Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Гражданское право - файл 1.doc


Лекции - Гражданское право
скачать (3024 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc3024kb.13.12.2011 00:02скачать

1.doc

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   46
^

3. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск)





Негаторный иск направлен на защиту нарушенного права пользования, а не владения, так как истец не лишается владения.

^ Истец: собственник, который владеет вещью, но лишен возможности пользоваться или распоряжаться ей.

Ответчик: лицо, в результате незаконных действий которого собственник не может распоряжаться и пользоваться принадлежащим ему имуществом.

^ Сроки исковой давности на негаторные иски не распространяются.
Негаторный иск чаще всего применяется для защиты права собственности на недвижимое имущество.

Например, при рассмотрении конкретного дела арбитражный суд установил, что помещение, принадлежащее юридическому лицу на праве собственности, соприкасается с помещением, арендуемым акционерным обществом. Последнее установило металлическую дверь, которая была замурована и закрывала доступ в помещение истца. Арбитражный суд в соответствии со ст. 304 ГК иск удовлетворил, обязав ответчика устранить препятствия в пользовании собственником нежилым помещением.
В дальнейшем по мере вовлечения в оборот земельных участков данный иск получит еще большее распространение. Но уже сейчас, при почти полном отсутствии в нашем законодательстве норм так называемого "соседского права", негаторный иск служит чуть ли не единственным средством защиты против незаконных действий собственника соседнего земельного участка, жилого и нежилого помещения и т.п. Если указанный собственник строит, например, дом таким образом, что он полностью закроет свет на соседнем участке, защититься против его незаконных действий можно именно с помощью негаторного иска. Важно лишь доказать, что действия соседа носят незаконный характер. В литературе предлагается использовать этот иск уже на стадии проектирования того или иного сооружения, если в дальнейшем данный объект будет препятствовать собственнику пользоваться его имуществом*(577). Но и здесь нужно будет доказать незаконность проектирования и строительства, что на практике сделать весьма сложно.
^ Истец не обязан доказывать неправомерность действий ответчика. Если действия ответчика неправомерны, суд в любом случае иск удовлетворит.
Другой сферой применения исков, связанных с устранением препятствий в распоряжении (иногда пользовании) имуществом, являются споры об освобождении имущества от ареста (исключении из описи). Арест имущества применяется только в случаях, прямо предусмотренных законом, в порядке обеспечения иска либо в порядке обращения взыскания на имущество должника. Нередко в опись включается имущество, принадлежащее другому лицу. Чаще всего им является второй супруг, который не вправе распорядиться своим личным имуществом либо долей в общем имуществе супругов. По мере развития торгового оборота такими лицами все чаще становятся лица юридические. Например, принадлежащее юридическому лицу-банкроту имущество арестовывается судебным приставом, хотя должно быть включено в конкурсную массу должника.

Существо требований по такого рода сделкам состоит в устранении препятствий в распоряжении имуществом собственника. Поэтому есть все основания относить иск об исключении имущества из описи (освобождении от ареста) к негаторным. Ответчиками являются должник, у которого произведен арест имущества, и те организации (чаще всего соответствующий финансовый орган) и лица, в интересах которых арест налагается (п. 28 постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8).

Иск об освобождении имущества от ареста, который предъявляет собственник, лишенный права владеть своим имуществом, необходимо квалифицировать как виндикационный.
^

4. Защита прав владельца, не являющегося собственником. Иски о признании права собственности





В соответствии со ст. 305 ГК право на предъявление виндикационного и негаторного исков предоставляется не только собственнику, но и всякому законному (титульному) владельцу имущества.

Речь в данном случае идет о защите владения как составной части ограниченного вещного права (оперативного управления, хозяйственного ведения и др.) либо обязательственного права, возникшего на основании закона или договора (прав хранителя, арендатора, доверительного управляющего и т.п.).

Титульному владельцу предоставляется абсолютная защита. Это означает, что он может предъявить иск в защиту своего права к любому лицу, включая собственника имущества.

В ст. 305 ГК речь идет о вещно-правовой защите. Следовательно, иск может быть предъявлен только по поводу индивидуально-определенного имущества, имеющегося в натуре.

Говоря о вещно-правовой защите владения, важно иметь в виду еще одно обстоятельство. Согласно ГК, предъявляя вещный иск, титульный владелец всякий раз должен доказывать свое право владеть, пользоваться и даже распоряжаться спорным имуществом.
^ Иски о признании права собственности
Иск о признании права собственности – это внедоговорное требование собственника о констатации факта принадлежности ему права собственности на имущество.

Этот иск может предшествовать виндикационному иску, когда истцу необходимо доказать свое право на титул. Он может предъявляться и в случае необходимости доказать право на титул предполагаемому контрагенту (покупателю, арендатору).

Истец – собственник индивидуально-определенной вещи чьи права на эту вещь третьи лицом оспариваются, игнорируются или не признаются.

Ответчик – третье лицо, не признающее за истцом прав собственника.
^ Условия удовлетворения иска:

  1. Наличие доказательств (документы, свидетельские показания).

  2. Применение презумпции правомерности фактического владения в случае невозможности принятия решения на основании представленных доказательств. Эта презумпция применяется по усмотрению суда.

Сроки исковой давности на такие иски не распространяются.


Общая часть обязательственного права

^ Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств

1. Обязательственное право – одна из наиболее крупных подотраслей гражданского права.
Обязательственное право содержит правовые нормы, которые регулируют очень широкий круг общественных отношений. Это приобретение товаров в собственность, сдача имущества в аренду, сооружение различных объектов, перевозка грузов, багажа, оказание различных услуг. Если вы заметили, отношения эти носят экономический характер. Они связаны с перемещением материальных благ в виде денег, вещей, выполнения работ, оказания услуг.
Понятие и виды обязательств

Статья 307 ГК РФ гласит, что обязательство это правоотношение, по которому одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д.), либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать исполнение обязательства.
Типы обязательств: договорные и внедоговорные.
Виды обязательств:

По соотношению прав и обязанностей сторон:

Односторонние обязательства, когда у одной стороны только право, у другой обязанность;

^ Взаимные обязательства, когда каждая сторона наделена одновременно и правами и обязанностями
По степени определенности обязанности:

Обязательства со строго определенной обязанностью должника;

^ Альтернативные обязательства, исполнение которых возможно путем совершения одного из перечисленных в условиях обязательства действий;

По основанию возникновения обязательства:

Договорные, возникшие из договоров

Внедоговорные, возникшие из причинения вреда или неосновательного обогащения
По степени самостоятельности:

Главные (основные)

Дополнительные (акцессорные), заключенные для обеспечения исполнения основных обязательств
Стороны в обязательстве

Сторонами в обязательстве могут быть: граждане, юридические лица, Российская Федерация и её субъекты, муниципальные образования.

Проще говоря – две стороны. Это должник и кредитор.

В обязательстве в качестве каждой из его сторон – кредитора или должника - могут участвовать одно или несколько лиц (множественность: лица на стороне кредитора – активная, на стороне должника – пассивная).
2. Основания возникновения обязательств
1. Договоры и иные сделки, не противоречащие закону. Договор выделяет п. 2 статьи 307 ГК. Обязательственное правоотношение устанавливается между строго определенными лицами и по их воле. Большинство обязательств относится к договорному типу. Договоры бывают разные (мены, купли-продажи, подряда, перевозки).

^ 2. Административные акты (очень редко встречаются случаи возникновения обязательств из административных актов).

3. Судебные решения

4. Причинение вреда гражданину или юридическому лицу. В качестве основания возникновения таких обстоятельств выступают неправомерные действия (деликты). Причиненный вред подлежит возмещению. В результате должно восстановится нарушенное имущественное положение участников экономического оборота.

^ 5. Неосновательное обогащение.

6. Односторонние сделки (завещательный отказ, публичное обещание награды)

7. События
3. Перемена лиц в обязательстве (Глава 24 ГК). Существует два способа:
1. Замена кредитора (возможна в результате смерти гражданина- право перейдет к наследникам, или реорганизации юридического лица); возможна и путем договора. Договор уступки права требования (цессия) оформляется в письменной форме между первоначальным кредитором и последующим. Согласия должника на это не требуется. Первоначальный кредитор не несет ответственности за неисполнение должником обязательства. Важно своевременно уведомить должника.

Цессия (уступка права требования) наступает:

  • в результате универсального правопреемства в правах кредитора (в случае смерти кредитора его права переходят к наследникам);




  • по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда возможность такого перевода предусмотрена законом;




  • вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству (регресс);




  • при суброгации (переход прав страхователя- тот, кто страхует свою жизнь, к страховщику) страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая.


! Суброгация – уступка права, возникающая в силу закона и состоящая в переходе к новому кредитору требований в размере реально произведенной за них оплаты. Встречается в страховании, если только договор не исключает переход к страховщику права требования.

^ Не все права могут переходить к другим лицам. Так, не допускается передача прав, неразрывно связанных с личностью кредитора (право на алименты, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью и др.)
^ Регрессные обязательства – обязательства, по которым кредитор может потребовать от должника возврата денег или иного имущества, уплаченного (переданного) кредитором третьему лицу по вине должника (например, должник обязан выплатить долг поручителю, который тот уплатил за несостоявшегося должника). Такие обязательства возникают в силу поручительства, банковской гарантии.

Регресс – право обратного требования.
Чем регресс отличается от суброгации? Кредитор в регрессе выступает должником (он поручитель, например, в основном обязательстве) в основных обязательствах.
2. Замена должника. Перевод долга может иметь место, как на основании договора, так и на основании закона, например, в случае смерти должника, реорганизации юридического лица. Перевод долга означает замену должника, фигура которого имеет важное значение для кредитора. Договор о переводе долга оформляется двухсторонним соглашением должников, которые действительны только с приложенным к ним письменным согласием кредитора.
Исполнение обязательств







^ Ход урока

1. Понятие и принципы исполнения обязательств

Обязательство – это правоотношение, по которому одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д.), либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать исполнение обязательства.
^ Исполнение обязательстваэто совершение должником действий, составляющих его обязанность (передача имущества, оказание услуг и т.п.), либо воздержание от совершения определенных действий.
^ В Гражданском праве существую два принципа исполнения обязательств.
Принципы исполнения обязательств:


  1. Принцип надлежащего исполнения (обязательства должны исполняться в точном соответствии с условиями и требованиями, предъявляемыми к предмету, субъектам, месту, сроку, способу исполнения, в соответствии с требованиями закона).

  2. ^ Принцип реального исполнения (исполнение в натуре) – совершение именно тех действий, которые составляют содержание обязательства, без замены этого действия денежным эквивалентом (ст. 396 ГК). Например, по договору купли-продажи продавец должен передать вещь покупателю.


Обязательства должны исполняться обоими субъектами. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Обязательства должны исполняться в соответствии с требованиями закона, а при их отсутствии в соответствии с обычаями делового оборота.
Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождают должника от исполнения в обязательства в натуре, тогда как уплата неустойки и возмещение убытков причиненных неисполнением обязательства, наоборот, освобождают должника от исполнения обязательства в натуре.

2. Основные условия исполнения обязательств
Основные условия надлежащего исполнения обязательств:

  1. Надлежащие субъекты исполнения

  2. Надлежащее место исполнения

  3. Надлежащий срок исполнения

  4. Надлежащий предмет исполнения

  5. Надлежащий способ исполнения.


Предмет обязательства – подлежащая передаче вещь, выполнение работы, оказание услуги.

Субъекты исполнения обязательств:

Должник – обязательство должно быть исполнено надлежащему лицу: кредитору или указанному им третьему лицу; должник вправе потребовать доказательство того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им лицом. Обязательство может быть возложено должником на третье лицо, если это не противоречит закону или условиям обязательства. Кредитор обязан принять такое исполнение. Приведите примеры.

Кредитор вправе требовать исполнения обязательства от строго определенного лица (должника). Исполнение обязательств должник может возложить на третье лицо, если иное не предусмотрено законом или не вытекает из существа правоотношения.

^ Третье лицо, исполнившее обязательство за должника, приобретает права кредитора. Согласия должника на это не требуется (ст. 313 ГК).
Способ исполнения обязательства – это порядок совершения должником действий по исполнению обязательства. Способы исполнения должны быть указаны в договоре. По общему правилу обязательство должно быть исполнено полностью, а не частями. В денежном обязательстве исполнение должно быть выражено в рублях (статья 140 ГК).
Срок исполнения обязательства может быть (статья 314):

-определен, тогда оно исполняется в определенный день или в пределах установленного периода;

-не определен, тогда оно подлежит исполнению в разумный срок после возникновения обязательства;

-определен моментом востребования, тогда оно подлежит исполнению в семидневный срок со дня предъявления требования, если иное не установлено законом или обязательством.

Досрочное исполнение возможно, если иное не предусмотрено законом.
Обязательство должно быть исполнено в определенном месте. Местом исполнения обязательства может быть (статья 316):

- место, определенное законом, договором, обычаями делового оборота.

- место нахождения имущества;

- место сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору (по обязательству передать товар, предусматривающему его перевозку);

- место изготовления или хранения имущества, известное кредитору (обязательство передать имущество);

- место жительства кредитора (по денежному обязательству;

- место жительства должника (по всем другим обстоятельствам).

^ Гражданско-правовая ответственность







1. Понятие гражданско-правовой ответственности.

2. Формы и виды гражданско-правовой ответственности.

3. Основание и условия гражданско-правовой ответственности.
Понятие гражданско-правовой ответственности

Для нормального развития гражданского оборота ха­рактерно, что его участники надлежащим образом исполняют обязательства. В тех же случаях, когда обязательство не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, говорят о нарушении обязательств. Нарушение обязательств наносит вред не только кредитору, но и зачастую всему гражданскому обществу в целом, так как нарушение в одном звене, как цепная реакция, приводит к перебоям в работе всего механизма товарно-денежных отношений в обществе. В целях предот­вращения подобных правонарушений и устранения их последствии и останавливается гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств в виде санкции за совершенное правонарушение.

Однако далеко не всякая санкция (мера, применяемая к правонарушителю и влекущая для него определенные последствия), предусмотренная законодатель­ством на случай нарушения обязательства, является гражданско-пра­вовой ответственностью. Так, ст. 398 ГК устанавливает последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь, которые наступают в виде принудительного изъятия вещи у должника и передачи ее кредитору. Такую санкцию нельзя рассматри­вать как гражданско-правовую ответственность, поскольку она предус­матривает принудительное осуществление тех действий, которые должник и так обязан был совершить в силу лежащей на нем обязан­ности.

Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать лишь такие санкции, которые связаны с дополнительными обременениями для правонарушителя, т. е. являются для него определенным нака­занием за совершенное правонарушение.

Эти обременения могут быть в виде возложения на правонарушителя дополнительной гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему субъектив­ного гражданского права. Так, в приведенном примере о гражданско-правовой ответственности можно говорить только тогда, когда должник за несвоевременную передачу индивидуально-опреде­ленной вещи будет обязан возместить кредитору понесенные им убыт­ки, что исключалось бы в случае надлежащего исполнения им обязательства. В случае исполнения сторонами сделки, совершенной под влиянием обмана, сторона, прибегнувшая к обману, лишается права на переданное ею по сделке имущество, которое обращается в доход Российской Федерации (ст. 179 ГК). Эти отрицательные послед­ствия не наступили бы, если бы сделка была совершена без нарушения гражданского законодательства. Подобного рода санкции, связанные с дополнительными обременениями для правонарушителя, оказывают стимулирующее воздействие на участников гражданского оборота и способствуют предотвращению правонарушений, на что и должна быть направлена любая юридическая ответственность.

Таким образом, под гражданско-правовой ответственностью следует понимать санкцию, применяемую к правонарушителю в виде возложения на него дополнительной гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему гражданского права.

Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать лишь такие санкции, которые связаны с дополнительными обременениями для правонарушителя, т. е. являются для него определенным нака­занием за совершенное правонарушение.
^ 2. Формы и виды гражданско-правовой ответственности

Под формой граждан­ско-правовой ответственности понимается форма выражения тех до­полнительных обременений, которые возлагаются на правонарушителя. Гражданское законодательство предусматривает раз­личные формы ответственности. Ответственность может наступать в форме возмещения убытков (ст. 15 ГК), уплаты неустойки (ст. 330 ГК), потери задатка (ст. 381 ГК) и т.д. Среди этих форм гражданско-правовой ответственности особое место занимает возмещение убытков. Обусловлено это тем, что наиболее существенным и распространенным последствием нарушения гражданских прав являются убытки. Ввиду этого данная форма ответственности имеет общее значение и применяется во всех случаях нарушения гражданских прав, если законом или договором не предусмот­рено иное (ст. 15 ГК), тогда как другие формы гражданско-правовой ответственности применяются лишь в случаях, прямо предусмотренных законом или договором для конкретного правонарушения.

Так, если арендатор допустил ухудшение арендованного имущества, то арендодатель вправе потребовать от него возмещения причиненных ему убытков, даже если в правилах об аренде и в договоре аренды ничего на этот счет не сказано. Потребовать же уплаты неустойки за допущен­ное ухудшение арендованного имущества арендодатель вправе лишь тогда, когда уплата такой неустойки предусмотрена заключенным им с арендатором договором.

Поскольку возмещение убытков можно применять во всех случаях нарушения гражданских прав, за некоторыми исключениями, предус­мотренными законом или договором, эту форму гражданско-правовой ответственности называют общей мерой гражданско-правовой ответст­венности. Другие же формы гражданско-правовой ответственности именуются специальными мерами гражданско-правовой ответственно­сти, так как они применяются лишь в случаях, специально предусмот­ренных законом или договором для соответствующего вида гражданского правонарушения. Поскольку эти специальные меры гражданско-правовой ответственности предусмотрены в различных структурных подразделениях гражданского законодательства, знаком­ство с ними осуществляется при изучении соответствующих частей гражданского законодательства.
Форма гражданско–правовой ответственности – это форма выражения дополнительных обременений, возлагаемых на правонарушителя.
Формы гражданско-правовой ответственности:

^ Возмещение убытков - правонарушитель уплачивает деньги или предоставляет какое-то иное имущество потерпевшему. Всегда носит имущественный и компенсационный характер. Занимает особое место.

^ Уплата неустойки – денежной суммы, которую должник должен уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Потеря задатка – денежной суммы, выданной одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

^ Отобрание вещи

Обременения в виде неимущественных санкций - требование опровергнуть распространявшиеся им сведения, порочащие честь и достоинство граждан и организаций.
Виды гражданско-правовой ответственности:



1. Договорная (санкция за нарушение договорного обязательства) и внедоговорная (правонарушитель не состоит в договорных отношениях с потерпевшим).

^ 2. При множественности лиц в обязательстве:

А) долевая – кредитор вправе требовать от каждого из должников возмещения в определенной доле.

Б) солидарная – кредитор вправе требовать возмещения в полном объеме от любого должника. Должник, который исполнил это требование, имеет право требования в порядке регресса к остальным должникам.

В) субсидиарная (дополнительная) – дополнительная ответственность лиц, которые наряду с должником отвечают перед кредитором за надлежащее исполнение обязательств. Субсидиарная ответственность имеет место тогда, когда в обяза­тельстве участвуют два должника, один из которых является основным, а другой —дополнительным (субсидиарным). При этом субсидиарный должник несет ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности основного должника. Такая субсидиарная ответствен­ность может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями обязательства. Например, родители, которые несут ответственность за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми.

Г) Смешанная ответственность - неисполнение обязательства по вине обеих сторон.
^ 3. Основание и условия гражданско-правовой ответственности
Основанием возникновения гражданско-правовой ответственности всегда является гражданское правонарушение, которое выражается в нарушении требований либо закона, либо договора.

Совокупность ус­ловий, необходимых для привлечения к гражданско-правовой ответст­венности, образует состав гражданского правонарушения.

Состав гражданского правонарушения (набор условий, влекущих наступление ответственности):


  1. Противоправность (нарушение требований закона, правового акта либо договора). Противоправным может быть не только действие, но и бездействие).




  1. Причинение вреда (умаление охраняемого законом блага). Вред может быть имущественным или моральным. Возмещение вреда возможно либо в натуре, либо путем денежной компенсации.




  1. Связь между противоправным поведением и наступившим вредом. Противоправное деяние предшествует причинению вреда




  1. Вина (психическое, умышленное или неосторожное отношение субъекта к своему поведению). Формы вины: умысел, неосторожность

Ответственность может наступить и при отсутствии большинства элементов.
^ Обеспечение исполнения обязательств











1. Исполнению обязательств способствуют специальные меры, именуемые способами обеспечения исполнения обязательств.

^ Способы обеспечения исполнения обязательств – это специальные меры, которые в достаточной степени гарантируют исполнение основного обязательства и стимулируют должника к надлежащему поведению.

Эти способы определяются законом или устанавливаются соглашением сторон. Далеко не все способы относятся к санкциям, хотя прямо или косвенно создают дополнительные обременения. Так, неустойка относится к мерам гражданско-правовой ответственности, а залог, поручительство, банковская гарантия мерами ответственности не являются. Избранный сторонами способ обеспечения исполнения обязательства должен быть письменно зафиксирован либо в самом обязательстве, либо в дополнительном соглашении.

Все способы носят обязательный характер и имеют своей целью содействовать исполнению обязательства.
^ Виды способов обеспечения исполнения обязательств:

- неустойка;

- залог;

- удержание;

- поручительство;

- банковская гарантия;

- задаток;

- другие способы, предусмотренные законом.


  1. Неустойка (статьи 330-333 ГК)


Неустойкой признается определенная законом денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Кредитор не обязан доказывать в суде факт причинения ему убытков.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме. Оно может быть включено в основной договор.

Если подлежащая уплате неустойка несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку (статья 333 ГК РФ).

Разновидностями неустойки являются штраф (денежное возмещение в твердой сумме) и пеня (денежное возмещение в процентном соотношении к основному обязательству).

^ Виды неустойки:

- законная (предусмотренная законодательством)

- договорная (предусмотренная договором).
В зависимости от возможности сочетания неустойки с возмещением убытков закон различает четыре вида неустойки:

- зачетную (неустойка, при которой убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Например, убытки составили 500 тысяч, а неустойка составила 100 тысяч. Получается 400 тысяч убытков, не покрытых неустойкой).

- штрафную (неустойка, при которой убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки)

- исключительную (неустойка, при которой убытки не взыскиваются, допускается взыскание только неустойки).

- альтернативную (неустойка, при которой по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки).
^ Залог

Залог – это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства удовлетворить свое требование за счет заложенного имущества.

Стороны залоговых правоотношений:

- залогодатель (лицо, предоставившее имущество в залог);

- залогодержатель (лицо, получившее имущество в залог).
Виды залога:

- залог с передачей имущества залогодержателя (заклад)

- залог с оставлением имущества у залогодателя.

Выбор вида зависит от соглашения сторон.
^ Залог может возникнуть:

- в силу договора: кредит в банке

- на основании закона ( все, что связано с недвижимостью).
Предмет залога – имущество и имущественные права за исключением:

- имущества, изъятого из оборота (недра, ядерное топливо, ядовитые газы, используемые при изготовлении вооружения);

- требований, неразрывно связанных с личностью кредитора.
^ Форма договора о залоге:

- обязательная письменная форма;

- государственная регистрация договора о залоге недвижимости (ипотеке).
Содержание договора о залоге:

- предмет залога и его оценка;

- существо, размер и срок исполнения обязательства;

- указание на то, у какой из сторон находиться заложенное имущество.
^ Обязанности лица, у которого находится предмет залога:

- страховать за счет залогодателя заложенное имущество;

- принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества;

-немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества;
Залогодатель:

  • вправе требовать досрочного прекращения залога, в случае если залогодержатель грубо нарушает обязанности по содержанию находящегося у него имущества;

  • несет риск случайной гибели или порчи заложенного имущества, если иное не предусмотрено законом или договором;

  • вправе заменить предмет залога с согласия залогодержателя;

  • при гибели или повреждении залога вправе в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его равноценным имуществом;

  • вправе пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, если иное не предусмотрено законом или договором;

  • вправе отчуждать, передавать в аренду предмет залога с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено законом или догово­ром;

  • вправе, если это не запрещено предшествующими договорами о залоге, передавать имущество в новый залог с обязательным уведомле­нием новых залогодержателей.


Залогодержатель:

  • вправе пользоваться переданным ему имуществом в предусмотренных законом случаях, при этом представлять залогодателю отчет о пользовании;

  • несет ответственность за гибель или порчу переданного ему имущества в размере его действительной стоимости при наличии вины;

  • обязан возместить залогодателю иные убытки, причиненные утратой или повреждением заложенного имущества, если это предусмотрено в договоре;

  • вправе истребовать заложенное имущество из незаконного владения третьих лиц, в том числе и залогодателя, если оно должно находиться у него;

  • вправе требовать от третьих лиц, в том числе и залогодателя, устранения всяких нарушений его прав, если по договору ему предоставлено право пользования имуществом;

  • вправе требовать досрочного исполнения обязательства в случаях:

- если предмет залога выбыл из владения залогодателя, что не предусмотрено договором;

- нарушения залогодателем правил о замене предмета залога;

- утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые залогодержатель не отвечает;

- нарушения залогодателем правил о последующем залоге;

- нарушения залогодателем условий содержания заложенного имущества;

- нарушения залогодателем правил о распоряжении заложенным имуществом

- вправе предать свои права по договору другому лицу путем уступ­ки требования, если также переданы права по основному обязательству.

^ Порядок обращения взыскания на заложенное имущество.

Взы­скание обращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполне­ния должником своего основного обязательства.

^ Требования удовлетворяются за счет имущества на основании:

- решения суда;

- нотариально удостоверенного соглашения между залогодержателем и залогодателем;

- на основании договора в случаях, когда имущество было передано залогодержателю.ъ
^ В обязательном судебном порядке осуществляется обращение взыскания в случае, если:

- для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого лица или органа;

- предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или

иную культурную ценность для об­щества;

- залогодатель отсутствует, и установить место его нахождения невозможно.
Если на имущество наложено взыскание, производится его реализация путем продажи с публичных торгов. Суд может отсрочить продажу на один год, что не освобождает должника от его обязанностей. Начальная цена имущества определяется решением суда или соглашением сторон. Имущество продается лицу, предложившему наивысшую цену на торгах.

Если торги не состоялись, то залогодержатель вправе приобрести имущество и зачесть в счет покупной стоимости свои требования.

^ Прекращение залога:

в случае прекращения обеспеченного залогом обязательства;

по требованию залогодателя о досрочном исполнении прекраще­ния залога;

продажа заложенного имущества с публичных торгов;

приобретение заложенного имущества залогодержателем при признании публичных торгов несостоявшимися;

при изъятии заложенного имущества у залогодателя законным собственником;

в случае гибели заложенной вещи;

При прекращении залога исполнением обязательства или по требо­ванию залогодателя залогодержатель обязан вернуть имущество, если оно находилось у него.
^ Отдельные виды залога.

Залог товаров в обороте - залог товаров с оставлением их у залогодателя и предоставлением ему права изменять их состав и форму, при сохранении их стоимости.

Товары в обороте становятся предметом залога с момента возник­новения у залогодателя на них права собственности или хозяйственного ведения.

Товары в обороте перестают быть предметом залога с мо­мента перехода права собственности или хозяйственного ведения к при­обретателю.

Залогодатель обязан вести книгу записи залогов, в которую вносят­ся записи об условиях залога товаров и других операциях с ними.

^ Залог вещей в ломбарде - принятие от граждан движимого имуще­ства в обеспечение краткосрочных кредитов. Ломбард - специализированная организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность. Договор о залоге оформляется в виде выдачи залогового билета. Вещи передаются ломбарду на хранение.

^ Права и обязанности ломбарда:

- обязан страховать за свой счет заложенные вещи в пользу зало­годателя;

- не вправе пользоваться и распоряжаться заложенным имуществом;

- несет ответственность за утрату или порчу заложенного имущества;

- при невозвращении суммы кредита в срок вправе продать имущество
Поручительство

Одним из способов обеспечения исполнения обязательства является договор поручительства. По данному договору поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Договор поручения является безвозмездным.

^ Субъекты поручительства:

Поручитель

Должник

Кредитор

Особенность: и должник и поручитель становятся обязанными кредитору.

^ Не могут быть поручителями бюджетные организации, федеральные казенные предприятия, филиалы и представительства.

Особенности:

-может обеспечивать как существующее обязательство, так и обязательство, которое возникнет в будущем;

-несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность;

-при неисполнении обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно (если законом или договором не предусмотрена субсидиарная ответственность), т.е. кредитор вправе потребовать удовлетворения требования как от поручителя и должника совместно, так и от каждого в отдельности;

- поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник.

- должник при исполнении обязательства должен немедленно известить об этом поручителя.

^ Права и обязанности поручителя:

Поручитель вправе выдвигать возражения против требований кредитора, которые мог бы представить должник, даже если последний от них отказался или признал долг.

К поручителю, который исполнил обязательство, переходят права кредитора.

При исполнении обязательства вправе получить документы кредитора, удостоверяющие требования к должнику.
^ Прекращение договора поручительства:

Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства.

Изменением обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя.

Переводом долга на другое лицо.

Отказом кредитора принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем.

Истечение указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано.
Удержание

Один из способов обеспечения исполнения обязательства. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков вправе удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не бу­дет исполнено. Вещь, которую удерживает кредитор, не становится его собственностью.

В предпринимательской сфере правом удержания могут обеспечи­ваться любые обязательства. Объектом удержания может быть как движимая, так и недвижима вещь.

Не могут быть удержаны деньги, ценные бумаги, результаты интеллектуальной деятельности.

^ Право удержания возникает:

- на основании закона;

- на основании договора.

В случае неисполнения должником своего обязательства в срок кредитор имеет право удовлетворить свои требования из стоимости удерживаемой вещи в судебном порядке или на основании нотариально удостоверенного соглашения сторон.
Задаток

Задатком признается денежная сумма, которая выдается одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с неё платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения

Форма заключения договора – письменная (в чем и состоит отличие от аванса).

При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон, либо вследствие невозможности исполнения сторон задаток должен быть возвращен. Если обязательство не исполнено должником – задаток остается у кредитора.

Если кредитор не исполнил обязательство, то он возвращает задаток в двойном размере.
^ Банковская гарантия

Один из способов обеспечения исполнения обязательств. То же самое, что и поручительство. Банковскую гарантию очень сложно получить. Именно банк обязывается в случае чего выплатить деньги кредитору вместо несостоявшегося должника.

^ Гарант – банк (поручитель)

Принципал – должник по основному обязательству.

Бенефициар - кредитор основного обязательства.

Банк, кредитное учреждение или страховая организация дает по просьбе принципала письменное обязательство уплатить кредитору принципала – бенефециару – денежную сумму при представлении бенефициаром письменного требования о её уплате.

^ Пред кредитором несут ответственность и гарант и должник.

Особенности:

банковская гарантия – это односторонняя сделка, но основой для выдачи гарантии служит соглашение между принципалом и гарантом;

существенными условиями гарантии являются срок, на который она выдана, и денежная сумма, которой ограничивается ответственность гаранта;

за предоставление гарантии банк получает от принципала вознаграждение;

выданная гарантия не может быть отозвана гарантом;

банковская гарантия не зависит от основного обязательства и должна быть исполнена в любом случае по требованию бенефициара;

право требования бенефициара не может быть передано другому лицу, если иное не предусмотрено в гарантийном договоре;

банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если иное не предусмотрено в гарантийном договоре.

^ Процедура удовлетворения требования кредитора.

Требование бенефициара об уплате гарантии должно быть:

  • в письменной форме;

  • с указанием на нарушение принципалом основного обязательства;

  • с приложением необходимых документов;

  • до истечения срока действия гарантии.

Рассмотрение гарантом требования бенефициара:

  • уведомить и направить копии требований бенефициара принципалу;

  • рассмотреть требования в разумный срок и проявить разумную заботливость;

  • требовать предоставления всех необходимых документов.

^ Гарант может отказать в удовлетворении требования бенефициара, если:

- требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии;

- требование или приложенные к нему документы представлены по окончании срока гарантии.

При отказе в удовлетворении требования бенефициара гарант не­медленно уведомляет его об этом.

Перечень оснований для отказа в удовлетворении требования бене­фициара является исчерпывающим. Если гаранту до удовлетворения требования бенефициара стало из­вестно, что основное обязательство исполнено или прекратилось по дру­гим основаниям, он незамедлительно уведомляет об этом принципала и бенефициара, а, получив повторное требование бенефициара, обязан удовлетворить его.

^ Пределы ответственности гаранта:

  • ответственность по обязательству, обеспеченному банковский гарантией, ограничивается суммой, на которую выдана гарантия;

  • ответственность гаранта за неисполнение своего обязательства не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.



При удовлетворении требования бенефициара гарант вправе требовать возмещения уплаченной суммы от принципала. Суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии, требовать от принципала гарант не вправе.
^ Прекращение банковской гарантии:

- уплата бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;

- окончание определенного в гарантии срока, на который она выдана;

- отказ бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту;

- отказ бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств.

Если гаранту стало известно о прекращении гарантии, он обязан немедленно уведомить об этом принципала.
Изменение и прекращение обязательств (Глава 26 ГК РФ)

^ 1. Изменение обязательств

В период действия обязательст­венного правоотношения могут появиться такие обстоятельства, кото­рые прекратят его действие или приведут к изменению его в одном или нескольких элементах. Обстоятельства, изменяющие или прекращаю­щие обязательство, перечислены в ГК, законах, иных правовых актах или договорах.

При изменении обязательства сохраняется юридическая сущность прежнего правоотношения, хотя и произошло изменение его субъектного состава, предмета, способа исполнения и пр.

Изменение обязательств происходит в том случае, когда происшедшие изменения (изменение субъектного состава, предмета, способа исполнения) не имеют своим последствием замену одного обязательства другим. Изменение может коснуться срока, места исполне­ния, оно может состоять в замене одного обеспечительного обязатель­ства другим и т.д. Разновидностью изменения обязательства является замена лиц в обязательстве.

Напротив, при прекращении обязательства, в частности, путем замены одного обязательства другим, прежнее правоотношение не сохраняется. Не совсем точно говорить об изменении обязательства при частичном его исполнении, так как в этом случае обязательство не претерпевает изменений, а лишь прекра­щается в какой-то своей части. Например, при принятии кредитором частичного исполнения от должника стороны вправе в установленном порядке оформить факт частичного прекращения обязательства.

Основания изменения обязательств. Обязательства могут изменяться по основаниям, предусмотренным ГК, другими законами, иными пра­вовыми актами или договором. Как изменение, так и прекращение обязательства может быть осуществлено соглашением сторон. Соглаше­ние об изменении обязательства совершается в той же форме, что и само обязательство. Применительно к договору в ст. 453 ГК говорится, что при изменении договора обязательство сторон сохраняется в изме­ненном виде, а при расторжении договора обязательство сторон прекращается. Свобода договоров предполагает и свободу соглашений сторон в уточнении возникших между ними правоотношений. Однако ГК, другие законы могут исключать возможность изменения правоот­ношений соглашением сторон. Это касается главным образом обяза­тельств, которые имеют основанием своего возникновения или одним из оснований административные акты, обязательные для исполнения.

Обязательство считается измененным с момента заключения согла­шения о его изменении, если самим соглашением не определены иные сроки вступления в силу выработанных сторонами условий или иной момент (нотариальное удостоверение, специальная регистрация и т. п.) вступления соглашения в законную силу не следует из действующего, законодательства.

В некоторых случаях обязательство может быть изменено по требованию лишь одной из его сторон. В частности, такая возможность может быть предусмотрена в договоре, который связывает стороны. В одно­стороннем порядке обязательство может быть изменено и тогда, когда другая сторона допустила существенное нарушение своих обязанно­стей. При этом существенным признается такое нарушение, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 450 ГК). Для изменения обязательства по требованию одной из сторон, по общему правилу, требуется решение суда, если только иной порядок не был согласован сторонами. Если основанием для изменения обязательства послужило существенное нарушение сво­их обязательств одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением обязательства.

Обязательство может измениться в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при установлении обя­зательства, т.е. при заключении договора. В соответствии с п. 1 ст. 451 ГК изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно пред­видеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Частным случаем изменения обязательства в связи с существенным изменением обстоятельств яв­ляется изменение договора по решению суда в исключительных случа­ях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышаю­щий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях (п. 4 ст. 451 ГК).

Названные выше основания изменения обязательств встречаются наиболее часто, но отнюдь не исчерпывают собой всех возможных случаев изменения обязательств. Так, законом или соглашением сторон может быть предусмотрено условие, по которому обязательство будет считаться измененным или даже прекратившим свое существование в случае одностороннего отказа от его исполнения полностью или час­тично.

^ 2. Понятие и основания прекращения обязательств

Прекращение обязательстваэто прекращение прав и обязанностей, которые составляют содержание обязательства и связывают должника с кредитором.

При прекращении обязательство перестает существовать, и его участников больше не связывают те права и обязанности, которые ранее из него вытекали. Это означает, что кредитор больше не вправе предъ­являть к должнику каких-либо требований, опираясь на данное обяза­тельство; стороны не обязаны нести ответственность по нему; они не могут переуступить свои права и обязанности в установленном порядке третьим лицам и т. д.

Следует иметь в виду, что обязательство может быть прекращено не только тогда, когда его цель достигнута, но и тогда, когда этого еще не произошло, и даже тогда, когда эта цель оказывается недостижимой.

^ Основания прекращения обязательств. Обязательства прекращаются по:

- воле сторон;

- помимо их воли.

- полностью или частично.

Прекращение обязательств офор­мляется теми же способами, что и их установление. Например, если при установлении обязательства должник выдал долговой документ (расписку, квитанцию и т.п.), кредитор обязан вернуть этот документ с надписью о прекращении обязательства. В случае невозможности вернуть долговой документ ввиду его утраты или гибели кредитор обязан удостоверить прекраще­ние обязательства выдачей расписки со своей стороны. Должник вправе требовать выдачи ему расписки как о полном, так и о частичном прекращении обязательства и в тех случаях, когда само обязательство не было оформлено письменно.

^ Нахождение долгового документа у должника должно быть оценено как возврат документа должнику при исполнении им обязательства.
Способы прекращения обязательств:

  1. Надлежащее исполнение. Большинство обязательств прекращает­ся их исполнением. Исполнение является естественным завершением развития обязательственного правоотношения. Наличие долгового документа у должника говорит о факте надлежащего исполнения обязательства.

  2. Отступное. По соглашению сторон обязательство может быть пре­кращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). Размер, сроки и порядок предо­ставления отступного устанавливаются сторонами (ст. 409 ГК). Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавлива­ются соглашением сторон.

  3. Новация. Это замена обязательства на другое между теми же сторонами. Новация может предусматривать другой предмет или способ исполнения. Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов. Но главное в том, что, изменяя предмет или способ исполнения, стороны специально оговаривают условие о прекращении ранее дей­ствовавшего обязательства и замене его новым обязательством.

  4. Невозможность исполнения. Бывает вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

  5. Прощение долга. Обязательство прекращается освобождением кре­дитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора (ст. 415 ГК). С учетом того, что прощение долга в соответствии со ст. 572 ГК рассматривается в качестве одной из форм договора дарения, для его совершения недостаточно одностороннего акта кредитора, прощающе­го долг. Необходимо и согласие должника на то, чтобы соответствую­щий долг был с него сложен.

6. Зачет встречного требования. Обязательство прекращается полностью или частично заче­том встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны (ст. 410 ГК). Зачет как способ прекращения обязательства характеризуется тем, что при столкновении двух встречных однородных требований, срок исполнения которых наступил или исполнение которых можно потре­бовать в одно и то же время, они взаимно погашают друг друга полностью (при равенстве суммы обязательства) или частично (если суммы встречных обязательств различны). Зачет должен быть произведен по заявлению одной из сторон, если налицо одновременно присутствуют три условия:

  • встречность требования, то есть участие сторон одновременно в двух обязательствах, с тем, чтобы кредитор в одном обязательстве являлся должником в другом обязательстве;

  • однородность предмета обязательства (деньги, вещи одного итого же рода и пр.), с тем чтобы зачету не предшествовало соглашение сторон об изменении предмета обязательства;

  • наступление срока исполнения по обоим зачитываемым требованиям.

Зачет наиболее часто применяется в отношении денежных обяза­тельств, но нет препятствий к прекращению зачетом других обяза­тельств, предмет которых однороден.

Зачетом может быть погашено действительное обязательство, обес­печенное судебной защитой. Нельзя требовать зачета в отношении обязательства, по которому истек срок исковой давности. Оно может быть прекращено зачетом, если на его исполнение добровольно согла­сится должник. В противном случае кредитору придется обращаться в суд с просьбой о восстановлении в установленном порядке срока исковой давности.

По прямому указанию ст. 411 ГК не допускается зачет требований:

  • если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек;

  • о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;

  • о взыскании алиментов;

  • о пожизненном содержании;

—в иных случаях, предусмотренных законом или договором. Частным случаем зачета является зачет при уступке требования. В случае уступки требования должник вправе зачесть против требования нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кре­дитору.

Зачет производится, если требование возникло по основанию, существовавшему к моменту получения должником уведомления об уступке требования, и срок требования наступил до его получения либо этот срок не указан или определен моментом востребования (ст. 412 ГК).

  1. Совпадение должника и кредитора в одном лице. Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК). Это, в частности, имеет место в случаях, когда имущество кредитора по наследству переходит к должнику и, наоборот; при слия­нии или присоединении юридических лиц, связанных взаимными обязательствами. В обоих случаях исчезает второй субъект правоотно­шения, в связи с чем прекращается и самое правоотношение. Разуме­ется, при переходе по наследству или при реорганизации юридических лиц может прекратить свое существование лишь часть обязательства, если, например, другая его часть переходит к наследникам, не связан­ным при жизни с наследодателем обязательственным правоотношени­ем, или если не все права и обязанности объединившихся юридических лиц переходят к возникшему на их основе юридическому лицу.


8. На основании акта государственного органа. Обязательство может быть прекращено на основании акта государственного органа. Если в ре­зультате издания акта государственного органа исполнение обязатель­ства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части (п. 1 ст. 417 ГК). Приведенный в ст. 417 ГК способ прекращения обязательства является частным случаем невозможности исполнения обязательства, вызванной, например, запретом вывоза продукции за пределы опреде­ленной территории; запретом заниматься тем или иным видом деятель­ности; наложением ареста на имущество должника и т. п. Законность акта государственного органа может быть оспорена в судебном порядке. В случае признания в установленном порядке не­действительным акта государственного органа, на основании которого обязательство прекратилось, обязательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа обязательства и исполнение не утратило интерес для кредитора (п. 2 ст. 417 ГК). Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их возмещения, если убытки причинены гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов (ст. 16 ГК).

9. Смерть гражданина (прекращение стороны в обязательстве). Обязательство прекращается со смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрыв­но связано с личностью должника (п. 1 ст. 418 ГК). Обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение предназначено лично для кредитора, либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью кредитора (п. 2 ст. 418 ГК). Правила о прекращении обязательства смертью гражданина рас­считаны на обязательства, носящие личный характер, ибо, по общему правилу, обязательственные правоотношения имущественного харак­тера, не связанные с личностью кредитора или должника, не прекра­щают своего существования со смертью гражданина, а переходят к его наследникам.
^ 10.Ликвидация юридического лица (прекращение стороны в обязательстве). Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юри­дического лица возлагается на другое лицо (ст. 419 ГК). Ликвидация юридического лица исключает правопреемство и служит основанием прекращения обязательства. Обязательство ликвидированного юриди­ческого лица прекращается с даты внесения в государственный реестр записи о ликвидации юридического лица (п. 8 ст. 63 ГК). Некоторые обязательства по прямому указанию закона могут со­хранять силу и после ликвидации юридического лица. Так, ликвиди­руемое предприятие обязано капитализировать и внести в органы социального страхования суммы, подлежащие выплате в возмещение вреда, причиненного работнику увечьем, профессиональным заболева­нием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей. Страховые организации будут производить указанные выплаты в пользу потерпевшего и после ликвидации юри­дического лица, причинившего ему вред.

Гражданско-правовой договор
^ 1. Понятие и значение договора

В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Как и любая сделка, договор представляет собой волевой акт.

В нынешних условиях договор – это основной юридический факт, из которого возникают обязательственные правоотношения.

Договор принято рассматривать в трех значениях:

1) Как сделку. В связи с этим к договорам применяются правила о двусторонних и многосторонних сделках. Односторонние сделки не относятся к числу договоров.

2) ^ Как обязательство. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено специальными нормами Гражданского кодекса РФ о договорах;

3) ^ Как документ, в котором зафиксированы права и обязанности сторон, если договор требует письменной формы.

Одним из основных принципов заключения договоров является принцип свободы договора. Этот принцип предусмотрен в ст.1 и 421 ГК РФ. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом РФ, законом или добровольно принятым обязательством. Так, например, заключив предварительный договор, стороны обязуются в будущем заключить основной договор.

Свобода договора предусматривает свободу выбора партнера при заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Так, например, договоры о передаче ноу-хау не предусмотрены законодательством, но заключаются на практике как не противоречащие нормативным правовым актам.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). Например, договор по предоставлению юридической консультации и составление искового заявления сочетает в себе элементы договора на производство работ и оказание услуг.

К договорам применяется общее правило: «закон обратной силы не имеет». Это значит, что изменения в законодательстве не могут изменить условия договора. Иногда сами условия договора создают препятствия. На этот случай предусмотрена возможность изменения условий уже заключенных договоров.

Значение договора

  1. Договор помогает добиться порядка, организованности и стабильности в экономическом обороте.

  2. С помощью договора у граждан и юридических лиц формируется уверенность в том, что их предпринимательская деятельность будет успешной.

  3. Благодаря договору совершенствуется процесс распределения произведенных в обществе материальных благ.

  4. Договор предоставляет возможность потреблять существующие в обществе материальные ценности не только их собственниками, но и другими участниками экономического оборота.

Это далеко не все качества договора, роль которого усиливается в наше время.
^ 2. Виды договоров

Для чего нужна классификация договоров? Чтобы не запутаться во всей массе многочисленных и разнообразных договоров. В научной литературе приводятся различные классификации договоров:

^ 1) в зависимости от количества сторон различают двусторонние и многосторонние (например, договоры простого товарищества);

2) в зависимости от момента заключения - консенсуальные и реальные. Консенсуальные договоры считаются заключенными с момента достижения соглашения по всем существенным условиям и придания договору необходимой формы. Реальные договоры считаются заключенными с момента совершения определенных действий, в частности с момента передачи денег, имущества (договор займа, договор доверительного управления);

^ 3) в зависимости от распределения прав и обязанностей между сторонами - односторонние и двусторонние. В односторонних договорах у одной из сторон имеются только права, а другой только обязанности (договор дарения, займа), в двустороннем договоре у каждой из сторон имеются и права, и обязанности (договор купли-продажи, аренды);

^ 4) в зависимости от предоставления встречного удовлетворения – возмездные (имущественное предоставление с двух сторон) и безвозмездные (имущественное предоставления с одной стороны), (например, договор дарения, ссуды и др.);

^ 5) в зависимости от субъектного состава - предпринимательские (т.е. когда в качестве сторон выступают субъекты предпринимательской деятельности) и договоры с участием потребителей (т.е. когда в качестве одной из сторон выступает гражданин, приобретающий товары, работы, услуги для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью);

^ 6) предусмотренные и не предусмотренные законодательством (например, договор о передаче ноу-хау);

7) простые и смешанные. (Смешанный договор - договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами.)

^ 8) основные и предварительные (акцессорные). Основной договор порождает права и обязанности сторон. Предварительный договор – это соглашение сторон о заключении основного договора в будущем.

^ 9) Типовой договор - договор, составленный по правилам ГК, например, страховой, автогражданского страхования.
Особо законодательством выделены такие виды договоров как:

Публичный договор

В соответствии со ст. 426 ГК РФ, публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

^ Признаки публичного договора:

1) одной из сторон договора является коммерческая организация;

2) по характеру своей деятельности данная организация должна осуществлять продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг в отношении каждого, кто к ней обратиться, что является исключением из принципа свободы договора. Отказ коммерческой организации от заключения публичного догово­ра при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается;

3) Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами;

4) Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.
Договор присоединения

Договор присоединения отличается от других договоров способу заключения. В соответствии со ст. 428 ГК РФ договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Таким образом, присоединившаяся сторона не может обсуждать условия договора.

^ Последствия присоединения к договору. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но:

- лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида;

- исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств

- либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.
^ Предварительный договор - это договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором (ст. 429 ГК РФ).

Особенности предварительного договора:

- предварительный договор содержит обязанность сторон заключить в будущем основной договор;

- в нем должны быть указаны все существенные условия основного договора, иначе договор является недействительным;

- предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме.

- в предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой и предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.
^ Договор в пользу третьего лица - это договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (ст. 430 ГК РФ). Такими договорами являются договор перевозки груза, договор страхования.
^ Заключение договора. Расторжение и изменение договора










^ 1. Заключение договора

Содержание договора

Содержание договора – совокупность условий, на которых он заключен.
Существенные условия договора — это условия, требующие согласования сторон.

К ним относятся:

- условия о предмете договора (например, предметом договора купли-продажи является имущество, передаваемое по договору, подряда - работы и их результат);

- условия, прямо названные в законе или иных правовых актах как существенные (например, в соответствии со ст. Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» к существенным условиям авторского договора относятся: способ использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору); срок и территория, на которые передается право; размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок сроки его выплаты);

- условия, необходимые для договоров данного вида (например, согласно абз. 3 ч. 3 ст. 31 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», если в авторском договоре об издании или ином воспроизведении произведения вознаграждение определяется в виде фиксированной суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный тираж произведения, то есть условие о максимальном тираже произведения является необходимым);

- условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (оплата, страхование, гарантия). Эта группа условий имеет значение лишь на стадии заключения договора
Выделяют иные условия договора: обычные и случайные.

^ Обычные условия не установлены договором, но автоматически вступают в действие в момент заключения договора. Сторонами они не согласуются. От существенных условий они отличаются тем, что не требуют особого соглашения, их не обязательно оговаривать в договоре.

  1. Они предусматриваются в соответствующих нормативных актах.

  2. Это примерные условия того или иного договора.

  3. Это обычаи делового оборота.

Случайные условия изменяют либо дополняют обычные условия. Их стороны согласовывают в дополнение к обычным условиям. Они отражают специфические требования к предмету. Включаются в договор по усмотрению сторон.
^ Существует два случая заключения договора:

  1. Между присутствующими.

  2. Между отсутствующими.


Договор считается заключенным при соблюдении двух необходимых условий:

- сторонами должно быть достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора;

- достигнутое сторонами соглашение по своей форме должно соответствовать требованиям, предъявляемым к такого рода договорам (ст. 432 ГК).
Форма договора.

К форме договора применяются нормы о форме сделок. Договор может быть заключен к любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась (ст. 434 ГК РФ). Например, для договора купли-продажи квартиры не требуется нотариальное удостоверение сделки, однако стороны могут избрать такую форму, и соответственно договор будет считаться заключенным с момента его нотариального удостоверения.
Последующие пункты договора обычно включают следующие условия:

- предмет договора;

- цена договора и порядок расчетов;

- срок договора;

- права и обязанности сторон;

- ответственность за нарушение договора;

- основания освобождения от ответственности;

- порядок разрешения споров.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   46



Скачать файл (3024 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации