скачать (2216.5 kb.)
Доступные файлы (1):
1.doc | 2217kb. | 18.11.2011 21:09 | ![]() |
1.doc

* Проект Гражданского кодекса Украины указывает, что неустойкой может быть не только денежная сумма, но и иное имущество.
* Проект ГК Украины предполагает использовать удержание как способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств более широко.
[1] Ведомости Верховного Совета Украины. 1992. № 47. Ст.642.
Перемена лиц в обязательстве
В период существования между кредитором и должником обязательственных правоотношений возможно одну из сторон, а иногда и обе заменить на иных лиц. Вступающие при этом в правоотношение стороны занимают место выбывшей. Замену сторон в обязательстве принято именовать переменой лиц в обязательстве. Она производится в случае и в порядке, предусмотренных законом.
При перемене лиц в обязательстве неизбежно возникают вопросы о ее допустимости, правах и обязанностях выбывших из обязательства лиц. Так, если исполнение обязательства тесно связано с личностью одной из сторон, то такая замена практически влечет прекращение этого обязательства. Права и обязанности выбывших из обязательства лиц могут переходить к другим лицам либо в полном объеме, либо в определенной части. В первом случае, вступающее в обязательство новое лицо, принимает на себя в полном объеме все права и обязанности выбывшего и такое правопреемство называется универсальным или общим. Оно возникает, например, при реорганизации юридических лиц путем слияния, присоединения и преобразования. Во втором случае, когда к правопреемнику переходит лишь часть принадлежащих выбывшему лицу прав и обязанностей возникает частичное (сингулярное) правопреемство. Сингулярное правопреемство возникает при разделении либо выделении юридических лиц, а также на основе специальных сделок об уступке прав требования и переводе долга, а также при наследовании несколькими лицами, поскольку к наследникам переходят обязанности наследодателя лишь в части, не превышающей стоимости наследуемого имущества (прав).
Право, принадлежащее кредитору, может быть передано иному лицу на основе соглашения либо перейти в силу указания закона. При этом для перехода к иному лицу прав кредитора согласие должника не требуется, если иное не предусмотрено законом или договором.
Уступка требования (цессия) - это соглашение в обязательстве между кредитором и другим лицом, в силу которого к последнему переходят права в обязательстве по отношению к должнику. Уступка требования не может быть произведена в случае, если права кредитора тесно связаны с его личностью, либо в случаях, прямо предусмотренных законом. Следует иметь в виду, что ряд обязательств между сторонами, которые носят длительный характер, возникает лишь в виду прочной репутации одной из сторон, и в силу этого договором может быть предусмотрена недопустимость уступки требования кредитора другим лицам. Это правило не распространяется и на случаи реорганизации юридических лиц. Не противоречит закону невозможность ограничения сторонами уступки прав требования по субъектному составу. Так, в связи с недоверием к ряду акционерных обществ, страховых компаний их кредиторы могут устанавливать подобные ограничения. Уступка требования по обязательствам, основанным на государственных заказах, может произойти лишь при наличии согласия соответствующего органа. Запрещение на уступку права требования устанавливается и непосредственно в законодательстве: не допустима уступка права требования на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья либо смертью гражданина (ч.2 ст. 197 ГК), на компенсацию морального вреда, по алиментным обязательствам.
С уступкой права требования кредитором другому лицу связывается его обязанность передать последнему и все необходимые документы, которые удостоверяют это право (ч.1 ст.198 ГК). Так, уступка права на получение от транспортной организации груза должна сопровождаться передачей лицу, в пользу которого груз уступлен, и перевозочных документов, а при морской перевозке - коносамента. Первоначальный кредитор выступает перед его правопреемником за недействительность переданного ему требования, но не ответственен за неисполнение этого требования должником. Однако, когда первоначальный кредитор, передавая право, принял на себя поручительство за должника, то он будет отвечать и за неисполнение должником предъявленного к нему новым кредитором требования.
При уступке требования не меняется ни характер прав, ни их объем. Поэтому для нового кредитора они сохраняются в полном объеме, что и подчеркивается самим наименованием возникающего правоотношения -уступка требования.
Так как для должника не имеет существенного значения, в чью пользу произвести исполнение его обязанности, то уступка требования не связывается с его согласием. В то же время, учитывая диспозитивный характер гражданско-правовых отношений, должнику предоставлено право выдвигать против нового кредитора все возражения, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления об уступке. Кроме этого, исходя из того, что в процессе исполнения обязательства стороны должны сотрудничать, то об уступке требования должник должен быть поставлен в известность, причем своевременно. Несвоевременность уведомления должника о замене кредитора влечет риск неблагоприятных последствий в вице ненадлежащего исполнения обязательства должником, но только для нового кредитора, например, груз отправлен в адрес первоначального кредитора. Исполнение обязательства первоначальному кредитору в этом случае признается надлежащим (ст.199 ГК). Однако это правило не охватывает случаев досрочного исполнения обязательства должником без согласия кредитора, за исключением когда это допустимо законом или договором.
При уступке прав может возникнуть суброгация.
Суброгацией признается приобретение всех прав, принадлежащих ранее кредитору, вследствие исполнения третьим лицом (суброгантом) обязанностей должника по отношения к этому кредитору. Суброгация возникает в случаях, непосредственно предусмотренных законом.
Перевод долга представляет собой соглашение о замене должника, т.е. это договор между первоначальным должником в обязательстве с другим лицом, которое принимает на себя обязанности прежнего должника.
Поскольку для кредитора не безразлично, кто будет исполнять обязательство, то в соответствии со ст.201 ГК перевод должником своего долга на другое лицо не может иметь места без его (кредитора) на то согласия.
В обязательстве между кредитором и новым должником обязанности последнего остаются такими же, какими они были и у первоначального должника. Поэтому новый должник помимо своих собственных возражений против требований кредитора, которые могут возникнуть у него уже после вступления в обязательство, вправе выдвигать и все те возражения, которые вытекают из отношений по обязательству первоначального должника.
Однако, если обязанность первоначального должника была обеспечена поручительством или залогом третьих лиц и эти третьи лица не выразили согласия отвечать за нового должника, ранее установленные поручительство и залог прекращаются с переводом долга на нового должника (ст.201 ГК).
Уступка требования и перевод долга должны совершаться в форме, соответствующей общим правилам о сделках. Вместе с тем закон особо предусматривает:
уступка требования и перевод долга по обязательствам, которые основаны на облеченных в письменную форму сделках, также должны совершаться в письменной форме (ст.202 ГК).
^
Гражданско-правовая ответственность - это мера воздействия, применяемая к правонарушителю, влекущая для него невыгодные экономические последствия. Сущность гражданско-правовой ответственности кратко может быть определена как установленная законом неотвратимая негативная реакция государства на гражданское правонарушение, выражающаяся в лишении определенных гражданских прав или возложение вне эквивалентных обязанностей имущественного характера. В тоже время не все меры воздействия к правонарушителю могут считаться мерами гражданско-правовой ответственности. Например, принудительная охрана обязательств воплощается прежде всего в понуждении к их реальному исполнению. Но реальное исполнение, даже если оно и принудительно, нельзя считать мерой ответственности. Обязанность реального исполнения вытекает непосредственно из самого обязательства. Поэтому гражданско-правовая ответственность выражается в дополнительном обременении для правонарушителя, ущемляющим его имущественные интересы. Примерами таких последствий могут быть замена неисполненной обязанности новой (например, обязанностью возместить причиненный вред), присоединение к нарушенной обязанности дополнительной (например, обязанности, помимо исполнения нарушенного договора, возместить причиненные неисполнением убытки), лишение права, из которого вытекала нарушенная обязанность (например, прекращение в судебном порядке действия договора найма при использовании имущества не по назначению).
Виды ответственности:
договорная и вне договорная;
долевая и солидарная;
основная и субсидиарная;
полная и ограниченная;
ответственность за свои действия и ответственность за действия других.
Основанием возникновения гражданско-правовой ответственности является совокупность условий, необходимых для привлечения к гражданско-правовой ответственности. Совокупность таких условий образует состав гражданского правонарушения. Элементами состава являются:
1.Наличие убытков (имущественного вреда) у кредитора обязательства (потерпевшего). Категория убытков складывается из двух следующих элементов: реального ущерба и неполученных доходов.
Реальный ущерб - это умаление наличных имущественных благ управомоченного лица (кредитора, потерпевшего). К нему можно отнести: а) утрату имущества кредитора (потерпевшего); б) повреждение имущества кредитора (потерпевшего); в) понесенные кредитором (потерпевшим) расходы;
Неполученные кредитором или потерпевшим доходы (хозяйственные, трудовые).
2. Противоправность поведения должника (причинителя вреда). Противоправным признается такое поведение, которое нарушает норму права независимо от того, знал или не знал правонарушитель о неправомерности своего поведения. В качестве противоправных могут рассматриваться как действия (например, повреждение одним лицом имущества другого лица), так и бездействия (например, невыполнение администрацией предприятия требований по технике безопасности по принятию меры по предотвращению несчастных случаев на производстве рассматриваются как бездействие).
3. Наличие причинной связи между поведением должника (причинением вреда) и наступившими убытками (вредом). Причинная связь представляет собой объективную конкретную взаимосвязь двух (или более) явлений, одно из которых (причина) в силу объективных законов развития материального мира вызывает другое (новое, нетождественное) явление (следствие). Причинная связь должна отвечать следующим требованиям:
-причина всегда предшествует результату;
-причина с необходимостью порождает своё следствие, т.е. связь между причиной и следствием всегда необходима;
-причина и следствие имеют значение как таковые только в применении к данному конкретному случаю, а не вообще.
4. Вина должника в неисполнении обязательства (причинителя - в наступлении вреда). Вина - это субъективное отношение лица к своему противоправному поведению и его результатам. В отличие от вреда, противоправности, причинной связи она представляет собой явление субъективное и существует в форме умысла или неосторожности.
Реализуется ответственность путем добровольного исполнения или в принудительном порядке лежащей на правонарушителе обязанности по возмещению убытков, причиненного имущественного или неимущественного вреда, которая возникла у него вследствие совершения им правонарушения. Однако к мерам ответственности за нарушение обязательств относятся не только возмещение убытков и вреда, но и уплата неустойки, потеря задатка и различные санкции, применяемые в обязательствах отдельных видов.
Но все другие меры ответственности охраняют лишь обязательства, для которых они специально установлены, тогда как обязанность возместить убытки, если она прямо не исключена законом или договором, сопутствует любому обязательству и охраняет его от всяких нарушений. Поэтому возмещение убытков рассматривается в качестве общей формы ответственности по обязательствам, точно так же, как наиболее существенным последствием их нарушения являются сами убытки.
В ненарушенном состоянии обязательства прекращаются чаще всего их исполнением либо по другим основаниям, предусмотренным законом: в частности, в результате зачета встречных однородных требований (ст.217 ГК), совпадением должника и кредитора в одном лице (ст. 219 ГК), соглашением сторон (ст.220 ГК), смерти физического лица или ликвидации юридического лица (ст.223 ГК).
Важным для прекращения обязательств является определение обстоятельств, наличие которых освобождает должника от ответственности по обязательству. Одним из таких оснований является виновное поведение кредитора, сделавшее невозможным исполнение должником обязательства. Например, в ст.210 ГК прямо сказано, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, обусловленное умыслом или неосторожностью кредитора, освобождает должника от ответственности по такому обязательству, если иное не установлено законом.
Основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательства служит также действие непреодолимой силы, если оно явилось объективно необходимой причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. В частности, об освобождении должника от ответственности по обстоятельствам непреодолимой силы, а именно в связи с явлениями стихийного характера, говорится в ст.359 ГК, а также в уставах и кодексах, регулирующих перевозку груза на различных видах транспорта.
Под непреодолимой силой понимаются события, которые являются чрезвычайными и непредотвратимыми. Одни из них на современном этапе развития производительных сил полностью непредотвратимы - землетрясения, извержения вулканов, ураганы, ливни и т.д. Другие же, как заносы, наводнения, засуха, заморозки, приобретают характер непреодолимой силы лишь при определенных условиях, когда они становятся на пути надлежащего исполнения конкретного обязательства.
Таким образом, под непреодолимой силой следует понимать такое действие внешних сил природы, которое является объективно чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством для любого лица либо для данного должника, лишающим его возможности выполнить свою обязанность надлежащим образом.
К основаниям освобождения от ответственности по обязательствам закон относит и административные акты компетентных органов государственного управления, которые специально направлены на ограничение или же полное прекращение тех или иных действий по исполнению обязательств. К ним относятся объявление карантина, приостановление движения на транспорте или же запрещение перевозки каких-либо грузов и т.п.
Основанием освобождения от ответственности служит и возникшая невозможность исполнения обязательства, если она не вызвана виновными действиями должника, а также другие известные действующему гражданскому законодательству обстоятельства, с которыми связывается прекращение неисполненнных обязательств.
Анализ оснований освобождения от ответственности за неисполнение обязательства показывает, что все они относятся к обстоятельствам, исключающим вину того из субъектов обязательства, на котором лежала соответствующая обязанность совершить определенное обязательством действие или воздержаться от его совершения. В отличие от непреодолимой силы, которую называют обычно квалифицированным или осложненным случаем, другие обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии вины кого-либо из участников обязательства, называются простым случаем.
В зависимости от того, в каких конкретных условиях имело место невиновное неисполнение обязательства, можно говорить как об освобождении от имущественной ответственности, так и о возложении ответственности при наличии простого случая, когда это прямо предусмотрено в законе (например, за утрату, недостачу и повреждение имущества, принятого на хранение организацией в порядке осуществления своей профессиональной деятельности).
Указанные основания, как правило, ведут к прекращению обязательств.
Тема № 29. Понятие и условия договора
^
Термин «договор» употребляется в гражданском праве в различных значениях. Под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором закреплен факт установления обязательственного правоотношения.
Договор-сделка – это соглашение двух или более лиц, выраженное в требуемой законом форме, направленное на возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений. Договор-сделка – это волевой акт, но не односторонний, а взаимный, требующий взаимного согласия. Это единое волеизъявление, выражающее общую волю сторон. Для того чтобы договор имел силу, он должен быть свободен от какого-либо внешнего воздействия. Эта свобода от внешнего воздействия в гражданском праве именуется свободой договора.
Среди других сделок договор выделяется тем, что он представляет собой двух- или многостороннюю сделку.
^ .
· В зависимости от сферы применения договоры могут быть классифицированы на:
общегражданские;
специальные (организационные, предпринимательские).
· В зависимости от вида оферты, которая лежит в основе договора, они могут быть разделены на:
частные, в основе которой лежит оферта обращенная к конкретным субъектам;
публичные, где оферент, в силу публичности оферты, не вправе отказать любому обратившемуся акцептанту в заключении договора.
· В зависимости от необходимого, для заключения сделки, количества воль договоры бывают:
двусторонние, в которых требуется наличие воли двух контрагентов;
многосторонние, где необходимо наличие воли более чем двух участников сделки.
· В зависимости от порядка заключение договора принято выделять:
заключенные между присутствующими;
заключенные между отсутствующими, т.е. участники сделки находятся на расстоянии друг от друга, а поэтому существует разрыв во времени между волеизъявлением одной из сторон и до его восприятия другой стороной.
· В зависимости от формы сделок существуют договоры:
устные;
письменные.
· В зависимости от способа их заключения можно вычленить договоры:
взаимосогласованные, в которых условия устанавливаются всеми сторонами, участвующими в договоре;
присоединения, в которых условия устанавливаются только одной из сторон. Другая сторона лишена возможности дополнять или изменять их и может заключить такой договор только согласившись с этими условиями (присоединившись к этим условиям). В соответствии с п.1 ст.428 ГК договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.
Договор-правоотношение - это правовая связь между участниками возникающая на основании соответствующего договора-сделки. Содержание договоров-правоотношений, порождаемых договорами-сделками, зависит от особенностей конкретных договорных типов и рассматривается при их освещении, например, при освещении купли-продажи, имущественного найма, подряда и т.д. Здесь рассмотрим лишь виды договоров-правоотношений.
· В зависимости от вида возникающих правоотношений различают договоры:
обязательственные - те, у которых предметом служит действие определенного лица (должника). Такие договоры порождают относительные правоотношения - обязательственные. Характерным для них является то, что они предполагает активность должника. Например, договоры купли-продажи, мены, найма и т.д.;
вещные. Вещный договор не предполагают возникновение какого-либо обязательственного правоотношения. Он направлен на установление вещного права которое является абсолютным. Характерным для них является то, что они предполагают активность носителя права и одновременно пассивность тех, кто ему противостоит. Такими например, являются договоры об учреждении сервитута, сегодняшний договор дарения и т.д.
· В зависимости от момента возникновения субъективных прав и обязанностей между сторонами договоры-правоотношения классифицируются на:
консенсуальные, т.е. те, которые возникают с момента достижения соглашения по всем существенным условиям. Например, договор подряда;
реальные, т.е. те, которые предполагают, для возникновения, наличие согласия по всем существенным условиям плюс действие - передачу имущества. возникают с момента. Например, договор займа.
· В зависимости от распределения прав и обязанностей между сторонами существуют договоры:
односторонние - в которых у одной стороны есть только права, а у другой только обязанности. Например, договор займа;
двусторонние - в которых права и обязанности одной стороны противостоят правам и обязанностям другой стороны. Например, договор купли-продажи;
многосторонние - в которых права и обязанности участников не противостоят друг другу, а объединены одной общей для них всех целью. Единственным многосторонним договором является договор о совместной деятельности.
· В зависимости от наличия встречного предоставления выделяют договоры:
безвозмездные, те в которых действия одной стороны не требуют взаимного удовлетворения. Например, договор дарения;
возмездные, те в которых предполагается получение каждой из сторон от взаимного имущественного удовлетворения. Например, договор купли-продажи. Возмездные в свою очередь меновые и рисковые. Рисковые - это такие договоры, в которых одна сторона выигрывает в имущественном плане, а другая проигрывает. Наступление таких последствий поставлено в зависимость от случая. Например, договор пожизненного содержания
· По степени завершенности формирования правоотношений договоры разделяют на:
предварительный - согласно которому стороны принимают на себя обязанность заключить в будущем основной договор;
основной - непосредственно порождающий отношения между участниками.
дополнительный - производный от основного и его дополняющий.
· В зависимости от участвующих лиц договоры они делятся на:
договоры с участием контрагентов - когда должник исполняет кредитору. Например, продавец передает вещь покупателю, а тот в свою очередь уплачивает цену продавцу;
договоры с участием третьих лиц. К таким можно относятся:
договоры заключенные в пользу третьего лица - когда право требования по договору приобретает третье, не участвующее в заключении сделки, лицо. Например, договор страхования на случай смерти застрахованного выгодоприобретателем является третье лицо;
договоры об исполнении третьему лицу - по которому третье лицо не приобретает никаких субъективных прав в возникших правоотношениях. Например, купля-продажа подарка с вручением имениннику (третьему лицу);
договоры с исполнением третьим лицом - по которому обязанность исполнения перед кредитором возлагается на третье лицо. Например, договор поручения предполагает возможность исполнения поручения третьим лицом (ст.389 ГК УССР).
· В правовой литературе встречается и классификация с использованием не только юридических, но и экономических признаков. Она выглядит следующим образом:
договоры, направленные на возмездное отчуждение имущества (купля-продажа, поставка, мена, контрактация, пожизненное содержание, энергоснабжение);
договоры, направленные на передачу имущества в возмездное пользование (найм и его виды - аренда, лизинг, прокат, найм жилого помещения);
договоры о безвозмездной передаче имущества в пользование или собственность (дарение, безвозмездное пользование имуществом);
договоры на выполнение работ (подряд и его виды);
договоры по оказанию услуг (поручение, комиссия, перевозка, страхование, хранение и т.д.);
договоры о совместных действиях.
Можно встретить и иную классификацию.
Договор-документ - это письменный текст, в котором соглашение сторон нашло свое документальное закрепление. Если договор как соглашение сторон имеет своим содержанием условия, на которых он заключается, то договор как документ, имея в своем содержании вступительную часть, состоит из совокупности пунктов, отражающих соответствующие условия договора, и необходимых формальных реквизитов.
^
Порядок заключения договора.
Для того чтобы стороны могли достигнуть соглашения и тем самым заключить договор, необходимо, по крайней мере, чтобы одна из них сделала предложение о заключении договора, а другая - приняла это предложение. Поэтому заключение договора проходит две стадии. Первая стадия именуется офертой, а сторона, делающая предложение заключить договор, именуется оферентом. Вторая стадия именуется - акцептом, а сторона, принимающая предложение, - акцептантом. Договор считается заключенным, когда оферент получит акцепт.
Предложение, признаваемое офертой должно:
а) быть достаточно определенным и выражать явное намерение лица заключить договор;
б) должно содержать все существенные условия договора;
в) должно быть обращено к одному или нескольким определенным лицам.
Такая оферта именуется как частная. Если же предложение выражено достаточно определенно и ясно, содержит в себе все существенные условия, но адресовано неопределенному кругу лиц - в этом случае оферта публичная. В этом случае возможно два варианта. Первый, когда первый отозвавшийся на публичную оферту, акцептует её и тем самым снимает само предложение. Например, такси, стоящее с включенным зеленым огоньком. Второй, когда оферта адресована не к любому и каждому, а к неопределенной множественности. Например, покупка лицом товаров в магазине не прекращает действие публичной оферты, кроме случая, когда этот товар последний или единственный.
Акцепт - согласие лица, которому адресована оферта, принять это предложение. Согласие признается акцептом если оно:
исходит от того лица, которому адресовано;
полное;
безоговорочное. Соглашение считается состоявшимся в тот момент, когда оферент получил согласие акцептанта и с этого момента признается, что договор заключён.
^
Содержание договора - это совокупность договорных условий. Договорные условия представляют собой способ фиксации взаимных прав и обязанностей. В связи с этим, когда речь идёт о содержании договора-правоотношения, имеется в виду права и обязанности его участников, которые будут освещены ниже, при освещении отдельных видов обязательств. В свою очередь содержание договора-сделки составляют договорные условия. Их фиксационная роль позволяет использовать в качестве синонима условий договора - пункты.
По своему юридическому значению все условия делятся на существенные, обычные и случайные.
Существенные - это условия, которые необходимы и достаточны для выполнения договора. Договор не будет заключен до тех пор, пока не будут согласованы все до единого его существенные условия. Поэтому важно чётко определить, какие условия являются существенными. Гражданское право исходит из следующего:
Существенными всегда являются условия о предмете договора. Без определения того, что является предметом договора, невозможно заключить ни один договор;
К числу существенных относятся те условия, которые названы в законе или в иных правовых актах как существенные;
Необходимыми, а стало быть и существенными, для конкретного договора считаются те условия, которые выражают его природу и без которых он не может существовать как данный вид договора. Например, договор страхования невозможен без определения страхового случая;
Существенными считаются и все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Обычные условия договора не нуждаются в согласовании сторон. Обычные условия предусмотрены в соответствующих нормативных актах и автоматически вступают в действие в момент заключения договора. Например, место передачи строения определено местом нахождения этого строения.
Согласование обычных условий не требуется, так как предполагается, что стороны заключающие данный договор соглашаются и с теми условиями, которые содержатся в законодательстве об этом договоре. При заключении, например, договора подряда автоматически вступает в действие условие, предусмотренное ст. 339 ГК УССР, в соответствии с которым риск случайной гибели или случайного повреждения материалов несет сторона, предоставившая эти материалы. Вместе с тем, если стороны не желают заключить договор на обычных условиях, они могут включить в содержание договора пункты, отменяющие или изменяющие обычные условия, если последние определены диспозитивной нормой. Например, ст. 128 ГК УССР.
Случайные – это такие условия, которые изменяют либо дополняют обычные условия. Они включаются в текст договора по усмотрению сторон. Их отсутствие, так же как и отсутствие обычных условий, не влияет на действительность договора. Однако в отличие от обычных они приобретают юридическую силу лишь в случае включения их в текст договора. В отличие от существенных, отсутствие случайного условия лишь в том случае влечет за собой признание данного договора незаключённым, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласования данного условия. В противном случае договор считается заключенным без случайного условия. Так, если при согласовании условий договора купли-продажи стороны не решили вопрос о том, каким видом транспорта товар будет доставлен покупателю, договор считается заключенным и без этого случайного условия. Однако если покупатель докажет, что он предлагал договориться о доставке товара воздушным транспортом, но это условие не было принято, договор купли-продажи считается незаключенным.
^
Основания изменения и расторжения договора. Заключенные договоры должны исполняться на тех условиях, на которых было достигнуто соглашение сторон, и не должны изменяться. Такое общее правило придает устойчивость гражданскому обороту. Это правило применяется и тогда, когда после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора. В этих случаях условия заключенного договора, по общему правилу, сохраняют силу.
Вместе с тем, иногда интересы участников требуют изменения условий уже заключенных договоров. На этот случай и рассчитана, как исключение из общего правила, возможность изменения или расторжения договора. Изменение или расторжение договора возможно только по взаимному соглашению сторон.
В тех случаях, когда возможность изменения или расторжения договора не предусмотрена законом или договором и сторонами не достигнуто об этом соглашение, договор может быть изменён или расторгнут по требованию одной из сторон только по решению суда (арбитражного суда) и только в следующих случаях:
при существенном нарушении договора другой стороной;
в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора;
в иных случаях, предусмотренных законом или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, только в том случае является основанием для изменения или расторжения договора, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.
Если же стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, то заинтересованная сторона вправе потребовать по суду расторжения договора при наличии одновременно следующих условий:
в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдёт;
изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от неё требовалась по характеру договора и условиям оборота;
исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
из обычаев делового оборота или существа обязательства не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.
Если суд выносит решение о расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств, он по требованию любой из сторон должен определить последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора. Так, например, при расторжении договора об аренде помещения, арендованного под гостиницу, суд вправе взыскать с арендатора в пользу арендодателя арендную плату, не внесенную за период до землетрясения, или обязать арендодателя вернуть арендатору арендную плату, внесенную за период после землетрясения.
В отличие от расторжения изменение договора в связи с существенными изменениями обстоятельств допускается по решению суда при наличии одновременно тех же самых условий только в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечёт для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на изменённых судом условиях.
Договор может быть расторгнут или изменен по требованию одной из сторон и в иных случаях, предусмотренных законом или договором. Так, в соответствии со ст. 98 ЖК Украины наймодавец в судебном порядке вправе требовать расторжения договора жилищного найма и выселения нанимателя, если наниматель систематически нарушает или портит жилое помещение.
Порядок изменения и расторжения договора. Прежде всего, действия по изменению или расторжению договоров по своей юридической природе являются сделками. Следовательно, к ним применяются общие правила о совершении сделок, в частности правила о форме совершения сделок. Наряду с этим к изменению и расторжению договоров применяются и специальные правила, относящиеся к форме их совершения. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. Так, если стороны нотариально удостоверили договор аренды, то его изменение или расторжение также должны быть нотариально удостоверены.
Особый порядок изменения или расторжения договора установлен для тех случаев, когда договор изменяется или расторгается не по соглашению сторон, а по требованию одной из них. Если это требование опирается на одно из оснований, изложенных выше, порядок изменения или расторжения договора следующий. Заинтересованная сторона обязана направить другой стороне предложение об изменении или расторжении договора. Другая сторона обязана в срок, указанный в предложении или установленный в законе или договоре направить стороне, сделавшей предложение об изменении или расторжении договора:
либо извещение о согласии с предложением;
либо извещение об отказе от предложения;
либо извещение о согласии изменить договор на иных условиях.
В первом случае договор считается соответственно измененным или расторгнутым в момент получения извещения о согласии стороной, сделавшей предложение об изменении или расторжении договора. Во втором случае, а также в случае неполучения ответа в установленный срок, заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с требованием об изменении или расторжении договора, который и разрешит возникший спор. В третьем случае сторона, сделавшая предложение об изменении договора, может согласиться с предложением контрагента. В такой ситуации договор считается изменённым на условиях, предложенных контрагентом. Если сторона, сделавшая предложение об изменении договора, не согласится со встречным предложением контрагента, она вправе обратиться в суд с требованием об изменении договора.
Вместе с тем следует иметь в виду, что нельзя расторгнуть или изменить уже исполненный договор. Дело в том, что договор-правоотношение прекращаются вследствие их надлежащего исполнения. Поэтому нельзя расторгнуть или изменить то, чего к моменту изменения или расторжения уже не существует. Так, если стороны заключили договор купли-продажи квартиры, нотариально его удостоверили, а затем исполнили этот договор (продавец передал в собственность покупателя квартиру, а последний заплатил продавцу покупную цену), то в дальнейшем они не могут прийти к соглашению об изменении или расторжении этого договора, поскольку он прекратил свое существование в момент его надлежащего исполнения.
^ В случае изменения договора соответствующим образом меняется и содержание обязательства, основанного на данном договоре. При этом обязательство изменяется в той части, в какой был изменён лежащий в его основе договор. Так, если стороны в договоре поставки согласились с тем, что поставщик вместо товара первого сорта будет поставлять товар второго сорта, то покупателю будет принадлежать право требовать от поставщика поставки товара второго, а не первого сорта. В оставшейся части условия договора сохраняются в прежнем виде, а стало быть, в прежнем виде сохраняется соответствующее этим условиям содержание обязательства поставки. При расторжении договора он прекращает своё действие и вместе с этим прекращается и основанное на нем обязательство. С этого момента стороны лишаются принадлежащих им в силу обязательства прав и освобождаются от лежащих на них обязанностей.
^
Общество, в котором существует товарное производство, не может обходиться без актов обмена товаров, перехода права собственности от производителя к потребителю. Одной из форм организации оборота товара, занимающей центральное место, является договор купли-продажи.
По своей юридической природе договор купли-продажи представляет собой:
соглашение, в силу которого одна сторона (продавец) обязуется передать имущество в собственность (право оперативного управления, полного хозяйственного ведения) другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять, имущество и уплатить за него определенную денежную сумму.
Правовая цель договора купли-продажи - переход права собственности от одного лица к другому.
Юридическая характеристика. Договор купли продажи является двусторонним, возмездным, кон-сенсуальным.
Двусторонность заключается в том, что каждый из контрагентов обладает правами и обязанностями одновременно: продавец имеет право получить указанную сумму, но обязан передать вещь покупателю, который со своей стороны имеет право получить вещь, но обязан уплатить покупную цену продавцу.
85
Возмездность заключается в том, что каждый из контрагентов управомочен перед другой стороной на встречное удовлетворение: продавец - в виде покупной цены, покупатель - в виде проданной вещи.
Консенсуальность заключается в том, что права и обязанности у сторон возникают с момента достижения соглашения по всем существенным условиям. С этого момента стороны лишь принимают на себя обязанности по передаче имущества и уплате денег.
Существенные условия договора купли-продажи - это те условия при недостижении согласия по которым договор считается не заключенным. К таковым относится предмет договора, цена. Могут быть и другие, по заявлению стороны по поводу которых должно быть достигнуто соглашение.
^ может быть любое имущество, которое уже имеется в наличии у продавца, либо будет создано или приобретено им в будущем, имущественные права, если они не имеют особо личного характера, валютные ценности.
Цена - определенная денежная сумма, уплачиваемая покупателем за полученную от продавца вещь. Выделяют несколько видов цен: оптовые, розничные, закупочные, индикативные и т.д. Цена, указанная в договоре, должна быть определенной, хотя бы она определилась позже, в связи с какими-нибудь обстоятельствами или с волею- известного лица. Совершенная неопределенность цены делает договор недействительным.
Форма договора. Закон прямо не предусматривает, какой либо обязательной формы для этого договора и поэтому на него распространяются требования ст.42 ГК. Таким образом договор купли-продажи может заключаться в устной, например, в розничной торговле, письменной (простой или нотариальной) форме, например, договоры заключаемые между организациями или продажа недвижимости, а также путем осуществления конклюдентных действий. Однако на сегодняшний день существует уже ряд нормативных актов требующих придания договору купли-продажи определенной формы. Например, продажа жилого дома, квартиры, земельного участка, государственного имущества и т.д. требуют нотариальной формы. Несоблюдение нотариальной формы, которая должна быть соблюдена в силу требования закона влечет недействительность такого договора.
^
Субъектами договора являются продавец и покупатель. Ими могут быть физические, юридические лица, государство.
Продавцом, согласно ст. 225 ГК, может выступать только собственник вещи, действующий непосредственно или через представителя. Исключение в данном случае составляет продажа имущества в силу судебного решения, залогового имущества, не востребованного по договору бытового заказа, не истребованные вещи в транспорте, иные случаи предусмотренные действующим законодательством.
Покупателем по общему правилу может быть любое дееспособное лицо. Для приобретения имущества ограниченного в обороте покупатель должен будет получить соответствующее разрешение на приобретение такого имущества.
Заключение договора купли-продажи влечет порождение прав и обязанностей каждой из сторон, причем соответствующее право одной стороны соотносится с определенными обязанностями другой стороны и наоборот, что составляет в совокупности содержание договора как правоотношения.
Основная обязанность продавца - передать покупателю проданное имущество. Эта обязанность считается выполненной надлежащим образом, если передача произведена с соблюдением всех условий договора по предмету, месту, сроку, способу передачи.
Продавец также обязан информировать покупателя о качестве веши. ее недостатках. Качество продаваемой вещи должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии указаний на качество в договоре - обычно предъявляемым требованиям (государственному стандарту, техническим условиям, санэпидемиологическим требованиям и т.д.).
Следующая обязанность продавца - предупредить покупателя о правах третьих лип на продаваемую вещь, возникших из ранее заключенных договоров (например, найма, залога, пожизненного содержания и т.д.). Обязанности продавца по этим договорам могут в силу самой продажи вещи перейти на покупателя и стать существенным ограничением возможностей нового собственника по владению, пользованию и распоряжению вещью. Поэтому необходимо, чтобы он в момент заключения договора знал о принимаемых обременениях, в противном случае покупатель имеет право требовать уменьшения цены или расторжения договора и возмещения убытков.
Существует и обязанность продавца сохранять проданную вещь в случаях, когда право собственности к покупателю переходит до ее передачи. Покупатель в свою очередь обязан возместить продавцу необходимые издержки по обеспечению сохранности вещи, если договором это было предусмотрено.
Основная обязанность покупателя - уплатить за вещь обусловленную плату. Оплата может быть в наличной или безналичной форме. Единица расчета должна быть гривна, а для внешнеэкономических договоров - валюта. Оплата может осуществляться
в виде предоплаты, оплаты, аккредитива, в кредит и т. д.
Вторая основная обязанность принять имущество. Статья 128 ГК говорит о том, что право собственности у приобретателя имущества по договору возникает с момента передачи вещи, если иное не предусмотрено законом или договором. Под передачей товара понимается вручение вещи покупателю или указанному им лицу, если договором предусматривается обязанность продавца по доставке товара;
предоставление имущества в распоряжение покупателя, если оно будет передано покупателю в месте его нахождения.
Товар считается предоставленным в распоряжение покупателю или указанному им лицу, если он четко идентифицирован для целей этого договора путем маркировки, уведомления, посланного покупателю или иным образом.
В случаях, когда договором не предусмотрена доставка товара продавцом, то передачей признается сдача транспортной организации для отправки приобретателю, сдача на почту для пересылки приобретателю и т.д.
Последствия нарушения условий договора купли-продажи:
1. Если продавец в нарушение требований договора не передает покупателю вещь, покупатель вправе требовать передачи ему продажной вещи и возмещения убытков, Причиненных задержкой исполнения, либо, со своей стороны, отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Под убытками понимаются: расходы, произведенные кредитором, утрата или повреждение имущества, а также не полученные кредитором доходы, которые он получил бы, если бы обязательство было исполнено, должником (продавцом).
Если продавец продал вещь ненадлежащего качества - покупатель имеет право по своему выбору требовать:
- замены вещи, такой же вещью надлежащего качества;
- соразмерного уменьшения цены купленной вещи;
- безвозмездного устранения недостатков вещи продавцом или возмещения расходов покупателя на их исправление;
- расторжение договора и возмещения убытков. Эти правила общие и применимы ко всем видам договоров в независимости от вины продавца в возникновении недостатков. Главное, что бы эти недостатки возникли не в результате неправильной эксплуатации покупателем, а существовали в момент купли-продажи или проявились на протяжении определенного срока (гарантийного срока).
2. Если покупатель отказывается принять вещь или оплатить ее, продавец вправе требовать принятие вещи покупателем и уплаты цены. При просрочке исполнении своих обязанностей покупатель считается просрочившим и обязан возместить убытки причиненные ненадлежащим исполнением обязательства.
^
По договору поставки одна сторона - поставщик, обязуется передать в обусловленный срок, не совпадающий с моментом заключения договора, продукцию (товары) в собственность (оперативное управление) покупателю для использования в предпринимательской деятельности, а покупатель обязуется принять товары и оплатить за них определенную денежную сумму.
Юридическая характеристика договора поставки является консенсуальным, двухсторонним, возмездным.
Консенсуальным договор поставки является в силу того, что считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям.
Возмездным договор поставки является в силу того, что и поставщик и заказчик получают встречное предоставление
Двусторонним договор поставки является потому, что правами и обязанностями поставщика корреспондируют и права и обязанности заказчика.
Существенные условия поставки - это предмет, цена и срок.
^ поставки являются товары (продукция) предназначенные для предпринимательской деятельности или иных целей, не связанных с личным, семейным, домашним и другим аналогичным предметом потребления. В частности предметом может быть продукция предназначенная для производственного потребления (оборудование, механизмы, сырье, материалы и т.п.) или товары, которые реализуются на рынке или используются для промышленной переработки (например пищевая сода для хлебопекарного комбината).
Количество подлежащего поставке товара определяется в договоре на основании заказа покупателя или специальных квот (государственного бронирования) по обязательной продаже товаров исполнителям государственного заказа.
Распределение товаров по отдельным группам и их соотношение составляет ассортимент товара. Он отражается в самом договоре или в прилагаемой к договору спецификации. При поставке продукции ее распределение по группам иногда именуется номенклатурой.
Термины ассортимент и номенклатура являются равнозначными и употребляются в договоре по соглашению сторон исходя из его содержания.
Качество продукции, характеризует предмет поставки с точки зрения пригодности его к использованию по целевому назначению. Качество продукции (товаров) должно отвечать стандартам, техническим условиям, другой документации, образцам или эталонам.
Цена также является существенным условием договора поставки. От цены товаров (продукции) и ее объемов зависит общая сумма договора. Цены на продукцию, тару, упаковку устанавливаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
К важнейшим условиям договора гражданское законодательство относит сроки поставки. Принято разделять сроки на общие и отдельные (частичные). Общий срок совпадает в целом со сроком действия договора поставки, а отдельные сроки определяют поставку продукции частями в пределах действия срока договора.
Сроки (периоды) поставки (квартальные, месячные, годовые) устанавливаются в договоре по усмотрению сторон с учетом необходимости обеспечения бесперебойной и ритмической поставки товаров и особенностей производства.
Форма и порядок заключения.
Договор поставки заключается в письменной форме и оформляется как путем составления одного документа, подписанного сторонами, так и путем обмена письмами, телеграммами, телефонограмами и т.п., подписанными стороной, которая их направляет. Закон предусматривает возможность заключения договора поставки путем принятия заказа к исполнению (ст.ст. 44, 154 ГК). Порядок и сроки заключения договора поставки зависят от формы договорных отношений, избранной сторонами.
Виды договоров поставки.
Договоры поставки можно разделить на следующие виды:
а) в зависимости от оснований его заключения - поставка по прямым хозяйственным связям; поставка на основании планового акта распределения продукции; поставка во исполнение государственного заказа (контракта);
б) в зависимости от места нахождения поставщика и покупателя - поставка на внутреннем рынке Украины (иногородняя или в пределах одного населенного пункта); поставка между отраслями и предприятиями стран-участниц СНГ; поставка во внешнеэкономическом обороте;
в) в зависимости от вида предмета договора поставки - поставка продукции производственно-технического назначения; поставка товаров народного потребления.
^ Исполнение договора поставки - это осуществление сторонами прав и обязанностей, предусмотренных в договоре.
Обязанность по передаче продукции поставщик осуществляет либо путем отгрузки продукции в адрес покупателя или другого лица, по его поручению, либо уведомляет их о готовности продукции к сдаче (получению). В последнем случае покупатель выбирает продукцию на складе поставщика и довозит ее своими или привлеченными средствами свой счет.
В случае иногородних поставок продукция в основном отправляется железнодорожным или водным транспортом. Однако в договоре может предусматриваться отгрузка продукции или ее выборка любым видом транспорта.
Исполняя обязательства поставщик должен соблюдать условия договора по количеству, качеству, ассортименту продукции, срокам поставки и т.п.
Поставленную согласно условий договора продукцию покупатель обязан принять и оплатить по установленным ценам. Оплата продукции осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные в договоре.
Приемка продукций покупателем по количеству и качеству производится 'с соблюдением правил, установленных действующим законодательством на основе таких сопроводительных документов как счет-фактура, спецификация, опись, упаковочные ярлыки и т.д.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки заключается в возмещении убытков и уплате неустойки (штрафа, пени). Формы и размеры ответственности сторон по договору поставки устанавливаются в договоре или в специальных нормативных актах.
Нарушение поставщиком одного из главных обязательств по договору поставки, а именно передачи продукции в определенном количестве и в установленные сроки (периоды), именуется просрочкой поставки или недопоставкой.
В случае просрочки поставки или недопоставке поставщик уплачивает покупателю неустойку, размер которой зависит от стоимости недопоставленной в срок продукции.
По общему правилу, предусмотренная Положениями о поставках неустойка (штраф, пеняя) является зачетной. Однако за наиболее серьезные нарушения, а именно: за недопоставку или просрочку поставки, за поставку продукции (товаров) ненадлежащего качества или некомплектной поставщик (изготовитель) уплачивает покупателю (получателю) штрафную неустойку (штраф, пеню).
Одновременно с недопоставкой продукции (товаров) по отдельным наименованиям ассортимента часто происходит перепоставка ее по другим наименованиям ассортимента или же поставка продукции (товаров), вообще не предусмотренной договором. Такая продукция (товары), поставленная без согласия покупателя и не принятая для использования, принимается им на ответственное хранение, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством покупатель вправе отказаться от приемки такой продукции. В случае принятия продукции (товаров) на ответственное хранение покупатель, если договором не предусмотрена уплата неустойки, вправе требовать от поставщика лишь возмещения причиненных убытков.
Поставка продукции (товаров), не соответствующей требованиям стандартов, технических условий, иной документации, образцам (эталонам) может быть основанием для расторжения договора покупателем в одностороннем порядке.
В этом случае поставщик обязан возместить покупателю все убытки, связанные с расторжением договора.
В случае когда поставленная продукция (товары), соответствуя требованиям стандартов или технических условий, оказывается более низкого сорта (качества), чем было обусловлено в договоре покупатель вправе принять продукцию с оплатой по договорной цене или отказаться от принятия и оплаты продукции, а если она уже оплачена, потребовать возврата указанных сумм и замены продукции. Имущественные санкции при этом могут применяться лишь в том случае, если они предусмотрены договором.
В том случае, когда недостатки поставленной продукции могут быть устранены на месте нахождения покупателя без возврата ее поставщику, он обязан по требованию покупателя устранить дефекты избранным им способом (в том числе путем замены) в течение 20 дней после получения требования покупателя, если иной срок не предусмотрен стандартами, техническими условиями, иной документацией или соглашением сторон, либо возместить расходы, понесённые покупателем при устранении им дефектов своими средствами. До устранения дефектов в продукции покупатель вправе отказаться от ее оплаты, а если продукция уже оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм.
Следует иметь в виду, что уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождают поставщика от исполнения обязательства в натуре, кроме случаев, когда на это есть согласие покупателя.
Если договором поставки предусмотрена выборка продукции покупателем у поставщика, покупатель обязан подучить продукцию в оговоренные сроки. В любом случае поставщик может потребовать от (Покупателя возмещения убытков, причиненных невыборкой продукции в срок. Предусмотрена ответственность покупателя в виде уплаты пени и за несвоевременную оплату поставленной продукции (товаров).
^
Договор энергоснабжения - это соглашение, по которому одна сторона обязуется подавать энергию через присоединенную сеть другой стороне (абоненту), а та в свою очередь обязуется оплачивать ее и также обеспечивать установленный режим безопасности потребления энергии. В зависимости от предмета и состава участников договора энергоснабжения выделяются такие его разновидности, как: договор снабжения электрической энергией, договоры снабжения тепловой энергией, и другие.
Правовая характеристика договора.
Он консенсуальный, возмездный, двусторонний.
Существенные условия: предмет и цена.
Предмет договора на снабжение энергией обычно выступают энергия (в различных формах) и энергоносители, т.п. вещества, выделяющие энергию в процессе их использования (пар, газ). С точки зрения классификации объектов гражданских прав энергия является движимой, простой, делимой, потребляемой вещью, определяемой родовыми признаками. Снабжение энергией носит постоянный характер и подача должна быть, как правило, постоянной.
Цена договора в большинстве случаев определяется не самими сторонами, а утвержденными государством тарифами, и различается в зависимости от субъектного состава договора. Цена периодически индексируется с учетом темпов инфляции.
Договор энергоснабжения, по общему правилу, считается заключенным на неопределенный срок.
Специфика энергии как товара обусловливает ряд существенных особенностей ее оборота. Это непрерывность (неразрывность) процессов производства, транспортировки и потребления энергии, ограниченная возможность ее хранения (складирования), влияние деятельности потребителей на качество товара, наличие единых систем энерго- и газоснабжения в масштабах Украины. Обычно передача энергии потребителю невозможна без использования специальных технических средств, соответствующей инфраструктуры: линий электропередач, газо- и водопроводов, трансформаторных и насосных станций и т.д. Потребление энергии также требует специального оборудования: инженерных коммуникаций, контрольно-измерительных приборов, средств обеспечения безопасности. Система технических устройств, обеспечивающих получение и безопасное использование энергии потребителем, называется присоединенной сетью.
Возможность передачи и потребления энергии только через присоединенную сеть является одной из главных особенностей договора энергоснабжения. Она позволяет отличать его от сходных обязательств, например купли-продажи, поставки. Так, договор, по которому осуществляется продажа природного газа в баллонах, будет оформляться как поставка или купля-продажа. Если же газ передается потребителю через присоединенную сеть - налицо договор энергоснабжения.
Содержание договора.
Обязанности энергоснабженца включают подачу абоненту энергии (энергоносителей): а) в определенном количестве; б) с соблюдением согласованно го режима подачи; в) установленного качества; и для договоров с абонентами-гражданами, использующими энергию для бытового потребления, обеспечение безопасности (надлежащее техническое состояние) энергетических сетей и приборов учета потребления энергии, а также другие обязанности.
Обязанности абонента по договору энергоснабжения включают: а) обеспечение безопасности потребления энергии; б) соблюдение установленного режима потребления; в) оплату принятой энергии; г) информирование энергоснабжающей организации о нарушениях, возникающих при пользовании энергией. Отдельными разновидностями договора энергоснабжения могут устанавливаться дополнительные обязанности абонента. Так, при снабжении абонента тепловой энергией он обязан возвращать энергоснабжающей организации обратную сетевую воду (при получении горячей воды) или конденсат (при получении пара).
Скачать файл (2216.5 kb.)