Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Шпора к зачету - проблемы наследственного права - файл 1.docx


Шпора к зачету - проблемы наследственного права
скачать (119.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.docx120kb.20.12.2011 13:59скачать

содержание

1.docx

  1   2   3
Вопросы для зачета

  1. Место наследственного права в системе гражданского права (спорные вопросы).

В системе гражданского права наследственное право и наследственное законодательство традиционно занимают последнее место. Изложению права наследования предшествует изложение тех гражданских прав, которые имеют значение в сфере гражданского оборота при жизни гражданина. В момент, когда гражданская деятельность лица прекращается, возникает вопрос о судьбе его имущества и имущественных прав и обязанностей. Именно тогда и начинают действовать нормы наследственного права, которые определяют «судьбу юридических отношений, переживающих своего субъекта, устанавливают, кто вправе вступить в эти отношения»

В объективном смысле наследственное право представляет собой совокупность норм права, определяющих переход имущества, оставшегося после умершего, к другим лицам. В юридической литературе можно встретить разнообразные определения наследственного права. Такое разнообразие связано прежде всего с различным пониманием цивилистами предмета наследственного права.

«Если предположить, что субъективные права и обязанности переходят к наследникам в момент смерти наследодателя, то наследственное право фактически лишается своего предмета, так как мгновенный переход субъективных прав и обязанностей наследодателя к его наследникам не допускает временного существования каких-либо общественных отношений по поводу этого перехода. Для их перехода не остается какого-либо промежутка времени. Между тем общественные отношения не могут существовать вне пространства и времени». Под предметом наследственного права он понимает общественные отношения, возникающие по поводу перехода имущественных и некоторых неимущественных благ от умершего лица к его наследникам.

Наследственное право следует рассматривать как элемент системы гражданского права, то есть как определенную совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих относительно самостоятельную систему общественных(наследственных) отношений. Наследственное право составляет важную часть гражданского права и в то же время представляет много таких юридических понятий, которые не встречаются в других его частях. Как крупное подразделение гражданского права, в теории гражданского права наследственное право рассматривается и как институт, и как подотрасль гражданского права. Сообразно этому наследственное законодательство рассматривается как подотрасль гражданского законодательства.

Для уяснения места наследственного права и законодательства в системе гражданского права обратимся к теории права, выработавшей понятия института и подотрасли права. Правовой институт — это часть отрасли права, регулирующая самостоятельный вид однородных общественных отношений. Для института права характерны однородность его содержания, комплексность правового регулирования и законодательная обособленность

Подотрасль права представляет собой совокупность нескольких однородных и предметно взаимосвязанных гражданско-правовых институтов и имеет свои подотраслевые предмет и метод регулирования. «специфические особенности отношений, оказывающие наиболее заметное влияние на характер правового регулирования». Дополнительным свидетельством принадлежности совокупности норм права к подотрасли является выделение общих для данной подотрасли норм права, образующих ее Общую часть

Систематизировав сказанное, можно указать на следующие признаки подотрасли права:
1) подотрасль есть совокупность однородных взаимосвязанных правовых институтов, возглавляемая общим институтом;
2) подотрасль имеет подотраслевые предмет и метод регулирования;
3) подотрасль регулирует обособленные группы общественных отношений, характеризуемые специфическими особенностями, которые оказывают наиболее заметное влияние на характер правового регулирования.
Указанные признаки подотрасли права имеют место и в наследственном праве РФ. Более того, с введением в действие раздела V ГК РФ ( «Наследственное право») наследственное право стало второй после обязательственного права подотраслью права, закрепившей в качестве самостоятельного института общие положения (гл. 61 ГК РФ «Общие положения о наследовании»).
Более высокий, чем у других институтов права, уровень своей внутренней организации — нормы обособлены в отдельный раздел, а не в главе ГК, есть Общая часть в виде норм, дающих определения наследования и условий осуществления наследственных прав, своя система правовых принципов.
Современное наследственное право представляет собой совокупность предметных и функциональных институтов, объединенных общим институтом (общие положения о наследовании — гл. 61 ГК РФ): институт наследования по завещанию (гл. 62 ГК РФ), институт наследования по закону (гл. 63 ГК РФ), институт приобретения наследства (гл. 64 ГК РФ), институт наследования отдельных видов имущества (гл. 65 ГК РФ).
Предмет правового регулирования гражданского и наследственного права одинаков, только отношения, возникающие при наследовании, — это частный случай отношений, регулируемых гражданским правом. Предметом наследственного права являются отношения, причинно обусловленные смертью наследодателя и опосредующие возникновение у наследников прав и обязанностей, сходных или аналогичных правам наследодателя (отношения per mortis causa в отличие от отношений inter vivos, регулируемых другими нормами ГК). Особенность отношений по наследованию заключается в том, что, опосредуя динамику имущественных отношений, они возникают только после смерти гражданина. Кроме того, они охватывают самые разнообразные по своей природе отношения, как вещные, так и обязательственные, но не совпадают полностью ни с первыми, ни со вторыми.
Своеобразны методы регулирования реализации наследственных прав. На базе общеотраслевого метода юридического равенства сторон наследственное право использует метод универсального правопреемства.
Таким образом, наследственное право отвечает признакам не института, а подотрасли права. Как подотрасль гражданского права наследственное право представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, объединенных в институты, регулирующих на основе метода универсальности наследственного правопреемства отношения, опосредующие процесс преемства наследниками прав и обязанностей наследодателя. Как правильно отмечали дореволюционные цивилисты, институт наследования является необходимой принадлежностью человеческого общества, важным источником национального благосостояния и культуры

Развитие наследственного права, как и права в целом, находится в зависимости от развития экономических отношений. Поскольку право неотделимо от государства, его функции связаны с функциями государства. Коренные политические и экономические преобразования в нашей стране повлекли за собой и изменение функций права, в том числе наследственного. Хотя наследование и является одним из стабильных институтов гражданского права, некоторые его функции меняются в зависимости от изменения политики государства, поскольку любой нормативный акт является воплощением воли государства и обеспечивает его интересы. Советское государство видело в наследственном праве в первую очередь средство обеспечения потребительских нужд членов семьи наследодателя, прежде всего нетрудоспособных, средство сохранения семейных отношений индивидуального накопления и потребления личного имущества граждан. Важной функцией наследования советские цивилисты называли функцию борьбы с нетрудовыми доходами



На новом этапе развития наследственного права, связанном с коренными преобразованиями в обществе и появлением нового источника регулирования, изменяются его функции. Как регулятор общественных отношений наследственное право регулирует отношения, связанные с переходом имущества, имущественных прав и обязанностей умершего к его наследникам, а именно: устанавливает субъектный состав наследственного правоотношения, определяет юридические факты, с наступлением которых возникает наследственное правоотношение, и формирует права и обязанности участников наследственного правоотношения, тем самым обеспечивая устойчивость гражданского оборота.
С гражданско-правовых позиций значение наследственного права на новом этапе его развития определяется тем, что оно решает вопрос о правопреемстве в области имущественных прав и обязанностей. «Устойчивость договорных и иных гражданских правоотношений связана, в частности, с обеспечением их относительной независимости от смены субъектов на той или другой стороне… Эта относительная независимость гражданских отношений от смены их субъектов обеспечивается переходом прав и обязанностей к их правопреемникам». В случае если наследодатель при жизни был носителем имущественных прав или участником гражданско-правовых обязательств, после его смерти на его место заступают его наследники, которые становятся субъектами прав и обязанностей, как правило, идентичных по содержанию правам и обязанностям наследодателя. Имея непосредственную связь с отношениями собственности, институт права наследования выступает в качестве юридического способа увековечения частной собственности

Наследование удлиняет время существования правоотношения, делает его устойчивым, устраняя тем самым неопределенность в гражданских правоотношениях. В этом особенно заинтересованы кредиторы правопредшественника. Интересы государства также требуют устойчивости гражданских правоотношений

Кроме того что наследственное право определяется значением вопроса о правопреемстве для гражданского оборота, оно имеет отношение и ко множеству социальных проблем, таких как гармоничное сочетание интересов собственника имущества с интересами членов семьи и общества в целом, соблюдение принципа социальной справедливости при регулировании общественных отношений по распределению наследственного имущества, соответствие правовых норм, регулирующих наследование, интересам современного российского общества и другие.
В отношениях по наследованию главными для сторон являются имущественные интересы. Между тем наследственные отношения тесно связаны с интересами членов семьи наследодателя. Такая зависимость имущественных интересов от личных не характерна для собственно гражданских отношений

Семейно-обеспечительная функция наследования проявляется в том, что, если наследодатель не определил своих наследников в завещании, его имущество должно оставаться членам его семьи по правилам наследования по закону. Семейно-обеспечительная функция проявляется в правилах о наследовании по праву представления, о наследственной трансмиссии, об очередности призвания к наследству, которые служат тому, чтобы наследство было передано наиболее близким наследодателю лицам. Правила об обязательной доле в наследстве, являясь главным ограничением свободы завещания, также являются свидетельством защиты интересов семьи, прежде всего нетрудоспособных.
Анализ истории российского наследственного права позволяет говорить о том, что каждый новый этап его развития ослабляет семейно-обеспечительную функцию наследования, расширяя свободу завещания. Ослабил эту функцию и ГК РФ в сравнении с ГК РСФСР. Об этом свидетельствуют следующие обстоятельства. В отличие от ГК РСФСР ГК РФ, указывая основания наследования, первым называет наследование по завещанию, а вторым — по закону. Тем самым на первое место закон ставит волю наследодателя, а не стремление укрепить семейные отношения. Новые правила об обязательной доле в наследстве(ст. 1149 ГК РФ), сужающие круг обязательных наследников и сокращающие размер обязательной доли в наследстве, также свидетельствуют о снижении роли семейно-обеспечительной функции.
Увеличение числа очередей наследников по закону не является свидетельством стремления государства обеспечить при наследовании интересы членов семьи наследодателя, это нововведение, как справедливо отмечают большинство комментаторов ГК РФ, «способствует сохранению наследственного имущества в частной собственности». Отнесение к наследникам по закону седьмой очереди (по существу, последней) пасынков, падчериц, отчима и мачехи, которые зачастую являются членами семьи наследодателя в отличие от дальних родственников (например, двоюродных племянников), также говорит о том, что законодатель не ставит наследственному праву цель обеспечения интересов семьи. На новом этапе развития наследственного права нельзя согласиться с мнением цивилистов, считавших наследственное право одним из факторов, способствующих укреплению семьи. Личные интересы зачастую становятся важнее кровных уз, о чем свидетельствует судебная и нотариальная практика.

Функция обеспечения личного интереса собственника на новом этапе развития наследственного права, потеснила семейно-обеспечительную функцию. Расширение свободы завещания, а также иные указанные изменения наследственного права привели к установлению прерогативы личного интереса над интересом семейным. Право распорядиться своим имуществом на случай смерти можно назвать основным началом наследственного права. Ослабив семейно-обеспечительную функцию, законодатель расширил свободу завещания.
Выполняя охранительную функцию, наследственное право устанавливает нормы, защищающие интересы не только наследодателей и наследников, но и кредиторов. В современном наследственном праве более ярко выражена функция защиты прав кредиторов наследодателя. Так, ГК РФ в интересах кредиторов устанавливает солидарную ответственность наследников, принявших наследство, увеличивает срок для предъявления требований к наследникам, принявшим наследство(по ГК РСФСР — шесть месяцев, по ГК РФ — в течение сроков исковой давности).
Особо наследственное право защищает интересы зачатого, но еще не родившегося ребенка, несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, если они являются наследниками путем установления особых правил их отказа от наследства и раздела имущества.
Наконец, не следует забывать об интересах государства как участника наследственных правоотношений. Устанавливая режим налогообложения имущества, переходящего в порядке наследования, выделяя государство самостоятельным субъектом наследования по закону и завещанию, государство реализует свои интересы в области наследования.
Наследственное право выполняет и стимулирующую функцию. Она проявляется в том, что, гарантируя наследование, нормы наследственного права способствуют повышению заинтересованности гражданина в результатах своего труда, дают ему «возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных благах с падающими на них обременениями перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона его близким людям»

Советские цивилисты указывали на важное значение наследственного права в области морали. «Наследственное право призвано воспитывать граждан в духе соблюдения правил социального общежития и требований закона, отстраняя от наследования лиц, признаваемых недостойными наследниками из-за недопустимого поведения с точки зрения действующего правопорядка и морали»,. 

Воспитательная функция имеет место и в современном наследственном праве. Наследственный закон (ст. 1117 ГК РФ) существенно расширил круг недостойных наследников. Между тем эта норма, на наш взгляд, имеет функцию обеспечения принципа социальной справедливости при распределении наследства, а не функцию воспитательную.

Рассуждая о функциях наследования, некоторые исследователи справедливо указывают на возможные негативные моменты наследования. В частности, на возможность паразитического существования наследников, получивших по наследству дорогостоящее имущество, и, как следствие, их деградацию. Негативная функция наследования, как показывает юридическая практика, проявляется и в том, что после открытия наследства между наследниками, являющимися близкими к наследодателю и по отношению друг к другу лицами, возникают споры, препирательства, приводящие к многолетним судебным тяжбам и способствующие разобщению семьи. Действительно, за последние десять лет наблюдается тенденция роста числа«наследственных дел», в особенности по оспариванию завещаний. При этом зачастую дела приобретают затяжной характер и рассматриваются в течение нескольких лет. Наследники, претендующие на получение наследства, являясь, как правило, родственниками по отношению друг к другу и находившиеся в дружеских отношениях до открытия наследства, становятся врагами. Думается, что указанные издержки не могут быть основанием для отказа от наследования, поскольку общественно полезных функций наследования много больше, что объясняет и обусловливает дальнейшее развитие наследственного права и наследственного законодательства.

  1. Принципы наследственного права.

Принципами наследственного права признаются основополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется государственное регулирование общественных отношений в сфере наследственного права.

^ В наследственном праве выделяют следующие принципы:

1) принцип универсального наследственного правопреемства;

2) принцип свободы завещания;

3) принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;

4) принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;

5) принцип свободы выбора наследников;

6) принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств и т. д.

^ Принцип универсального правопреемства заключается в том, что в порядке наследования переходит имущество умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.

^ Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации.

^ Принцип обеспечения прав необходимых наследников также ограничивает принцип свободы завещания, поскольку, несмотря на то что завещатель определяет самостоятельно наследственную долю каждого наследника, государство обязывает учитывать категорию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в судебном порядке. При признании недостойными необходимых наследников они лишаются обязательной наследственной доли.

^ Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя выражается в том, как определен круг наследников. Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также указано не все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет распределено между наследниками, призываемыми на основании закона.

^ Принцип охраны наследстваот чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану не только наследства, но и порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов, раздела имущества между наследниками и др.

  1. Структура законодательства о наследовании.

Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).

Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:

1) нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);

2) нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);

3) нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);

4) нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;

5) нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);

6) иные нормативные акты.

На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е. постановления и определения не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения 

Верховного и Конституционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.

  1. Состав наследства. Возможность перехода по наследству личных неимущественных прав и других нематериальных благ.

Часть 3 комментируемой статьи прямо исключает возможность наследования личных неимущественных прав и других нематериальных благ.

Данная норма конкретизирует более общие положения гражданского законодательства, прежде всего, правило п. 1 ст. 150 ГК, согласно которому достоинство личности, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и не передаваемы иным способом.

Вместе с тем законом могут быть предусмотрены случаи, когда отдельные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе и его наследниками. Таким образом общество выражает свое отношение к личности (его индивидуальности), уважая память о человеке и оберегая интересы других лиц, дорожащих прежними связями с ним. Именно этим целям служат нормы, гарантирующие исполнение воли гражданина о достойном отношении к его телу после смерти (см. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" - СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 146; 2003. N 27 (ч. 1). Ст. 2700), закрепляющие правила о защите чести и достоинства гражданина после его смерти (п. 1 ст. 152 ГК), и др.

5. Состав наследства. Возможность перехода по наследству «правовых образований, которые находятся на пути от правоспособности к субъективному праву».

В то же время по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности как таковые, но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективному праву. Проиллюстрируем эту мысль на конкретных примерах.
Гражданин, занимающий жилое помещение в государственном или муниципальном фонде по договору социального найма, может его приватизировать. Собственником помещения он становится в тот момент, когда договор о приватизации жилья зарегистрирован в установленном законом порядке. В жизни нередки случаи, когда гражданин начал приватизировать свое жилье, но не успел завершить этот процесс до конца - помешала смерть. Возник вопрос: могут ли завершить этот процесс его наследники? Поначалу практика склонялась к тому, что поскольку наследодатель собственником жилья стать не успел, наследники заступить его место в начавшемся процессе приватизации не могут. Постепенно, однако, чаша весов склонилась в пользу признания за наследниками права в порядке наследственного преемства завершить начатый наследодателем процесс приватизации и стать собственниками жилья. Эта позиция закреплена в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Закона РФ "О приватизации жилищного фонда Россйской Федерации". Вот что на сей счет сказано: "...если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано" (Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. М., 1999. С. 273).
С этим выводом надлежит полностью согласиться. В обоснование его могут быть приведены следующие аргументы. Если наследодатель никаких действий, направленных на приватизацию жилого помещения, не предпринимал и его настигла смерть, то право на приватизацию, которое было у наследодателя при жизни, не вышло за пределы его правоспособности, а потому не могло перейти к другим лицам в порядке правопреемства, в том числе и наследственного. Если же наследодатель при жизни успел выразить свою волю на приватизацию жилого помещения (напр., подал соответствующие документы), но смерть помешала ему довести дело до конца, то право на приватизацию уже перешло в стадию реализации, остановившись на пути к субъективному праву, а потому может стать объектом наследственного преемства.
Другой пример относится к приобретательной давности. Чтобы стать собственником по давности владения, необходимо, помимо всех прочих требуемых законом условий, непрерывно владеть имуществом в течение установленного ст. 234 ГК срока (движимым - 5 лет, недвижимым - 15 лет). Давностный владелец может приплюсовывать ко времени своего владения также и время владения своего предшественника, от которого он получил имущество как его преемник. Это правило распространяется и на случаи наследственного преемства. Иными словами, наследник может присоединить к времени своего владения и то время, когда имуществом владел наследодатель. Однако для этого необходимо, чтобы владение как предшественника, так и преемника удовлетворяло всем предусмотренным в законе условиям. И здесь в порядке наследственного преемства к наследнику переходит не само право (его еще нет), а те элементы юридического состава, накопление которых необходимо для приобретения по давности права собственности. До тех пор, пока срок приобретательной давности не истек, в наследственную массу умершего давностного владельца входит не само право собственности на соответствующее имущество, а лишь возможность его приобретения в собственность по истечении предусмотренных в законе сроков (ср. подп. "в" п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" // Указанный сборник. С. 235).
Таким образом, в случаях, предусмотренных законом, в состав наследства входят не только права и обязанности, но также правовые образования, занимающие промежуточное положение между правоспособностью и субъективным правом (обязанностью).

6. Состав наследства участника полного товарищества, полного товарищества в коммандитном товариществе, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива. Возможность наследника стать участником соответствующего хозяйственного товарищества и общества, производственного кооператива.

Хозяйственные товарищества создаются в форме полного товарищества или товарищества на вере (коммандитного товарищества). Состав переходящих по наследству прав зависит от того, являлся ли наследодатель участником полного товарищества, полным товарищем в коммандитном товариществе или вкладчиком коммандитного товарищества. Поскольку переход доли в складочном капитале в полном или коммандитном товариществе и право на участие в товариществе неразрывно связаны, он возможен только с согласия полных товарищей. Если такого согласия не получено, то наследнику выплачивается стоимость части имущества товарищества, соответствующей доле этого участника в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором (ст. 78 ГК РФ).Наследник участника полного товарищества, ставший полным товарищем, несет ответственность по обязательствам товарищества перед третьими лицами, возникшим до момента его вступления в товарищество, в пределах перешедшего к нему 

имущества наследодателя (ст. 75 ГК РФ).

Необходимо учитывать, что поскольку полными товарищами полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) по завещанию — коммерческие организации, наследниками не могут стать граждане, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, или некоммерческие организации. Последние, в таком случае, вправе получить стоимость имущества, соответствующего доле наследодателя в складочном капитале этого товарищества, а граждане, помимо этого, — зарегистрироваться в качестве предпринимателей и вступить в товарищество с согласия остальных участников.По-другому обстоит дело с наследованием прав наследодателей-вкладчиков товариществ на вере (коммандитных товарищей). Участие вкладчиков в совместной деятельности товарищей необязательно. Поэтому наследники вклада становятся участниками коммандитного товарищества во всех случаях, независимо от согласия полных товарищей. Вкладчиками могут быть любые граждане, а в случае, когда наследников несколько, вклад может быть разделен между ними по соглашению.

В соответствии с п. 6 ст. 93 ГК РФ и п. 7, 8 ст. 21 ФЗ от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» доля умершего участника в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью переходит по наследству, если учредительными документами общества не предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия остальных участников общества. Такое согласие считается полученным, если в течение 30 дней с момента обращения к участникам общества (или в течение иного определенного уставом общества срока) получено письменное согласие участников общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников общества.Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность общества выплатить наследнику участника ее действительную стоимость или выдать в натуре имущество на такую стоимость.

Аналогичный порядок наследования доли в уставном капитале общества с дополнительной ответственностью после смерти участника общества с дополнительной ответственностью.Наследование прав участия в акционерных обществах связано с наследованием акций. Наследник, к которому перешли акции общества, независимо от других акционеров, самого общества приобретает статус акционера, участника общества. Он приобретает как право собственности на акции (ценную бумагу), так и права в отношении акционерного общества. Регистрация перехода права собственности на приобретенные акции осуществляется держателем реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества.

7. Состав наследства члена потребительского кооператива. Возможность наследника стать членом потребительского кооператива.

Законодательством о потребительских кооперативах такое имущество определяется по-разному. В соответствии с Законом о потребительской кооперации - это паевой взнос, который не включает в себя вступительный взнос (ст. 22) и кооперативные выплаты (п. 2 ст. 24). По Закону о сельскохозяйственной кооперации - это паевой взнос (пай), состоящий из обязательного и дополнительного взносов (ст. 1 и 35), а по Закону о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан - имущественный пай в размере паевого взноса. Все три перечисленных Закона предусматривают возможность создания неделимого фонда, поэтому в наследство должен включаться пай члена кооператива, за исключением той его части, которая включена в неделимый фонд.

Законодательство о потребительских кооперативах, которые имеют возможность увеличивать свое имущество за счет доходов от осуществляемой деятельности (см. пп. 2-6, 9 ст. 4 и ст. 36 Закона о сельскохозяйственной кооперации, ст. 14, 17 Закона о кредитных потребительских кооперативах), детализируют положения п. 5 ст. 13 Закона о потребительской кооперации.

Наследнику члена сельскохозяйственного потребительского кооператива выплачивается стоимость его паевого взноса (п. 9 ст. 18 Закона о сельскохозяйственной кооперации), а наследнику члена кредитного потребительского кооператива - доля имущества кредитного потребительского кооператива, соответствующая доле паевого взноса умершего члена в сумме паевых взносов членов кооператива (п. 5 ст. 6 Закона о кредитных кооперативах). Таким образом, подлежащая выплате наследнику денежная сумма определяется пропорционально паевому взносу, исходя из действительной стоимости имущества сельскохозяйственного или кредитного потребительского кооператива.

В соответствии с п. 3 ст. 14 и ст. 15 Закона о кредитных кооперативах его член может передавать в фонд финансовой взаимопомощи кооператива свои личные сбережения по договору, заключаемому кооперативом и этим членом. На эти личные сбережения распространяется общий порядок наследования, а не ст. 1177 ГК РФ.

  1. Наследование предприятия.

В данном виде наследования свое особое положение занимает объект наследования – предприятие как комплекс имущества. Согласно нормам ГК РФ предприятие – имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы, услуги и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

При наследовании предприятия как имущественного комплекса устанавливается преимущественное право на получение наследственной доли в виде предприятия наследнику, имеющему статус индивидуального предпринимателя, либо коммерческой организации. Некоммерческие организации наследовать предприятие не могут.
  1   2   3



Скачать файл (119.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации