Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Конспект лекцій - Цивільне право України - файл 1.doc


Конспект лекцій - Цивільне право України
скачать (2216.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc2217kb.18.11.2011 21:09скачать

1.doc

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Авторский договор

Действующее авторское законодательство не содержит определения авторского договора, однако анализ его норм позволяет сформулировать следующее определение: авторский договор – это соглашение в силу которого автор разрешает пользователю использовать свое произведение или предоставляет ей право распорядиться произведением в том или ином объеме, а пользователь обязуется заплатить автору вознаграждение за использование или предоставление такого права[1]. Современное украинское авторское право исходит из принципа свободы авторского договора, в соответствии с которым стороны сами определяют свои взаимные права и обязанности, а также оговаривают иные условия договора.

Цель авторского договора – предоставление возможности лицу, отличному от автора использовать произведение автора.

Виды авторских договоров.

· В зависимости от вида произведений, по поводу которых они заключаются выделяются: авторские договоры на создание и использование литературных, музыкальных, аудиовизуальных, архитектурных и других произведений.

· В зависимости от того, является ли предметом авторского договора уже готовое произведение или произведение, которое еще только необходимо создать, различаются: авторский договор заказа, который подробно регламенгирует требования, предъявляемые к будущему произведению, в частности устанавливает его жанр, назначение, объем и другие параметры, определяет сроки и форму представления работы заказчику, порядок устранения замечаний, предусматривает право автора на получение аванса и т. п.; и авторский договор на готовое произведение, когда произведение, обычно, рассматривается и одобряется пользователем до заключения договора.

· В зависимости от обнародованности произведения авторские договоры могут быть связаны с использованием еще не обнародованного произведения или произведения, которое уже доведено до всеобщего сведения. Как правило, это оказывает существенное влияние на такие условия договора, как размер авторского гонорарами форма его выплаты.

· В зависимости от способа использования произведения подразделяются на: 1.Издательский договор. В рамках данного договора осуществляется издание и переиздание любых произведений, которые могут быть зафиксированы на бумаге, т.е. произведений литературы (научных, художественных, учебных и т.п.), драматических, сценарных, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства и т. д.;

2. Постановочный договор заключается тогда, когда основным способом использования произведения является его публичное исполнение. Его предметом могут быть драматические произведения, музыка или либретто оперы, балета, оперетты, музыка к драматическому спектаклю и т. п., которые используются театрально-зрелищными организациями (театрами, филармониями, цирками, концертными организациями и т.д.) путем постановки на сцене;

3. Сценарный договор — это договор, который регламентирует отношения, связанные с использованием текста, по которому снимается кинофильм, телефильм, делается радио- или телепередача, проводится массово-зрелищное мероприятие и т.д.;

4. Договор о депонировании рукописи регулирует условия и порядок обнародования и последующего использования произведения, которое помещается на хранение в специальный информационный орган;

5. Договор художественного заказа опосредует отношения, связанные с созданием произведений изобразительного искусства в целях их публичной демонстрации. Его предметом являются разнообразные произведения изобразительного искусства, которые изготавливаются авторами по заказам организаций и частных лиц и передаются последним;

Названными видами авторских договоров не исчерпывается все их многообразие, которое определяется способами использования произведений. Каждый вид авторского договора имеет свои особенности, обусловленные как спецификой произведения, являющегося его предметом, так и способами его использования.

Субъекты договора – автор или его правопреемник, пользователь. Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение науки литературы и искусства. Творцом произведения может быть любой человек, независимо от пола, возраста, гражданства, и состояния дееспособности. Правопреемник – лицо, к которому авторские права переходят в результате наследования, т.е. – это наследник по завещанию или по закону. Пользователь – лицо, основной функцией которого является осуществление издательской, театрально-зрелищной, выставочной или иной аналогичной деятельности. В роли пользователя выступает специализированный субъект гражданского права, являющийся предпринимателем и имеющий право заниматься воспроизведением и распространением произведений как самостоятельным видом предпринимательства. Это могут быть как физические, так и юридические лица.

Юридическая характеристика авторского договора. По общему правилу, авторский договор консенсуальный, т.к. порождает права и обязанности сторон с момента достижения соглашения по всем существенным условиям договора, хотя может быть и реальным; взаимный, поскольку предполагает наличие прав и обязанностей у обеих сторон; носит, как правило, возмездный характер.

Существенные условия договора – предмет, срок и цена. Предмет авторского договора – являются произведение науки, литературы и искусства, по поводу которого стороны вступают в договорные отношения. Произведение – это совокупность идей, мыслей и образов получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения. Срок – это период или момент времени с которым стороны связывают возникновение обязанности по предоставлению произведения пользователю или прекращение права пользователя по авторскому договору. Цена – вознаграждение, которое пользователь выплачивает автору.

Содержание авторского договора. Основные обязанности автора, как правило, сводятся к следующему: создать и передать пользователю произведение, которое соответствует условиям заключенного договора; лично выполнить заказанную ему работу. Привлечение к работе над произведением других лиц, изменение состава соавторов могут производиться только с согласия заказчика, что обычно оформляется составлением нового или изменением прежнего договора. Для выполнения работ технического характера, например сбора материала, подстрочного перевода и т.п., автор может за свой счет привлекать любых лиц, не спрашивая согласия заказчика; представить заказанное ему произведение в определенный договором срок; доработка произведения по требованию заказчика; участие в подготовке произведения к использованию, если это требуется;не вправе без согласия другой стороны передавать третьим лицам указанное в договоре произведение или часть его для использования тем же способом и в установленных договорам пределах. Данная обязанность возникает для автора в момент заключения договора и действует в течение всего срока договора.

Пользователь обязан, как правило: принять и рассмотреть представленное автором произведение. Принятие произведения означает проверку качества его оформления и комплектности, которая осуществляется в порядке, установленном конкретным договором. Принятое произведение должно быть рассмотрено пользователем по существу в установленный договором срок; обеспечить соблюдение всех личных неимущественных прав автора; привлечь автора к работе по подготовке произведения к использованию; привлечь автора к подготовке произведения; реально использовать произведение; выплатить автору вознаграждения за использование произведения.

Наряду с рассмотренными обязанностями в авторских договорах могут предусматриваться и некоторые другие обязанности как авторов, так и пользователей (участие автора в работе по подготовке произведения к переизданию, предоставление автору определенного числа бесплатных экземпляров произведения и т.д.).




[1] Дозорцев В.А. Авторский договор и его типы// Социалистическая законность. 1984. №5. С.23.


Договор франчайзинга

Франчайзинг это соглашение в силу которого одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без определения срока право использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и(или) коммерческое обозначение правообладателя, на коммерческую информацию, что охраняется, а также иные предусмотренные договором объекты исключительных прав - знак для товаров и услуг и тому подобное. Договор франчайзинга сегодня прямо не предусмотрен ГК хотя и допускает его существование. Однако рыночные отношения, требования времени призвали его к жизни. И уже в проекте ГК Украины включены нормы регулирующие эти отношения.

Цель договора франчайзинга – содействие продвижению на рынке определенных товаров, в частности, высокотехнологичного оборудования, которое, как правило, является средством производства других товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Стороны договора франчайзинга – правообладатель и пользователь. Ими могут быть коммерческие организации и физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели. Правообладатель - это лицо, которому принадлежат те исключительные права, использование которых он разрешает пользователю. Правообладатель должен быть предпринимателем. Это означает, что он использует принадлежащие ему исключительные права в процессе коммерческой деятельности. Пользователь - лицо, получающее возможность использовать исключительные права. Он также должен быть предпринимателем в момент заключения договора коммерческой концессии.

Юридическая характеристика договора. Договор - консенсуальный, т.к. предполагается, права и обязанности будут возникать с момента достижения соглашения по всем существенным условиям. Он возмездный, поскольку использование исключительных прав предоставляется за вознаграждение. В силу того, что у обе стороны обладают и правами и обязанностями (например, правообладатель обязан предоставить использование исключительного права, а пользователь обязан выплатить вознаграждение) франчайзинг двусторонний.

Существенные условия договора – предмет, цена и срок.

Предмет - комплекс исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с определением минимального или максимального объема использования) с указанием или без указания территории использования относительно определенной сферы предпринимательской деятельности (продажа товаров, полученных от правообладателя или выработанных пользователем, выполнение прочей торговой деятельности, работ, предоставление услуг).

Цена - это вознаграждение, которое выплачивается правообладателю. Вознаграждение по договору франчайзинга может выплачиваться пользователем правообладателю в форме разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, которое передаются правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

Срок – относится к существенным условиям в том случае, когда договор франчайзинга заключается на определенный срок.

Форма и регистрация договора франчайзинга.

Предполагается, что договор франчайзинга предстоит заключать в письменной форме. Несоблюдение письменной формы повлечет его недействительность.

Договор франчайзинга подлежит и регистрации. Регистрируется он органом, который осуществлял регистрацию юридического лица или частного предпринимателя, что выступает по договору как правообладатель. Если правообладатель зарегистрирован как юридическое лицо или частный предприниматель в иностранном государстве, регистрация договора франчайзинга будет осуществляется органом, который зарегистрировал юридическое лицо или частного предпринимателя - пользователя.

В отношениях с третьими лицами стороны договора франчайзинга имеют право ссылаться на договор лишь с момента его регистрации.

Договор франчайзинга на использование объекта, который охраняется в соответствии с патентным законодательством, подлежит регистрации также в центральном органе исполнительной власти в области патентов и знаков для товаров и услуг. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.

Содержание договора франчайзинга.

^ Правообладатель обязан:

передать пользователю техническую и коммерческую документацию, предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;

выдать пользователю предусмотренные договором лицензии;

обеспечить регистрацию договора франчайзинга;

предоставлять пользователю постоянную техническую и консультативную помощь, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;

контролировать качество товаров (работ, услуг), которые вырабатываются (выполняются или предоставляются) пользователем на основании договора франчайзинга.

^ Пользователь обязан:

использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности фирменное наименования и(или) коммерческое обозначение правообладателя указанным в договоре способом;

обеспечить соответствие качества товаров (работ, услуг), которые вырабатываются, (выполняются, предоставляются) непосредственно правообладателем;

соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характеру, способу и условиям использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указаний, которые касаются внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, которые используются пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;

предоставлять покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на что они могли бы рассчитывать, покупая (заказывая) товар (работу, услуги) непосредственно у правообладателя;

не разглашать секреты производства правообладателя и иную полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;

предоставить обусловленное количество субфранчайзингу, если такая обязанность предусмотрена договором;

информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное наименование, коммерческое обозначение, знак для товаров и услуг или иной способ индивидуализации по договору франчайзинга.

Договором франчайзинга могут быть предусмотрены ограничения прав сторон по этому договору. В частности: обязанность правообладателя не предоставлять иным лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории или удерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории; обязанность пользователя не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора франчайзинга относительно предпринимательской деятельности, что осуществляется пользователем с использованием надлежащих правообладателю исключительных прав;

отказ пользователя от получения по договору франчайзинга аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя;

обязанность пользователя согласовывать с правообладателем месторасположение коммерческих помещений, которые будут использоваться при осуществлении предоставленных по договору исключительных прав, а также их внутреннее и внешнее оформления.

Ограничительные условия могут быть признанны недействительными на требование антимонопольного органа или иного заинтересованного лица, если эти условия с учетом состояния соответствующего рынка и экономического состояния сторон противоречат антимонопольному законодательству.

Договором франчайзинга может быть предусмотрено право пользователя разрешать иным лицам пользоваться предоставленным ему комплексом исключительных прав или частью этого комплекса на условиях, согласованных им с правообладателем или определенных в договоре франчайзинга - субфранчайзинг.

^ Договор о совместной деятельности

Договор о совместной деятельности – это договор, по которому несколько лиц (товарищей) обязуются соединить некую часть своего имущества и совместно действовать для достижения общей для них цели.

Мотивы в заключении подобных договоров могут быть самые разнообразные. Например, желание избежать риска, желание получить определенные льготы, желание осуществлять определенную деятельность при отсутствии достаточного количества средств и т.д.

Договор о совместной деятельности незаменим как инструмент координирования совместной деятельности нескольких лиц, и является единственным в своем роде. Он обладает рядом особенностей:

в нем может участвовать два и более участников. Во всех остальных только два;

не смотря на то, что каждый из участников договора является одновременно и кредитором и должником, никто из них не в праве требовать от другого выполнения обязательств для себя, равно, как и выполнять лично для другой стороны;

в отличие от обычных договоров, где интересы участников противопоставляются (встречные, направлены в противоположные стороны) в договоре о совместной деятельности интересы устремлены к достижению общей для всех цели, т.е. однонаправлены.

Стороны в договоре именуются – участники или товарищи.

Юридическая характеристика договора: консенсуальный, многосторонний, безвозмездный.

Цель договора – достижение, путем совместных действий, общего для всех результата.

Существенные условия договора: предмет, цель, срок.

^ Предмет договора о совместной деятельности - совместное ведение деятельности, направленной на достижение общей для всех участников цели. Цель – должна быть хозяйственной и общей для всех. Срок договора о совместной деятельности, как правило, обусловлен его целью, достижение которой прекращает действие договора. Но стороны могут в договоре предусмотреть и срок указания на конкретную календарную дату или отрезок времени.

Форма договора прямо не урегулирована, а поэтому применяются общие нормы.

Важное место в договоре занимают права и обязанности участников договора.

Основными обязанностями участника договора являются:

1.Внесение взноса в общее дело;

2.Ведениие совместно с другими участниками деятельности по договору;

Взнос – это все то, что вкладывает участник в общее дело для достижения цели. Согласно статье 432 ГК, взносы могут быть осуществлены деньгами, другим имуществом (вещами, ценными бумагами, деньгами, правом требования и т.д.) или трудовым участием. Взносы участников подлежат денежной оценке.

Обязанность по ведению деятельности совместно с другими участниками не торжественна такому виду внесения взноса как трудовое участие. Это обусловлено существованием обязанности по ведению дел на протяжении всего периода действия договора, тогда как обязанность по внесению вклада обычно исполняется либо в момент заключения договора, либо вскоре после его заключения.

В результате объединения взносов, а также в результате деятельности участников созданное или приобретенное имущество является их общей долевой собственностью. А участник договора о совместной деятельности не вправе распоражаться своей долей в общем имуществе, без согласия остальных участников договора.

Ведение общих дел товарищей может осуществляться каждым из них. Однако, участники договора могут поручить руководство их совместной деятельностью одному из участников договора. На него же будет возложено и ведение общих дел участников договора. Управитель общими делами действует на основании доверенности, подписанной остальными участниками договора.

В результате деятельности простого товарищества могут возникнуть и убытки и необходимость осуществления расходов (например, связанных с охраной, ремонтом имущества, находящегося в общей собственности, уплатой налогов). В этом случае, если порядок покрытия расходов и убытков не определен договором, то они покрываются за счет общего имущества товарищей, а недостающие суммы раскладываются между участниками договора пропорционально их взносам в общее имущество. То есть в последнем случае товарищи несут ответственность всем своим имуществом.

Прекращение договора о совместной деятельности.

1.С достижением цели, ради которой договор заключался;

2.Истечением срока на который он был заключен;

3.По всеобщему согласию всех участников договора; 4.При невозможности осуществления действий, направленных на достижение цели;

5.Выход из состава участников одного из двух товарищей;

6.Могут быть и иные основания;

7.По суду.

Прекращение договора о совместной деятельности, равно как и выход одного из участников без прекращения договора приводит к разделу (выделу) имущества находящегося в общей долевой собственности. В этом случае применяются общие правила раздела (выдела в натуре) долей в общей собственности.

Тот договор, который мы рассмотрели и охарактеризовали называют договором простого товарищества. Однако, он не единственный договор о совместной деятельности. К таковым относится и учредительный договор.

Специфика учредительного договора заключается в том, что он не только регулирует совместную деятельность участников, но определяет правовой статус юридического лица, который создается в результате совместной деятельности и рассматривается как его учредительный (один из учредительных) документ.

^ Обязательства, возникающие из публичного обещания вознаграждения (конкурса)

В силу ст. 435 ГК Украины публичное обещание специального вознаграждения (премии) за лучшее ис­полнение определенной работы (объявление конкур­са) данное какой-либо организацией, обязывает эту организацию уплатить обещанное вознаграждение лицу, работа которого признана достойной вознаг­раждения в соответствии с условиями конкурса.

Чтобы обещание награды было юридически обязательным, оно должно отвечать определенным признакам, а именно: а) обещание награды должно быть публичным, т.е. обращенным к неопределенно­му кругу лиц; б) обещанное вознаграждение должно быть имущественным, т.е. денежным или иным име­ющим стоимостное выражение; в) в обещании награ­ды обязательно должно быть указание на результат, который должен быть достигнут в качестве условия ее получения; г) обещание награды должно давать возможность установить, кем она обещана; д) пуб­личное обещание вознаграждения должно быть дос­тупно для восприятия неопределенным кругом лиц, которые в случае необходимости могут потребовать его подтверждения.

Объявление о проведении конкурса может быть сделано в различной форме: путем объявления в газе­те, выпуска специального информационного бюллете­ня и т.п.

Сведения (условия), которые должно содержать конкурсное объявление, определены законом (ч. 2 ст. 435 ГК Украины). Они делятся на обязательные, т.е. такие, которые должны быть указаны при объявле­нии любого конкурса, и факультативные, т.е. такие, которые указываются по свободному усмотрению ус­троителей конкурса. При отсутствии хотя бы одно­го обязательного условия конкурс считается необъявленным. Обязательные условия - изложение задания, срок его выполнения, размер вознагражде­ния, место представления, порядок и срок сравни­тельной оценки работ.

^ Факультативные условия конкурса устанавлива­ются его устроителем и детализируют отдельные его положения для внесения определенности во взаимоотношения сторон.

Право на получение награды возникает у соиска­теля лишь в случае признания его работы лучшей и (или) достойной вознаграждения в соответствии с условиями конкурса.

Для рассмотрения (оценки) работ, представляемых на конкурс, и определения его результатов устроитель обычно создает специальный орган - конкурсную ко­миссию или жюри, о чем должны быть уведомлены соискатели.

Определяя результаты конкурса, его устроитель (жюри может принять одно из следующих решений:

а) о выплате премий в соответствии с их количе­ством по каждому призовому месту; б) об отказе в присуждении премий за отдельные призовые места (если их установлено несколько) или присуждении по каждому месту меньшего числа премий, чем ус­тановлено; в) о присуждении поощрительных пре­мий и отказе в присуждении премий за призовые места; г) о неприсуждении премий вообще, если ни одна их представленных работ не заслуживает быть отмеченной премией или ни одна из них не удовлет­воряет условиям конкурса.

Если конкурс был объявлен на произведение ли­тературы, науки или искусства, организатор приоб­ретает право использовать премированные произведения предусмотренным в объявлении о кон­курсе способом. Однако, авторы этих произведений сохраняют право на получение вознаграждения за использование произведения, поскольку иное не ус­тановлено объявлением о конкурсе.

^ Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без поручения

В реальной жизни иногда возникают ситуации, когда одни лица добровольно совершают опреде­ленные действия в интересах других лиц, не имея от последних никаких полномочий на их совершение. Чаще всего это делается по моральным соображе­ниям в целях предотвращения (уменьшения) вреда, угрожающего имущественным интересам лиц, кото­рые временно отсутствуют либо по иным причинам не могут сами позаботиться об охране своих инте­ресов. В некоторых случаях в интересах другого лица совершаются не только фактические (переме­щение в безопасное место чужого имущества в ус­ловиях стихийного бедствия и т.п.), но и юридические действия, например, заключаются сделки по приобретению необходимого для них иму­щества или исполняются их обязанности перед тре­тьими лицами. Лицо, действующее в чужом интересе без соответствующего поручения - гестор, при определенных условиях приобретает право на то, что­бы лицо, в интересах которого он действовал (доминуса), ему возместил понесенные расходы, а иногда -и выплатил вознаграждение за его действия.

Обязательство из действия в чужом интересе без поручения - такое обязательство, которое возникает в силу добровольного, осознанного совершения одним лицом (гестором) фактических или юридических дей­ствий к очевидной пользе другого лица (доминуса) и порождает обязанность последнего возместить гестору необходимые расходы или понесенный им ущерб, а иногда и выплатить соразмерное вознаграждение.

Для возникновения такого рода обязательства необходимо ряд условий. Прежде всего, необходи­мо, чтобы действия в интересах другого лица (доми­нуса) предпринимались по собственной инициативе лица, совершающего такие действия (гестора), т.е. при отсутствии не только поручения или иного до­говора, но и всякого иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица. На гесторе также не должна лежать обязанность дей­ствовать в чужом интересе в силу закона.

Кроме того, действия в чужом интересе порож­дают соответствующее обязательство лишь тогда, когда они совершаются исходя из их очевидной вы­годы или пользы, а также действительных или веро­ятных намерений заинтересованного лица. Это означает, что, во-первых, действия гестора должны быть объективно выгодны для заинтересованного лица. Сама выгода должна быть очевидной, т.е. яс­ной для всякого разумного участника гражданско­го оборота. Во-вторых, действуя в чужом интересе, гестор должен учитывать действительные или веро­ятные намерения заинтересованного лица и не всту­пать с ними в явное противоречие. Поэтому, если обстоятельства конкретного случая позволяют прийти к выводу, что заинтересованное лицо не желает принимать меры по охране своих интересов, гестор не должен выступать против его воли. Тре­тьим условием является то, что гестор должен быть лишен возможности испросить согласие заинтересо­ванного лица на совершение действий в его интере­се. И, в-четвертых, такие действия порождают возникновение соответствующего обязательства лишь тогда, когда лицо, совершающее их, осознает их направленность и не преследует цели возникно­вения какого-либо другого гражданско-правового обязательства.


^ Обязательства, возникающие вследствие спасания государственного или коллективного имущества

Согласно ст. 467 ГК Украины, вред, причинен­ный лицу при спасании коллективного или государ­ственного имущества, возмещается той организацией, имущество которой спасал потерпевший.

Субъектами данного обязательства являются:

потерпевший (кредитор) - гражданин, который име­ет право на возмещение причиненного вреда и дол­жник - организация, имущество которой спасал потерпевший, обязанная возместить последнему причиненный вред.

Содержание обязательства, возникающего из спасания государственного или коллективного иму­щества, составляет право потерпевшего получить возмещение причиненного ему вреда и обязанность организации-должника возместить этот вред.

Предметом обязательства является возмещение вреда, причиненного при спасании государственно­го или коллективного имущества.

Основаниями для возмещения данного вреда яв­ляются: а) наличие вреда; б) направленность дей­ствий потерпевшего на спасание государственного или коллективного имущества; в) реальность опас­ности, угрожавшей этому имуществу; г) причинная связь между действиями потерпевшего по спасанию имущества и причиненным вредом.

Спасание коллективного или государственного имущества может состоять либо в предотвращении опасности, угрожавшей данному имуществу, либо в ее уменьшении или ликвидации.

Обязанность должника возместить вред возни­кает независимо от последствий спасения, т.е. орга­низация, имущество которой спасал потерпевший, не вправе уклониться от возмещения на том осно­вании, что причиненный потерпевшему вред превы­шает размер вреда предотвращенного, либо, что попытка предотвратить вред не увенчалась успехом.

Объем вреда, причиненного лицу при спасании государственного или коллективного имущества, оп­ределяется по общим правилам возмещения вреда.

Возмещение причиненного вреда производится в бесспорном порядке по решению организации-дол­жника, а при наличии спора - по решению суда.

В юридической литературе высказывалось мнение, что в законе о гражданско-правовой деликтной ответственности приоритет необходимо перенести с вредоносных последствий на более раннюю стадию, когда действие лишь создает возможность причинения вреда или когда сама деятельность имеет опасные свойства. Это предполагает возложение гражданско-правовой деликтной ответственности не только за вызванный вред, а и за "деликт создания опасности". Именно таким деликтом является создание опасности жизни, здоровью и имуществу вследствие нарушения окружающей природной среды.

Впервые в проекте ГК Украины (глава 79: статьи 1217—1219) предусмотрены деликтные обязательства, для возникновения которых достаточно факта создания опасности для жизни, здоровью и имуществу при отсутствии причинения любого вреда. Нормы, которые регулируют указанные обязательства, приобретают важное превентивно-воспитательное значение. Они стимулируют осуществление мероприятий по охране окружающей среды, улучшению ее качеств, функционирование системы информации о состоянии окружающей среды (экологический мониторинг), проведение экологических экспертиз, государственный контроль за соблюдением экологических стандартов, нормативов и правил.

Деликтное обязательство из создания опасности имуществу (здоровью) граждан или юридических лиц — это обязательство, где лицо, которое своей противоправной деятельностью (бездеятельностью), создало опасность (угрозу) для жизни, здоровья и имущества, обязано устранить эту опасность, а лицо, которое подвергается опасности, имеет право требовать устранения опасности (угрозы).

Данное обязательство является разновидностью гражданско-правовых отношений, поскольку ему присущи элементы, которые характеризуют гражданско-правовые отношения. Это субъект, объект и содержание (субъективное гражданское право и субъективная гражданская обязанность).

Субъектами деликтных обязательств из создания опасности являются стороны обязательственных отношений. Их называют кредитором и должником.

Кредитор — уполномоченная сторона, которая имеет право требовать устранения созданной опасности (угрозы) жизни, здоровью и имуществу. Кедиторами могут быть любые физические и юридические лица, которые подвергаются угрозе или интересам которых она угрожает. Возраст, состояние физического и психического здоровья, наличие или отсутствие деликтоспособности не влияют на статус кредитора.

Право кредитора на устранение опасности, которая угрожает жизни и здоровью, — это обязательственное относительное личное право. Осуществление этого права зависит от воли обязанной стороны. В ст. 275 проекта ГК Украины, которая носит название "Право на устранение опасности, которая угрожает жизни и здоровью", определяется его содержание: "физическое лицо имеет право требовать устранения опасности..., которая создана вследствие хозяйственной и иной деятельности". Это право обеспечивает естественное существование физического лица, и обязательство из создания опасности обеспечивается гражданско-правовыми гарантиями осуществления указанного права кредитора.

Должник — это сторона, которая обязана устранить созданную опасность. Ими могут быть физические и юридические лица, которые занимаются предпринимательской и другой хозяйственной деятельностью. Это промышленные предприятия, транспортные организации, строительные организации и т.п.

Объектом деликтных обязательств такого рода являются действия должника по устранению опасности (угрозы) жизни и здоровью физических лиц, их имуществу и имуществу юридических лиц.

Содержание данного деликтного обязательства составляют право кредитора и обязанность должника. Последний совершается действия из устранения опасности, а кредитор имеет право требовать устранения созданной опасности.

Ответственность юридических и физических лиц за создание опасности при нарушении окружающей среды

Обязанность должника из устранения опасности, которая угрожает жизни, здоровью и имуществу, является по сути гражданско-правовой ответственностью. Она может рассматриваться как важная гарантия реализации конституционного права на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду (ст. 50 Конституции Украины).

Безопасная для жизни и здоровья окружающая среда характеризуется как такое состояние окружающей естественной среды, из которого обеспечивается предотвращение ухудшения экологической обстановки и возникающей опасности для жизни и здоровья человека.

Критерии безопасного состояния окружающей среды определяются экологическими стандартами и нормативами; техническими, санитарно-гигиеническими, строительными и другими нормами и правилами, которые содержат требования относительно охраны окружающей естественной среды. В соответствии с ними могут осуществляться размещение, проектирование, строительство, реконструкция, введение в действие и эксплуатация предприятий, сооружений и других объектов, эксплуатация транспорта.

Осуществление мероприятий по охране окружающей среды обеспечивается проведением экологической экспертизы проектов хозяйственной и другой деятельности.

Некоторые полномочия в области охраны окружающей среды предоставлены гражданам. Они имеют право принимать участие в обсуждении проектов относительно размещения, строительства и реконструкции экологически опасных объектов и вносить предложения в государственные и хозяйственные органы по этим вопросам.

Указанные полномочия граждан вытекают из права каждого на свободный доступ к информации о состоянии окружающей среды (ч. 2 ст. 50 Конституции Украины). Опасность причинения вреда в дальнейшем может стать основанием для иска об устранении этой опасности. Суд имеет право, учитывая конкретные обстоятельства дела, утвердить решение о применении надлежащих мер по устранению опасности в срок, предусмотренный в решении.

Вместе с тем ст. 1218 проекта ГК Украины предусматривает право суда принять решение о полном запрете деятельности, которая создает такую опасность (угрозу). В этом случае обязанность должника в деликтном обязательстве состоит в прекращении деятельности, которая угрожает жизни, здоровью и имуществу вследствие нарушения окружающей среды и является вторым видом гражданско-правовой ответственности за создание опасности.

В случае отказа в иске о запрете упомянутой деятельности в связи с тем, что это противоречит общественным интересам, ответчик обязан удовлетворить заслуживающие внимания требования лица, которое подвергается опасности (угрозе), чтобы было исключено дальнейшее влияние на нее обстоятельств, которые создают эту опасность (угрозу).

Возмещение вреда, причиненного вследствие неустранения опасности (угрозы) жизни, здоровью и имуществу

Конституция Украины не только закрепляет обеспечение экологической безопасности, поддержание экологического равновесия на территории Украины и право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, а и предусматривает последствия нарушения экологической безопасности и указанного конституционного права (ст. 16 и ч. 1 ст. 50) в виде возмещения причиненного вреда.

Проект ГК Украины предусматривает возмещение вреда, причиненной вследствие неустранения опасности (угрозы) жизни и здоровью физических лиц, их имуществу и имуществу юридических лиц.

Соответственно вышеупомянутой норме, вред, причиненный вследствие неустранения опасности (угрозы) жизни и здоровью физических лиц, их имуществу и имуществу юридических лиц, подлежит возмещению по правилам, которые регулируют обязательство из причинения вреда (статьи 440—467 ГК Украины; статьи 1220—1263 проекта ГК).

Причинителями вреда жизни, здоровью и имуществу вследствие ухудшения окружающей среды являются юридические лица и физические лица (промышленные предприятия, транспортные организации, индивидуальные предприниматели и т.п.), которые превышают нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов в окружающую среду загрязняющих химических веществ, уровни вредного влияния физических и биологических факторов, которые выходят из каждого конкретного стационарного источника загрязнения. По роду деятельности указанные лица являются владельцами источников повышенной опасности, и основания их ответственности определяют ст. 450 ГК Украины и ст. 1236 проекта ГК Украины. Объем ответственности определяется статьями 453 и 455 ГК Украины и статьями 1241 и 1244 проекта ГК Украины.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18



Скачать файл (2216.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации