первого.1

В таких случаях нотариус не имеет права сам решать вопроса о том, который из двух браков является не действительным. Он должен предложить заинтересованным лицам обратиться в исковом порядке в суд, с тем, чтобы суд определил, которая из претенденток может получить наследство. Нотариус не может выдать свидетельства обоим претенденткам. Говоря о доле пережившего супруга, следует сказать о том, что если он призывается к наследованию вместе с другими родственниками, то сначала определяется размер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе2, а затем оставшаяся часть имущества делится среди наследников по закону, в число которых входит и переживший супруг.

Как видно, российское законодательство стоит на позициях предоставления супругу привилегированного положения в ряду наследников по закону. Аналогично решается вопрос и в ряде зарубежных стран (США, Англия, Франция). В Англии, например, при наличии нисходящих переживший супруг имеет право на получение фиксированной денежной суммы. Кроме того, он получает в пожизненное пользование половину остального имущества наследодателя, свободного от долгов. Пережившему супругу также надлежит исключительное право на предметы домашнего обихода.1

5. В число наследников первой очереди Кодекс 1964 г. включил также родителей умершего. Было время, когда советское законодательство не включало родителей умершего в круг наследников по закону. С 1 мая 1962 года, то есть с момента вступления в силу Основ гражданского законодательства, родители (усыновители) наследуют как наследники первой очереди в равных долях с остальными лицами, призываемыми к наследованию, независимо от того, являются ли они трудоспособными или нет.

Однако не всегда оба родителя призываются к наследованию после своих детей. В данном случае должно применяться то же правило, что и при наследовании детей после родителей. Для призвания к наследованию по закону отца или матери требуется установление их правовой связи с детьми, доказательством чего является запись о рождении в книгах ЗАГСа. Чаще всего усыновление ребенка производится обоими супругами. Однако закон допускает и такое положение, когда усыновляет лишь один из супругов, а другой дает согласие на это (ст.62 КоБС РСФСР). Например, муж может усыновить сына своего умершего брата, жена же усыновителя в этом не участвует, но дает согласие на усыновление ребенка своим мужем. В этих случаях жена усыновителя не получает права наследования после усыновленного ее мужем, а усыновленный также не может наследовать после жены усыновителя.

6. П.3 ст.532 ГК РСФСР гласит: "… наследниками по закону в равных долях являются: во-вторую очередь — братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери". Таким образом "братья и сестры наследодателя являются его наследниками и притом единственными наследниками из родственников по боковой линии. Наследование других родственников по боковой линии — племянников, двоюродных братьев и сестер, дядей и теток и т.д. — не допускается".1

Российское законодательство не устанавливает при наследовании по закону приоритета в пользу так называемых полнородных братьев и сестер (имеющих общих отца и мать) перед неполнородными, единоутробными и единокровными. И те, и другие обладают правом наследования один после другого и притом независимо от того, имеются ли одновременно и полнородные, и неполнородные братья и сестры. Поэтому, для наследования во второй очереди после брата или сестры достаточно происхождения от общей матери или общего отца. В быту также говорят о "сводных" братьях и сестрах, называя таким образом детей, родители которых вступили в брак между собой. Поскольку у таких детей нет ни общего отца, ни общей матери, с точки зрения права они не могут быть вообще названы братьями или сестрами. Поэтому они не приобретают и права наследования друг после друга.

7. К наследникам второй очереди, как указывалось выше относятся дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери. Единственным критерием в данном случае является лишь "…наличие кровного родства, которое связывает указанных наследников с внуком или внучкой".2

Законодательством РФ не предусмотрено наследование по закону племянников. Хотя можно было бы предусмотреть наследование племянников (как трудоспособных, так и нетрудоспособных) в третью очередь, как это существует в Молдавии. А в ГК Узбекистана и Азербайджана племянники отнесены к наследникам второй очереди, правда, право наследования их ограничено — они могут наследовать, если до открытия наследства умерли их родители, которые могли бы быть наследниками.

Очередь племянника как наследника совпадает со степенью его родства с наследодателем, строится по признаку близости первого второму. Поэтому братья и сестры более тесно связаны, чем их дети, с наследодателем. Необходимость отнесения племянников к числу наследников по закону вызвано и материальными затратами, которые приходится им нести в случае смерти наследодателя. Практику призвания племянников в качестве наследников по закону дает нам ряд зарубежных стран (например, Франция и др.).Поэтому, как мне кажется, есть причины для включения вышеуказанной категории лиц в число наследников.

8. Нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, являются особой категорией наследников. Советское наследственное законодательство с первых шагов своего развития включило в число возможных наследников по закону лиц, которые находились на иждивении умершего, даже если они не были связаны с ним родством. В ГК РСФСР 1922 года иждивенцы умершего включались в число наследников по закону, если они были на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти.

Смысл такого положения заключался в том, чтобы создать возможность обеспечения лиц, которые, не находясь с умершим в формальном родстве, входили в состав его семьи, не прерывать тех имущественных связей, которые существовали при жизни наследодателя. В 1945 году при расширении круга наследников по закону и введении нескольких очередей иждивенцы умершего были оставлены в числе наследников первой очереди. Более того, было установлено, что они могут быть наследниками умершего, даже если были не на полном иждивении. ГК РСФСР 1964 года сохранил право на наследование за иждивенцами, упомянув лишь о том, что "при наличии других наследников они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию" (п.5 ст.532 ГК). Таким образом, можно сделать вывод, что наследников из числа иждивенцев нельзя отнести к первой или ко второй очереди. В упомянутой мною работе М.В.Гордон считает, что "…лучше всего характеризует положение иждивенцев наследодателя отнесение их к "скользящей очереди".1 Данное определение мне представляется наиболее удачным, ведь оно прямо показывает, что иждивенцы могут оказаться, в зависимости от наличия иных наследников, в числе наследников любой из очередей, указанных законом.

Отношение родства и свойства между наследодателем и наследником в данном случае не имеют значения, поэтому в качестве иждивенца может выступать любое постороннее лицо. Для того, чтобы лицо признано иждивенцем наследодателя, необходимо наличие двух юридических фактов: 1) лицо должно быть нетрудоспособным на день открытия наследства; 2) лицо может быть признано иждивенцем наследодателя, если находилось на полном содержании наследодателя или получало от него помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию. К нетрудоспособным наследникам относятся лица, достигшие пенсионного возраста; основным показателем здесь является достижение мужчинами — 60 лет, а женщинами — 55 лет. Это общий показатель нетрудоспособности по возрасту судебная практика распространила и на иных лиц, даже в случаях, когда право на помощь для них наступает ранее или позже достижения этого возраста.2 Несовершеннолетие считается нетрудоспособным до достижения трудового совершеннолетия — 16 лет, а учащиеся — 18 лет. Нетрудоспособным следует считать учащихся от 16 до 18 лет и в случае, когда они занимаются в системе вечернего или заочного образования.

Если претендующий на наследство относится к такой категории рабочих или служащих, которые получают право на пенсию в более раннем по сравнению с общим сроком возраста (например, шахтеры, работники Крайнего Севера и др.), то для получения права на наследование в качестве нетрудоспособного иждивенца ему надо достичь общего пенсионного возраста. ГК РСФСР не дает понятия нетрудоспособности. Однако, в юридической науке кроме нетрудоспособности по возрасту существует также нетрудоспособность по состоянию здоровья. К данной категории лиц относятся инвалиды I, II, III групп, причем наличие нетрудоспособности должно быть подтверждено ВТЭК медицинским освидетельствованием. В судебной практике были сомнения по поводу того, следует ли считать нетрудоспособными лиц, отнесенных к третьей группе инвалидности, ибо эти лица являются частично нетрудоспособными.1 Вопрос об иждивенцах, которые являются инвалидами третьей группы, решен теперь Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 года. Они в таких случаях считаются нетрудоспособными и могут наследовать как иждивенцы, при наличии иных необходимых условий.

Раскрыв понятие нетрудоспособности, хочу перейти ко второму юридическому факту, необходимому для признания лица иждивенцем.Данное условие предполагает, что наследник находился на полном содержании наследодателя, помощь последнего являлась основным источником существования иждивенца и оказывалась ему систематически (см. п.2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 года). Для признания лица иждивенцем не должно считаться препятствием наличие у него определенного имущества, если это имущество не может служить для него основным источником существования. Не является препятствием для признания лица иждивенцем получение им пенсии. Не имеет также значения и факт проживания наследодателя и лица, получающего от него помощь, в разных местах. Однако, не превращает в иждивенца получение данным лицом средств на содержание с причинителя вреда по судебному решению.

Подтверждение факта нахождения на иждивении наследодателя могут служить справки органов местной администрации, управления домами или с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев, справка отдела социального обеспечения о назначении пенсии по случаю потери кормильца, решение суда об установлении факта нахождения на иждивении, решение суда о взыскании алиментов и др. Что же касается долей иждивенцев, то в данном случае применяется общее правило о равных долях для наследников по закону, поэтому нетрудоспособные иждивенцы наследуют а равных долях с наследниками первой либо второй очередей, а при отсутствии таких наследников — самостоятельно.

Таким образом, для иждивенцев, являющихся основанием для признания данного лица наследником, требуется наличие следующих признаков:

1) лицо, бывшее на иждивении должно быть нетрудоспособным;

2) материальная помощь, оказывавшаяся наследодателем, должна была служить основным источником существования; 3) материальная помощь должна была оказываться систематически; 4) лицо должно было состоять на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти.

В феврале 1995 года в юридическую консультацию г.Одинцово Московской области обратилась 67-летняя Р.Марьина. В конце войны она, приехав в Москву, стала домработницей в "хорошей семье". Старые хозяева умерли, а она продолжала жить в этой квартире, вынянчила внуков. По словам Марьиной, недавно погибли в аварии сын старых хозяев и его жена — Смирновы. Двое дочерей Смирновых, которых, можно сказать вырастила домработница, сказали Марьиной, что она им больше не нужна и попросили собрать свои вещи. Р.Марьина не получала пенсии, она была прописана в данной квартире, и как "член семьи" (с ее слов) не получала плату за свою работу. Родственники Марьиной были расстреляны во время войны.

Что из этого следует? Я думаю, что Р.Марьина имеет право считаться, согласно п.5 ст.532 ГК РСФСР наследницей погибших Смирновых. Почему? Она длительное время не получала плату за работу, самостоятельных источников средств существования не имеет, другими словами, находится на иждивении семьи Смирновых. А также, поскольку Марьина достигла общего пенсионного возраста — она является нетрудоспособной. Факт ее проживания в семье и тесные бытовые взаимоотношения домработницы с семьей могут быть подтверждены справкой управления домами. Из этого можно сделать вывод, что Марьина имеет право на долю в наследстве погибших Смирновых. Поскольку супруги Смирновы имели собственные источники средств существования, то, соответственно, Марьина была на иждивении каждого из них в отдельности, поэтому, и наследником является после каждого из супругов. Говоря о наследственных долях, она наследует наравне с двумя дочерьми Смирновых, то есть по 1/3 наследственного имущества.

§2. Общие правила распределения наследства

Не представляет трудностей раздел наследства между наследниками по закону. Наследники призываются к наследованию в порядке очереди. По этой причине наследники первой очереди исключают полностью наследников второй очереди. Если есть хотя бы один из наследников первой очереди, то ни один из наследников второй очереди не получает доли в наследстве. Только если будет установлено, что нет наследников предыдущей очереди или что все они отказываются от наследства или оказались недостойными наследования, тогда призываются наследники следующей очереди.

В особом порядке наследуют лица, отнесенные, как указывалось выше, к "скользящей очереди", то есть иждивенцы наследодателя. В пределах одной и той же очереди несколько наследников делят между собой наследственной имущество на равные части -- об этом прямо указывается в п.1 ст.532 ГК РСФСР. За немногим исключением, каждый из наследников одной и той же очереди, независимо от того, к какой группе наследников в этой очереди, он принадлежит, получает равную долю. Например, при наличии у наследодателя четырех наследников первой очереди —- трех детей и матери — каждый из названных наследников получит по четверти имущества.

Из общего правила о равных долях для наследников по закону одой и той же очереди закон делает лишь два исключения. Прежде всего установлено для некоторых наследников правило о разделе по праву представления (см. §1). В таком порядке наследуют внуки и правнуки наследодателя. Внуки получают вместе ту долю, которую получил бы их родитель, если бы он находился в живых в момент открытия наследства, то есть доля внуков может быть не равной доле прочих наследников той же очереди. Следует заметить, что система наследования в порядке представления распространяется в некоторых ГК бывших союзных республик на племянников и племянниц умершего. Они наследуют в порядке представления по ГК Азербайджана, Грузии и др., если к моменту смерти наследодателя нет наследников первой очереди и если нет в живых соответствующих братьев и сестер наследодателя.

Второе существенное изъятие из общего правила о распределении наследства на равные доли в пределах одной очереди установлено для некоторых видов имущества. ГК РСФСР устанавливает особый порядок распределения вещей, состоящий из предметов обычного домашнего обихода. Данное имущество составляет особую, отдельную часть наследства. Аналогичные правила наследования вещей обычной домашней обстановки и обихода действуют на Украине, Белоруссии, Узбекистане. В соответствии с ГК Грузии такие вещи переходят к наследникам, совместно проживанием с наследодателем, если они вели общее с ним хозяйство или находились на его иждивении. По законодательству других бывших союзных республик наследники не пользуются указанным правом.1

Статья 533 ГК РСФСР гласит: "Предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем…", при этом кодекс не разъясняет, кого надо считать проживавшим совместно с наследодателем. На этот вопрос отвечает Пленум Верховного Суда СССР: "…лицами, совместно проживающими с наследодателем, надо считать тех, кто не просто проживал в одной квартире или даже комнате. Право наследования на такие предметы возникает, когда ими наследодатель и наследник пользовались совместно для удовлетворения повседневных бытовых нужд (пункт 5 Постановления Пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 года).

Право на особый раздел предметов домашней обстановки и обихода предоставлено наследникам умершего при наличии двух непременных условий. Речь может идти о переходе таких предметов только к тем лицам, которые входят в круг наследников по закону. Если совместно с умершим проживали и даже вели общее хозяйство лица, которые не входят вообще в круг наследников по закону, то они не могут претендовать и на получение доли из предметов домашнего обихода. "Чтобы не было попыток обойти законы о наследовании, устанавливается правило, по которому совместное с наследодателем проживание не должно быть кратковременным".2 В ст.533 ГК прямо устанавливается: "…не менее одного года…". Судебная коллегия по гражданским делам Мособлсуда, изменив решение народного суда г.Одинцово по делу №2-204/1988 определила:

"…не может претендовать на наследование домашней обстановки и обихода (мебель, стиральная и швейная машины) Казаченко, которая проживала отдельно от матери более 6-ти лет приехала за 4 месяца до ее смерти, узнав о тяжелой болезни матери."1

При наличии обоих признаков, то есть при совместном проживании и годичном его сроке, наследник имеет преимущественное право на предметы домашней обстановки и обихода. Это значит, что он получает такие предметы независимо от своей доли в остальном наследственном имуществе и независимо от свей доли в остальном наследственном имуществе и независимо от той очереди, к которой он принадлежит. Для практики одним из трудных является вопрос о том, что отнести к предметам домашней обстановки и обихода. До введения в действие Основ гражданского законодательства СССР 1961 г. устанавливалось положение, по которому из числа таких вещей исключались "предметы роскоши". Применение этой нормы показало, как считает ряд авторов, какие трудности связаны с данным определением. Очень нелегко установить по ценности предмета какой-либо критерий, который позволял бы сказать, какая вещь относится к обычным вещам домашнего обихода, а какая составляет предмет роскоши.2

По этой причине новое гражданское законодательство отказалось от ссылок на "предметы роскоши" и говорит об обычных предметах домашней обстановки и обихода. Но думается, что и при новой редакции этой нормы не исключаются трудности в этом вопросе. Нотариальная практика к вещам обычной домашней обстановки и обихода, как правило, относит: мебель, кухонную утварь и посуду; телевизоры, магнитофоны, художественную литературу и т.п. Не признаются предметами домашней обстановки жилые строения, скот и птица, транспортные средства, вещи личного пользования или вещи предназначенные для занятия профессиональной деятельностью, ценные произведения искусства, предметы роскоши. В любом случае, "спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев".1

Нотариальная практика относит к предметам роскоши изделия из драгоценных металлов, драгоценные и полудрагоценные камни, антикварные изделия, картины-подлинники, дорогостоящие ковры, хрусталь, специальные собрания уникальных книг, ценные коллекции и т.д.

§3. Переход наследственного имущества к государству

Порядок наследования по закону был бы неполным, если бы в нормативных актах не было указано, к кому должно перейти имущество в том случае, когда не окажется никого из круга наследников разных очередей. ГК РСФСР указывает, что если нет наследников по закону или по завещанию, то имущество умершего по праву наследования переходит к государству (ст. 527 ГК). Таким образом, если нет завещания и наследование осуществляется по закону, государство может стать наследником после умершего, если нет никого из установленных ГК двух очередей наследников (п. 2 ст.552 ГК РСФСР). Этот же результат будет иметь место и тогда, когда при отсутствии завещания все наследники по закону не примут наследство (п.4 ст.552 ГК РСФСР), либо прямо откажутся от своей доли (п.5), либо будут признаны недостойными наследниками (ст.531 ГК), а также, если наследодатель по завещанию оставит имущество государству, либо лишит наследников права наследования (п.п.1 и 3 ст.552 ГК).

Нормы ГК не указывают на то, что государство получает наследство в порядке той или иной очереди. Поэтому нельзя назвать государство наследником “последней очереди“. Наследование государства происходит не в пределах очередей, а тогда, когда наследников ни по одной очереди не окажется. Поэтому государство не может наследовать совместно с наследником определенной очереди. Наследование государства совместно с иными наследниками возможно только тогда, когда часть имущества завещана кому-нибудь из лиц, не входящих в число наследников по закону. В этом случае такой наследник получит назначенную часть, а государство может получить при отсутствии иных наследников все то, что осталось вне завещательного распоряжения.

Положение государства как наследника имеет определенную специфику: государству не нужно осуществлять никаких действий направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству, нотариальный орган направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство.1 На государство не распространяется правило о праве наследников отказаться от наследства. Для осуществления права наследования государства важно установить природу его наследственных прав.

Вопрос этот вызывал особенно много сомнений при действии ГК РСФСР 1922 г. В нормах ГК было указано, что при отсутствии наследников по закону имущество становится выморочным и переходит к государству. При таком подходе можно было сделать вывод о том, что “переход наследственного имущества к государству является не наследованием, а реализацией права государства на никому не принадлежащее имущество“.2 Но такое толкование не соответствовало характеру перехода имущества к государству. По старому ГК государство получало имущество на основании свидетельства нотариальной конторы, отвечало по долгам наследодателя. Поэтому в юридической литературе до вступления в силу Основ 1961 г. господствовало мнение о том, что государство получает имущество после умершего в порядке наследования,1 и термин “выморочное имущество“ потерял свой смысл в этом вопросе.

Установление природы перехода наследственного имущества к государству имеет существенное значение в случаях, когда в наследственных правоотношениях участвует иностранный элемент. Если считать, что наследственное имущество переходит к государству в качеству выморочного, то это имущество должно перейти к тому государству, на территории которого оно находится к моменту открытия наследства. Если же имущество переходит к государству в порядке наследования, то оно должно перейти к тому государству, чьим гражданином был наследодатель в момент своей смерти.2 В частности, за российским государством должно быть признано право на имущество, оставшееся после смерти российского гражданина, даже если эта смерть имела место вне пределов РФ и имущество его находится за границей. В зарубежных государствах существуют по данному вопросу различные системы. Ряд стран рассматривает этот переход имущества как наследственный, однако во многих странах (Франция, США, Англия и др.) государство считается приобретающим имущество, которое никому не принадлежит.3 Вопрос о том какой орган получает право на управление и использование имущества, перешедшего к государству по наследству, решается следующим образом: имущество передается финансовым органам по месту нахождения этих вещей. Правила учета и использование такого имущества определяются Инструкцией Минфина РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Материал, изложенный в данной дипломной работе, дает представление: о понятии и значении российского наследственного права, об основных понятиях указанного института, а также о главном основании призвания наследников к наследованию — по закону.

На основании изученной литературы — трудов юристов о наследственном праве, нормативно-правовых актов, обобщения судебной и нотариальной практики,— можно прийти у следующим выводам:

  1. Наследственное право, как институт гражданского права, никогда не было самодовлеющим образованием. Как и раньше, оно является производным к совокупности правовых норм, регламентирующих собственность граждан. А поскольку в нашей стране происходит некоторое изменение и совершенствование института собственности, то, соответственно, сохраняется и значение наследование.

  2. Наследственное право исходит из двух основополагающих принципов — свободы завещания и охраны интересов семьи. Свобода завещания, позволяющая частному собственнику определить юридическую судьбу своего имущества после смерти, все больше ограничивается в пользу семьи наследодателя, за которым резервируется известная часть этого имущества, что способствует обеспечению большей стабильности гражданского оборота.

  3. Наследственное право традиционно относится к числу наиболее консервативных и стабильных институтов гражданского права. И все же за последние несколько лет оно претерпело некоторые изменения, позволяющие выделить общие тенденции, прослеживающиеся в законодательстве:

  • увеличилось число объектов, входящих в состав наследственного имущества;

  • расширились права несовершеннолетних граждан, обладающих, в частности, в некоторых случаях завещательной правосубъектностью;

  • увеличилось число норм института налогов в отношении наследования, что позволяет государству, с одной стороны, оберегать интересы наследодателя и наследников, а с другой — самому участвовать в разделе наследственного имущества, приобретая, нередко, некоторую его часть;

  1. В целях совершенствования законодательства в области наследственного права предлагается:

  • предусмотреть наследование по закону племянников (как трудоспособных, так и нетрудоспособных) в третью очередь;

  • предоставить право удостоверять завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, заведующим отделений лечебных заведений.

литература



ИССЛЕДОВАНИЯ

  1. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право, М., 1956.

  2. Антимонов Б.С., Герзон С., Шлифер Б. Наследование и нотариат. М., 1946.

  3. Богуславский М.М. Международное частное право. М., 1994.

  4. Братусь С.П., Садиков О.П. Комментарий к ГК, М., 1982.

  5. Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1969, № 12.

  6. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М., 1967.

  7. Гражданское и торговое право капиталистических государств./Под ред. Васильева Е.А. М., 1993.

  8. Договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным./Под ред. Васильева Е.А. М., 1993.

  9. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Л., 1965.

  10. Лунц Л.А. Международное частное право. М., 1963.

  11. Мальцман Т.Б. Судебная практика по делам о наследовании.//Научный комментарий судебной практики по гражданским делам за 1964-66 гг. М., 1966.

  12. Настольная книга нотариуса. М., 1994.

  13. Орлова Н. Правовая природа выморочного имущества. М., 1955.

  14. Пронина М.Г. Право наследования. Минск, 1989.

  15. Рясенцев В.А. Наследование по закону и по завещанию. М., 1972.

  16. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953.

  17. Советская юстиция, 1963, №3; 1964, №12 и 1973, №21.

  18. Социалистическая законность, 1960, №2; 1967, №6.

  19. Флейшиц Е. Завещание и легат в советском гражданском праве. М., 1947.

  20. Чепига Т. Последствия нарушения формы завещания. /Советская юстиция. 1973, №20.

  21. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. М., 1984.



    ^ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

  1. Конституция Российской Федерации 1993 г.

  2. Основы Гражданского Законодательства Союза ССП и Республик 1991 г.//Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. №26, ст.733.

  3. Гражданский Кодекс РСФСР 1964 г.//Ведомости Верховного Совета № 24, 1964., ст.406.

  4. Гражданский Кодекс РСФСР 1964 г. Часть первая//Собрание законодательства РФ, №32, 1995, ст.3301.

  5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 1993 г.//Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, №10, 1993, ст.357.

  6. Закон РФ от 9 июля 1993 г. Об авторском праве и смежных правах.//Российская газета. 3 августа 1993.

  7. Земельный кодекс РФ 1991 г.//Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991, №22, ст.768.

  8. Закон РФ от 3 июля 1991 г. О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ.//Российская газета. 19 июля 1991.

  9. Закон РФ от 12 декабря 1991 г. О налоге с имущества, переходящего с порядке наследования или дарения.//Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ 1992 г. №12.

  10. Постановление Правительства РФ от 1 февраля 1995 г. О Порядке осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев.//Собрание законодательства РФ, №7, 1995, ст.534.



    ^ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

  1. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. О судебной практике по делам о наследовании.//БВС СССР, 1966, №5.

  2. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании.//БВС РСФСР, 1991, №7.

  3. П.8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ О некоторых вопросах применения судами закона РФ О приватизации жилищного фонда в РФ от 24 августа 1993.//БВС РФ, 1993, №11.

  4. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приватизацией гражданами жилых помещений.//БВС РФ, №2, 1994.

  5. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам Вепрховного Суда РФ.//БВС РФ, 1994, №7.

  6. Определение судебной коллегии Верховного Суда РФ от 1 июля 1993 г.//БВС РФ, 1994, №1.




1 См.: Йоффе О.С. Советское гражданское право. Л., т.3, 1965. С.291-292.

2 См.: Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. М., 1984. С.3.

3 См.: Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. С.46-47.

4 См.: Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С.41.

1 См.: Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М., 1967. С.5.

1 См.: Богуславский М.М. Международное частное право. М., 1994. С.323-324.

1 Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР по гражданским делам. М., 1994. С.15.

1 По материалам архивов гражданских дел нарсуда Кунцевского района г.Москвы за 1983 г.

1 См.: Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С.34.

2 См, например, Гордон М.В. Указ. соч. С.8.; Пронина М.Г. Право наследования. Минск, 1989. С.11.

3 См.: Эйдинова Э.Б. Указ. соч. С.6.

1 См.: Гордон М.В. Указ. соч. С.9.

1


2 См.: Постановление Совета Министров СССР от 19 ноября 1984 г. № 1153 СП СССР, отдел первый, 1985., №1, ст.2.

3 См.: п.14/е Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР № 2 “О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании“ от 23 апреля 1991 г. Указ. сборник. С.316.

4 См.: Собрание законодательства РФ, № 7 от 13 февраля 1995 г., ст. 534.

1 См.: В.И.Серебровский. Указ. соч. С.27.

1 См.: Комментарий к ст.528 ГК РСФСР. Комментарий к ГК РСФСР под ред. Братусь С.Н., Садиков О.Н.. М., 1982.

2 См.: Бюллетень Верховного Суда СССР 1987, №3, С.32.

1 См.: Гордон М.В. Указ. соч. С.16.

1 См.: Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. Изд. АН СССР, М., 1953. С.53.

1 См. например: Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. С.117.

1 Определение судебной коллегии по гражданским делам Мособлсуда от 18 декабря 1979 г. По материалам архива гражданских дел Одинцовского Горнарсуда за 1979 г.

1 См.: Серебровский. Указ. соч. С.57.

2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. п.10, №2, БВС №8, 1991.

3 См.: Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М., 1967. С.20.

1 См.: Мальцман Т.Б. Судебная практика по делам о наследовании. Научный комментарий судебной практики по гражданским делам за 1964-1966 гг. М., 1966. С.155.

1 См.: Серебровский В.И. Указ. соч. С.83.

1 См.: Гордон М.В. Указ. соч. С.21; Серебровский Указ. соч. С.93.

2 Например браки, заключенные по религиозным обрядам в БССР — до 1 мая 1920 г., а на территории бывшей Западной Белоруссии — до 1940 Г приравниваются к зарегистрированным бракам.

1 См.: Советская юстиция, 1963, №3. С.34.

2 См.: Основы законодательства РФ о нотариате, ст.75. Ведомости Съезда народных депутатов № 10 от 11 марта 1993 г. ст.357.

1 См.: Гражданское и торговое право капиталистических государств. М., 1993.

1 См.: Серебровский В.И. Указ. соч. С.67.

2 См.: Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. М., 1984. С.35.

1 См. Гордон М.В. Указ. соч. С.23.

2 См.: Постановление Пленума Верховного Совета СССР от 1 июля 1966 г. О судебной практике по делам о наследовании. п.2//Собрание постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР по гражданским делам. М., 1994. С.13-16.

1 См. например: Антимонов Б., Герзон С., Шлифер Б. Наследование и нотариат. М., 1946. С.32.

1 См.: Пронина М.Г. Право наследования. Минск, 1989. С.49.

2 Гордон М.В. Указ. соч. С.31.

1 По материалам архивов гражданских дел госнарсуда г.Одинцово за 1988 г.

2 См, например: Эйдинова Э.Б. Указ. соч. С.57; Гордон М.В. Указ. соч. С.32.

1 См.: п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании от 23 апреля 1991 г. Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов РСФСР по гражданским делам. М., 1994. С.313.

1 См.: п.5 ст.71 Основ Законодательства Российской Федерации о нотариате, Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993., № 10. ст.357.

2 См.: Гордон М.В. Указ. соч. С.34.

1 См.: Серебровский В.И. Указ. соч. С.234.; Орлова Н. Правовая природа выморочного имущества. М., 1955. С.117.

2 Иную судьбу имущества иностранцев могут установить международные договоры. (Например, “Договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенные СССР в 1957-58 гг.“ М., 1959. С. 19, 96 и др.).

3 См.: Лунц Л.А. Международное частное право. Особенная часть. М., 1963. С.297.



Скачать файл (214 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru